Обжалование нотариальных действий или отказа в их совершении. 8 страница

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено наследованием по завещанию и в иных случаях по закону. Изменения, произошедшие в российском гражданском законодательстве в части определения очередей наследования, существенны. Если ранее, в ст. 532 ГК РСФСР, предусматривалось только две очередности наследования по закону, то согласно части третьей ГК РФ число наследников увеличивается вплоть до шестой степени родства, а наследники всех очередей по закону образуют восемь очередей наследования. Согласно ст. 1141 ГК РФ наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной ст. 1142-1145 и 1148 ГК РФ. Наследники каждой очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, т.е. если они отсутствуют либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они по ст. 1117 ГК РФ отстранены от наследования, либо в соответствии с ч. 1 ст. 1119 ГК РФ лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. Это универсальное правило существовало в ГК РСФСР и сохранилось в ГК РФ.

Наследниками первой очереди по закону (ст. 1142 ГК РФ) являются дети, супруг и родители наследодателя; внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Наследниками второй очереди (ст. 1143 ГК РФ) являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери; дети братьев и сестер наследодателя - его племянники и племянницы наследуют по праву представления.

К наследникам третьей очереди (ст. 1144 ГК РФ) причисляются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети); двоюродные братья и сестры наследуют по праву представления.

Статья 1145 ГК РФ посвящена остальным очередям призвания к наследованию: четвертой (родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя), пятой (родственники четвертой степени родства - двоюродные внуки и внучки, двоюродные дедушки и бабушки) и шестой очереди (родственники пятой степени родства - двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тети). Но на этом перечисление очередей наследования не заканчивается. В соответствии с ч. 3 ст. 1145 ГК РФ, если нет наследников предшествующих (т.е. всех шести) очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. Фактически нормы нового Кодекса предусматривают неограниченный круг наследников. Тем самым практически до нуля снижается вероятность наследования государством за гражданином - всегда найдется хотя бы один дальний родственник, который и унаследует имущество.

Наследником какой очереди для исчисления налога с имущества, переходящего в порядке наследования, является внук наследодателя, если он наследует имущество по завещанию и на день открытия наследства совместно с наследодателем не проживал?

Согласно ст. 1111 ГК РФ наследование осуществляется по завещанию и по закону. С учетом положений ст. 1141-1146 ГК РФ и Инструкции Госналогслужбы РФ от 30 мая 1995 г. N 32 "О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения" внуки наследодателя для целей налогообложения отнесены к категории "другие наследники (наследники последующих очередей)", за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 1142 и ст. 1146 ГК РФ, когда внуки наследодателя наследуют по закону по праву представления.

Таким образом, внуки наследодателя, получившие свидетельство о праве на наследство по завещанию, призываются к наследованию как другие наследники (наследники последующих очередей) независимо от того, живы наследники по закону или нет, поскольку в соответствии со ст. 1111 ГК РФ при наличии завещания наследование по закону имеет место лишь в отношении той части имущества, которая осталась незавещанной. Следует отметить, что налог с имущества, переходящего в порядке наследования, в соответствии со ст. 4 Закона РФ от 12 декабря 1991 г. N 2020-1 "О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования" и п. 13 указанной Инструкции не взимается со стоимости жилых домов (квартир), если наследники проживали в этих домах (квартирах) совместно с наследодателем на день открытия наследства. На основании изложенного в приведенной ситуации внуку наследодателя должен быть исчислен налог с учетом положений ст. 5 Закона о налоге с имущества по ставкам, установленным ст. 3 этого Закона для других наследников.

Законодатель, говоря о последующих очередях, учитывает и то, что, устанавливая официально очередь наследования имущества, никто из наследников ни первой, ни второй, ни других очередей не имеет права вмешиваться и нарушать порядок наследования имущества. Степень родства устанавливается в зависимости от числа рождений, но при этом рождение самого наследодателя сюда не входит.

Согласно ч. 1 ст. 1146 ГК РФ доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 1142, ч. 2 ст. 1143 и ч. 2 ст. 1144 ГК РФ, и делится между ними поровну. Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства. Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с ч. 1 ст. 1117 ГК РФ. Наследование по праву представления означает, что определенные лица являются представителями при наследовании чьих-то прав. Причем каждый из представителей может представлять только свою категорию, свою очередность по наследованию*(82).

В силу самого характера права представления оно не может быть применимо к наследованию по восходящей.

Фактически существует три очереди наследования по праву представления.

К первой очереди относятся:

внуки наследодателя;

потомки наследодателя.

Ко второй очереди относятся:

дети братьев и сестер наследодателя;

племянники и племянницы наследодателя.

Третью очередь представляют двоюродные братья и сестры наследодателя.

Для наглядности рассмотрим следующий пример.

"У меня есть дедушка, который проживает в собственном доме. Мой отец (его сын) умер четыре года назад. Я с дедушкой не проживаю по причине развода моих родителей. Дом поделен на три отдельных части, в которых проживают его брат и сестра. Вопрос следующий: могу ли я после смерти дедушки претендовать на его часть дома и какие права имеют его брат и сестра?"

В том случае, если Ваш дедушка не оставит завещания, в котором самостоятельно назначит своих наследников, его имущество будет наследоваться по закону. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной ст. 1142-1145 и 1148 ГК РФ. В соответствии со ст. 1142 ГК РФ внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. Это означает, что доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну.

В связи с тем что дети наследодателя являются наследниками первой очереди, а в изложенной ситуации сын Вашего дедушки (Ваш отец) умер, наследовать его долю будете Вы. Согласно ст. 1143 ГК РФ, если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя.

При этом наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, т.е. если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. Если право собственности на указанный дом оформлено на Вашего дедушку, а его брат и сестра имеют только право пользования отдельными его частями, то он является единоличным собственником дома. В этом случае Вы имеете право наследовать весь дом, а не только ту часть, на которой в настоящее время проживает дедушка.

В части третьей ГК РФ, в отличие от ГК РСФСР, есть специальная статья - ст. 1150, посвященная правам пережившего супруга при наследовании. По сути никаких изменений часть третья ГК РФ в этот вопрос не внесла. Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга (как следует из ст. 1150 ГК РФ), определяемая по правилам ст. 256 ГК РФ, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными ГК РФ. Следует отметить, что правила ст. 256 ГК РФ, касающиеся имущественных прав и обязанностей супругов, подлежат применению с учетом норм СК РФ (гл. 7 "Законный режим имущества супругов", гл. 8 "Договорный режим имущества супругов").

Оформлению наследственных прав на долю умершего супруга в совместно нажитом имуществе должно предшествовать определение этой доли. Выдача свидетельств о праве собственности в случае смерти обоих супругов не допускается. В этом случае вопрос об определении долей супругов может быть решен в судебном порядке. Для выдачи свидетельства о праве собственности необходимо наличие одновременно трех условий:

1) факт брачных отношений;

2) факт приобретения имущества в период зарегистрированного брака;

3) имущество должно являться общим - принадлежать на праве общей совместной собственности супругам.

Наличие брачных отношений супругов устанавливается нотариусом, как правило, на основании свидетельства о браке (свидетельства о заключении брака). Иногда в качестве доказательства брачных отношений используется отметка о регистрации брака в паспорте пережившего супруга. При выдаче свидетельства о праве собственности в случае смерти одного из супругов факт брачных отношений может быть дополнительно подтвержден также соответствующим заявлением наследников.

Приобретение имущества в период брака. Свидетельство о праве собственности может быть выдано только в случае приобретения имущества, на которое оно выдается, в период брака. Часто нотариусы выдают свидетельства о праве собственности на имущество, подлежащее специальной регистрации или иному учету (недвижимое имущество, автомототранспортные средства). При выдаче такого имущества проблем с проверкой факта приобретения его в период брака практически не возникает. Соблюдение этого условия проверяется нотариусом по правоустанавливающим документам на имущество путем сопоставления даты регистрации брака с датой приобретения имущества. В отношении же имущества, не требующего специальной (предусмотренной законом) регистрации (денежные суммы, ценные бумаги и др.), нотариус также должен удостовериться, что право на него возникло у супругов в период брака. Это возможно при наличии соответствующих официальных документов (справок, выписок и т.п.), выданных компетентными органами*(83).

Общее имущество супругов. В соответствии со ст. 34 СК РФ к общему имуществу супругов относятся:

доходы каждого из супругов от трудовой и предпринимательской деятельности;

доходы от результатов интеллектуальной деятельности каждого из супругов;

полученные каждым из супругов пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения;

приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале;

любое другое имущество, не изъятое из гражданского оборота, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на имя кого из супругов оно было приобретено, зарегистрировано или на имя кого были внесены денежные средства.

Не может быть выдано свидетельство о праве собственности на имущество, которое является собственностью каждого из супругов. Согласно ст. 36 СК РФ к такому имуществу относится:

имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак;

имущество, полученное одним из супругов, хотя бы и в период брака, но в порядке наследования;

имущество, полученное одним из супругов в дар как от второго супруга, так и от третьих лиц, а также имущество, полученное по иным безвозмездным сделкам;

вещи индивидуального пользования (например, одежда, обувь, предметы личной гигиены) независимо от времени и оснований приобретения, за исключением драгоценностей и иных предметов роскоши.

Факт приобретения имущества до заключения брака, а также отсутствие факта совместных вложений супругов на приобретение имущества устанавливается на основании правоустанавливающих документов на это имущество.

Наследование усыновленными и усыновителями. Усыновление представляет собой частноправовой договор, который порождает для усыновленных детей те же правовые последствия, что и для родных детей супругов. Права и обязанности усыновителя и усыновленного возникают со дня вступления в законную силу решения суда об установлении факта усыновления ребенка. Согласно ч. 1 ст. 1147 ГК РФ при наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники - с другой, приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам). Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, за исключением случаев, указанных в ч. 3 ст. 1147 ГК РФ. Это исключение заключается в следующем: когда в соответствии с СК РФ усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.

Законодатель указывает, что:

усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению;

родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства;

усыновленный и его потомство наследуют по закону, поскольку приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам).

Наследственная трансмиссия. Этот институт пришел в Россию из римского права. В раннем римском праве право наследства понималось как сугубо личное; если наследник не смог принять по каким-либо причинам наследство, то открывалось наследство по закону. В преторском праве это означало, что наследник умирает, не успев принять наследство. Преторы стали давать ввод во владение, т.е. подключать других наследников.

До принятия части третьей ГК РФ в российском законодательстве официально не было закреплено понятие "трансмиссии", оно существовало только в научной литературе и судебной практике. Безусловно, ст. 548 ГК РСФСР 1964 г. предусматривала переход права на принятие наследства в аналогичных случаях. Однако само понятие "трансмиссия" было четко отражено только в части третьей ГК РФ, соответственно, официальное закрепление в законодательстве это понятие получило с 1 марта 2002 г.

Согласно ч. 1 ст. 1156 ГК РФ, если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано - к его наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия).

Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника. Право на принятие наследства, принадлежавшего умершему наследнику, может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях.

Существует ряд отличий наследственной трансмиссии от права представления. Во-первых, трансмиссия предоставляет не только право на принятие наследства, но и регулирует порядок принятия наследства в определенных законом случаях. Право представления является лишь субъективным правом определенных законом физических лиц в установленных случаях. Во-вторых, наследственная трансмиссия распространяется на оба основания наследования, а право представления действует лишь при наследовании по закону. Если наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию (а право представления возникает у других лиц только в случае смерти наследников по закону первых трех очередей), умирает после открытия наследства, то его право на принятие наследства может перейти по общему правилу к его наследникам (но не к каким-то определенным категориям наследников) по закону. В-третьих, наследование по праву представления возможно, когда наследник, призываемый к наследованию, умирает ранее открытия наследства, т.е. до смерти наследодателя. Наследственная трансмиссия же действует только в случае смерти наследника уже после смерти наследодателя. При трансмиссии наследования фактически не происходит.

Трансмиссия юридико-технически опосредует предоставление права выбора наследника: либо принять субъективное право, принадлежавшее наследнику, либо отказаться от такого принятия*(84). Если умерший наследник до момента своей смерти успел совершить определенные действия, которые свидетельствуют о том, что он успел принять наследство после смерти наследодателя, то наследственное имущество наследодателя включается в состав наследства после смерти наследника, и наследственной трансмиссии не происходит.

Наследство (наследственная масса, наследственное имущество) - это имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а как одно целое переходят к наследникам на основании норм наследственного права.

Неизменный вид при наследовании - никто не может поменять наследство, изменить его, что-либо добавить или, наоборот, что-либо из него изъять. Наследство должно оставаться в неизменном виде до того момента, пока оно официально не перешло к лицам, которые стали наследниками*(85).

Недействительность завещания. В соответствии с ч. 1 ст. 1131 ГК РФ при нарушении положений ГК РФ, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания его недействительности, завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание). Согласно ч. 4 ст. 1131 ГК РФ недействительным может быть как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения. Недействительность отдельных распоряжений, содержащихся в завещании, не затрагивает остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными.

Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. К таким лицам относятся иные наследники по завещанию, наследники по закону, отказополучатели и исполнители завещания. Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается. В части 3 ст. 1131 ГК РФ особо подчеркивается, что не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на адекватное понимание волеизъявления наследодателя.

Завещание может быть признано судом недействительным по основаниям, предусмотренным общими нормами ГК РФ о недействительности сделок (ст. 166-181) и специальными нормами ГК РФ о наследовании по завещанию (ст. 1118-1140). В частности, может быть признано недействительным завещание, совершенное:

гражданином, признанным недееспособным (ст. 171 ГК РФ);

гражданином, ограниченным судом в дееспособности (ст. 176 ГК РФ);

несовершеннолетним гражданином (ст. 172, 175 ГК РФ);

гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК РФ);

под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК РФ);

под влиянием обмана, насилия, угрозы (ст. 179 ГК РФ).

Завещание может быть признано судом недействительным в случаях несоблюдения требований закона:

о письменной форме;

об удостоверении завещания нотариусом или иными лицами, обладающими правом удостоверения завещаний (в соответствии с ч. 7 ст. 1125, ст. 1127, ч. 2 ст. 1128 ГК РФ);

о собственноручном подписании завещания завещателем (ч. 3 ст. 1125 ГК РФ);

о собственноручном написании и подписании завещателем закрытого завещания (ч. 2 ст. 1126 ГК РФ);

об указании на завещании места и даты его удостоверения (ч. 4 ст. 1124 ГК РФ);

об обязательном присутствии свидетелей при составлении, подписании и нотариальном удостоверении завещания (ч. 3 ст. 1124, ч. 4 ст. 1125, ч. 2 ст. 1129 ГК РФ);

о требованиях к лицам, имеющим право присутствовать в качестве свидетелей при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу (ч. 3 ст. 1124 ГК РФ).

Если завещание было признано судом недействительным, наследование осуществляется на основании предыдущего завещания, а при его отсутствии в соответствии с правилами ст. 1141-1151 ГК РФ о наследовании по закону.

Недостойные наследники - лица, которые не наследуют ни по закону, ни по завещанию вследствие того, что они своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли

наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке (ч. 1 ст. 1117 ГК РФ).

Итак, для признания гражданина недостойным наследником за совершение перечисленных выше действий необходимы два дополнительных условия. Указанные обстоятельства, во-первых, должны быть подтверждены в судебном порядке и, во-вторых, должны быть совершены умышленно. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.

Статья 1117 ГК РФ ("Недостойные наследники") различает лиц, абсолютно не имеющих права наследовать и относительно, т.е. тех, кто может быть отстранен от наследования.

Для первой группы имеет значение:

характеристика деяния - противоправные действия (расширенный термин по сравнению с термином "противозаконные действия", который содержался в ГК РСФСР 1964 г.);

целеполагание - призвание субъекта или других лиц к наследованию либо увеличение причитающейся субъекту или другим лицам доли наследства;

направленность - против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании (иными словами, налицо либо потерпевший, либо объект правонарушения);

форма вины - умысел;

степень завершенности - законченное нарушение или попытка ("способствовали или пытались способствовать");

обязательное условие - судебное постановление по факту ("если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке")*(86).

Эти лица не наследуют ни по завещанию, ни по закону. В частях 1 и 2 ст. 1117 ГК РФ выделены еще две группы наследников, которые лишаются права наследования по закону.

Во-первых, это родители, не имеющие права наследовать по закону после детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства. Для констатации невозможности призвания таких лиц к наследованию по закону достаточно наличия самого факта лишения родительских прав и отсутствие этих прав на момент открытия наследства. Никаких дополнительных решений каких-либо органов не требуется. Эта норма является логическим продолжением ч. 1 ст. 71 СК РФ, которая гласит: "Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, в отношении которого они были лишены родительских прав...". Однако в силу принципа свободы завещания сами дети могут завещать свое имущество таким родителям.

Во-вторых, это граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежащих на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Такой гражданин лишается права наследования только по решению суда, который рассматривает по требованию заинтересованного лица дело о его отстранении от наследования по закону. Поскольку такой гражданин может быть по требованию заинтересованного лица отстранен только от наследования по закону, то вполне закономерно, что речь должна идти об алиментных обязательствах членов семьи:

родителей в отношении несовершеннолетних детей и нетрудоспособных совершеннолетних детей (ст. 80 и 85 СК РФ, ч. 1 ст. 1142 ГК РФ);

совершеннолетних детей в отношении родителей (ст. 87 СК РФ, ч. 1 ст. 1142 ГК РФ);

супругов по отношению друг к другу (ст. 89 СК РФ, ч. 1 ст. 1142 ГК РФ);

братьев и сестер в отношении своих несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер (ст. 93 СК РФ, ч. 1 ст. 1143 ГК РФ);

дедушек и бабушек в отношении внуков (ст. 94 СК РФ, ч. 1 ст. 1143 ГК РФ);

внуков в отношении дедушек и бабушек (ст. 95 СК РФ, ч. 2 ст. 1142 ГК РФ - по праву представления согласно ст. 1146 ГК РФ);

пасынков и падчериц в отношении отчима и мачехи (ст. 97 СК РФ, ч. 3 ст. 1145 ГК РФ).

Важно отметить, что лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования (недостойный наследник), обязано возвратить все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства. Имущество, составляющее неосновательное обогащение недостойного наследника, должно быть возмещено действительному наследнику в натуре. Если это невозможно, возмещается действительная стоимость имущества на момент получения его должником (ст. 1104 и 1105 ГК РФ).

В отличие от семейного законодательства, предусматривающего в ряде случаев алиментные обязательства в отношении бывших супругов (ст. 90 СК РФ), последние не являются наследниками по закону, в связи с чем неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей не имеет юридической силы в смысле раздела V ("Наследственное право") части третьей ГК РФ. Кроме того, круг наследников по закону шире, чем круг лиц, на которых СК РФ возлагает алиментные обязательства*(87). Так, по мнению В.В. Долинской, в качестве основания могут быть использованы ст. 96 СК РФ (об обязанности воспитанников содержать своих нетрудоспособных нуждающихся воспитателей) и конкретные судебные решения. Неизменный вид при наследовании означает, что никто не может поменять наследство, изменить его, что-либо добавить или, наоборот, что-либо из него изъять. Наследство должно оставаться в неизменном виде до того момента, пока оно официально не перешло к лицам, которые стали наследниками.

Нормы наследственного права - это правовые нормы, закрепляющие и регулирующие данную сферу общественных отношений.

Нотариальное удостоверение завещания предполагает совершение на нем удостоверительной записи по формам, утвержденным приказом Минюста России от 10 апреля 2002 г. N 99 "Об утверждении Форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах". Удостоверительная надпись должна быть заверена подписью нотариуса с приложением его печати. Текст удостоверительной надписи может быть как напечатан, так и написан (четко и ясно) от руки, подчистки не допускаются, приписки и иные исправления оговариваются нотариусом и подтверждаются его подписью с приложением печати. Для совершения удостоверительной надписи могут применяться (и весьма часто применяются на практике) штампы с текстом соответствующей надписи. Удостоверительная надпись располагается сразу после подписи лица (или лиц) на этой же странице.

О

Обжалование нотариальных действий или отказа в их совершении.

Возможность судебного обжалования действий нотариусов, работающих в государственных нотариальных конторах, нотариусов, занимающихся частной практикой, а также должностных лиц, которым законом предоставлено право совершать нотариальные действия, является важнейшей гарантией обеспечения законности нотариальной деятельности и обеспечения прав и законных интересов граждан и юридических лиц.

Статья 33 Основ законодательства РФ о нотариате закрепляет, что отказ в совершении нотариального действия или неправильное совершение нотариального действия обжалуются в судебном порядке.

В соответствии с Основами законодательства РФ о нотариате правом совершать нотариальные действия обладают нотариусы, занимающиеся частной практикой, нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах, должностные лица органов исполнительной власти РФ и должностные лица консульских учреждений РФ.

Нотариусы, занимающиеся частной практикой, совершают следующие нотариальные действия (ст. 35 Основ законодательства РФ о нотариате):

удостоверяют сделки;

выдают свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов;

налагают и снимают запрещения отчуждения имущества;


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: