Правовая защита интеллектуальной собственности

Временные рамки для различных действий, предусмотренные патентным законом Российской Федерации

Вид действия Изобретение Полезная модель Промышленный образец
Подача заявки
Подача после опубликования сведений 6 мес. 6 мес. 6 мес.
Подача исправлений 2 мес. 2 мес. 2 мес.
Экспертиза заявки
Формальная экспертиза Через два часа после подачи заявки
Ходатайство о проведении экспертизы по существу 3 года Не проводится Не подается
Возражение на решение об отказе 3 мес. - 3 мес.
Жалоба на решение об отказе 6 мес. - 6 мес.
Опубликование сведений о заявках и патентах
Сведения о заявке 18 мес. Не проводится
Сведения о патентах После завершения рассмотрения
Действия патента
Полный срок действия 20 лет 5 лет 10 лет
Уплата годовых пошлин с 3-го года действия с 1-го года действия с 3-го года действия

Объекты авторского права

Литературные, художественные произведения и научные труды как объекты интеллектуальной собственности охраняются авторским правом (копирайтом).

В английском языке вместо термина авторское право используется слово копирайт, обозначающее действие, которое может производиться только автором того или иного произведения литературы, науки. Предметом охраны по авторскому праву являются все произведения литературы, науки и искусства, независимо от способа и формы их выражения. Авторское право охраняет форму выражения идей, а не сами идеи, оно защищает права авторов произведений от тех, кто их копирует. Так, например, создатель алгоритма, заложенного в основу программы для ЭВМ, не является автором программного продукта в строгом смысле слова, так как последний является идеей, впоследствии воплощенной в объектном коде или исходном тексте программы. Очень часто приходится сталкиваться с таким фактом, как незнание авторами того, что раскрытие сущности изобретения в статьях не только не защищает его, но и порочит его новизну в случае, если автор надумает получить на него патент. То есть, если автор публично демонстрирует или опубликовывает идею в виде статьи или обзора, то копирайт не будет препятствовать использованию этой идеи третьей стороной для создания, например, какого-либо прибора, но будет защищать ее автора от изготовления копий его статьи, что касается самого изобретения, то оно может быть защищено в рамках патентного законодательства.

Для создателя продукта умственной деятельности копирайт - это, в основном, право на признание автора произведения и право извлекать прибыль путем получения в течение определенного периода доходов, которые приносит это произведение.

Законодательство по авторскому праву может обеспечить охрану прав не только создателей интеллектуальных произведений, но также тех, кто им помогает - постановщиков, продюсеров, организаций радио- и телевещания, переводчиков, составителей сборников и т.п., - так называемых обладателей смежных прав.

Для того чтобы произведение защищалось авторским правом, необходимо, чтобы оно было оригинальным. Идеи произведения не обязательно должны быть новыми, но форма выражения этих идей должна быть оригинальным произведением автора. Показателем творчества в авторском праве большинством специалистов признается новизна. Новизна в этом случае рассматривается как синоним оригинальности произведения.

Следует отметить: несмотря на то, что произведения, подлежащие охране авторским правом, должны быть оригинальными, их не следует проверять на новизну и качество, поскольку по закону об авторском праве произведение охраняется независимо от его художественных достоинств и даже независимо от его назначения. Произведение охраняется даже в тех случаях, когда оно не относится ни к искусству, ни к литературе, например, карта, техническая документация и т.д. На равных условиях охраняются и высокохудожественные произведения, и с художественными «слабостями». В связи с отсутствием в законе ограничений, касающихся охраны произведений лишь с определенными показателями полезности и достоинств, этот вопрос решается, как правило, на этапе использования произведения при определении объема тиража, выплате авторского вознаграждения.

Произведение лишь тогда будет относиться к объектам авторского права, когда оно выражено в какой-либо объективной форме. При этом закон не требует завершенности произведения, охраняя в равной мере как законченные, так и незавершенные произведения (эскизы, промежуточные научные результаты и т.д.).

В законе РФ «Об авторском праве и смежных правах» указано лишь на необходимость придания произведению объективной формы без регламентации его представления в форме, однозначно связанной с материальным носителем. Устная форма представления произведений, естественно, усложняет возможность последующей защиты произведений от копирования и искажений, но в принципе законодательно обеспечена.

Для возникновения охраны авторским правом не требуется регистрация объектов авторского права или соблюдения каких-либо формальностей, факт опоздания произведения порождает право автора на защиту.

Это одно из самых характерных отличий объектов авторского права от объектов патентного права, поскольку патентное право обеспечивает юридическую защиту объектов интеллектуальной собственности лишь после их регистрации в установленном порядке.

Не охраняются авторским правом произведения, не удовлетворяющие хотя бы одному из критериев объектов авторского права, если достигнут не творческий, а лишь технический результат в результате проделанной работы (создано расписание движения, занятий, составлен справочник и т.д.), без оригинальной системы изложения фактов.

Не охраняются авторским правом идеи, методы, процессы, системы, способы, исключены из сферы охраны официальные документы, произведения народного творчества, сообщения, имеющие информационный характер.

В зависимости от правового режима выделяют три группы объектов интеллектуальной собственности.

К первой группе относятся объекты, регулирование которых осуществляется специальными законами или нормами, содержащимися в законодательстве. В настоящее время в России правовыми нормами (патентным законом РФ, законом РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров») охраняются объекты интеллектуальной собственности, которые могут быть закреплены за физическими и юридическими лицами в форме авторского права, изобретательского и патентного права, права на промышленные образцы, полезные модели, звукозаписи, радио- и телевизионные передачи, программы для электронных вычислительных машин и баз данных и пр.

Создателю объекта интеллектуальной собственности, находящегося под правовой охраной, принадлежит авторское право. Авторское право, защищенное патентом, предоставляет исключительное право на использование объекта интеллектуальной собственности по усмотрению создателя в течение конкретного отрезка времени. Данное право собственника поддерживается государством и закрепляется юридически.

Предоставление патента – это распространенный способ возмещения затрат средств, времени и человеческого капитала частных организаций и отдельных специалистов на получение такого общественного товара как новые научно-технические знания. В течение срока действия патента патентообладатель обеспечивает экономическую эксплуатацию объекта интеллектуальной собственности и доступ к нему иных экономических агентов.

Патент РФ не имеет по своей правовой природе каких-либо признаков, которые отличали бы его от классического патента. Эта природа заключается в исключительном праве патентообладателя на использование охраняемых патентами изобретений, полезных моделей или промышленных образцов на территории России. Это право включает в себя и право запретить использование защищенных объектов другими лицами, которые могут получить доступ к такому использованию только через режим лицензионного договора. Только для так называемых «служебных» объектов промышленной собственности, создаваемых за счет средств бюджета всех уровней, допускается использование служебной разработки без заключения лицензионного договора между бюджетным инвестором (работодателем) и автором (патентообладателем).

Применение патентной системы компенсации затрат на проведение НИОКР имеет свои преимущества по сравнению с предоставлением прямых субсидий:

· правительству не надо делать выбор из множества претендентов на получение государственного финансирования (льготы предоставляются тому, кто первым добился конкретных результатов);

· за нововведения платят обычно потребители, которые действительно в нем нуждаются, а не все налогоплательщики, как в случае бюджетного финансирования (рынок оценивает полезность новшества).

Недостатки данной системы состоят в следующем:

· дороговизна и продолжительность процесса патентования и поддержки его в силе;

· трудности учета и, следовательно, защиты на стадии оформления патентной заявки всего круга патентуемых решений, позволяющих универсально охватить все особенности конструкции, технологии, организации объекта интеллектуальной собственности;

· патент обычно получает тот, кто первым добился результата и подал заявку в патентное ведомство;

· организации или изобретатели, работавшие в том же направлении, не только не получают никакой компенсации затраченных ресурсов, но и обязаны приобрести лицензию на право дальнейшего использования новшества у обладателя патента даже в том случае, если они пришли к аналогичным результатам совершенно самостоятельно и почти одновременно.

При определении продолжительности действия патента следует учитывать, что увеличение срока действия стимулирует расширение масштабов НИОКР в частном секторе, с одной стороны, и усиливает монопольные позиции обладающей патентом организации на рынке и тем самым препятствует более широкому использованию новшества, с другой стороны.

Права и обязанности авторов и патентовладельцев

Право на получение патента имеет изобретатель или его наследник. Право на получение патента имеет работодатель, если изобретение создано в связи с выполнением служебных обязанностей. Право на получение патента имеет правопреемник.

Действия, не признаваемые нарушением прав патентовладельца: использование запатентованного изобретения в транспортном средстве иностранного государства; без коммерческой цели; с научной целью или в порядке эксперимента; при чрезвычайных обстоятельствах; при разовом изготовлении лекарств в аптеках по рецепту врача; введение в хозяйственный оборот законным путем; право преждепользования.

Права, вытекающие из патента:

1. Патент предоставляет его владельцу исключительное право использовать изобретение по своему усмотрению, если такое использование не нарушает прав других владельцев патентов.

2. Патент предоставляет его владельцу право запрещать другим лицам использовать изобретение без его разрешения.

3. Владелец патента может передать на основании договора право собственности на изобретение любому лицу, которое становится правопреемником владельца патента.

4. Владелец патента имеет право предоставить любому лицу лицензию на использование своего изобретения на основании лицензионного договора (Договор о передаче права собственности на патент и лицензионный договор вступает в силу только после их регистрации в Патентном ведомстве).

5. Владелец патента вправе подать в Патентное ведомство для официальной публикации заявление о выдаче любому лицу разрешения на использование запатентованного изобретения (открытая лицензия).

Обязанности, вытекающие из патента:

1. Владелец патента должен добросовестно пользоваться исключительным правом, вытекающим из патента.

2. Владелец патента обязан дать разрешение (лицензию) на использование изобретения владельцу позднее выданного патента, если изобретение последнего не может использоваться без нарушения прав первого владельца.

Нарушение прав владельца патента: любое посягательство на права владельца патента считается нарушением прав владельца патента, что влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству РФ.

Ко второй группе относятся объекты промышленной и интеллектуальной собственности, которые обеспечиваются правами в пределах сформулированных понятий или установленного перечня сведений (коммерческие сведения, промышленные секреты, «ноу-хау»). Первоначально «ноу-хау» понималось как информация, необходимая для осуществления изобретения и специально упущенная заявителем в патентном описании (смысл – «знать, как применить патент»), с течением времени термин «ноу-хау» утратил первоначальное значение и стал обозначать «знать, как сделать». Под «ноу-хау» обычно понимают:

· технологические, конструкторские решения и секреты, не охраняемые патентами, или нововведения, которые могли бы быть защищены патентами, но незапатентованы по тем или иным причинам;

· конфиденциальные сведения различного характера.

Основные признаки «ноу-хау»:

· неизвестность неопределенному кругу лиц и отсутствие свободного доступа к информации;

· наличие явных усилий владельца «ноу-хау» по его сохранению в секрете;

· коммерческая и промышленная ценность соответствующей информации.

Неправомерное использование «ноу-хау» влечет за собой имущественную ответственность, которая включает в себя компенсацию его владельцу прямого ущерба, упущенной выгоды и моральных издержек.

Гарантом охраны «ноу-хау» выступают основы гражданского законодательства. В настоящее время эти права закреплены в статье 139 ГК РФ с некоторым расширением понятия информации, являющейся объектом этих прав - «служебная и коммерческая тайна».

«Статья 139. Служебная и коммерческая тайна:

Информация составляет служебную или коммерческую тайну в случае, когда информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. Сведения, которые не могут составлять служебную или коммерческую тайну, определяются законом и иными правовыми актами.

Информация, составляющая служебную или коммерческую тайну, защищается способами, предусмотренными настоящим Кодексом и другими законами». Лица, незаконными способами получившие информацию, которая составляет служебную или коммерческую тайну, обязаны возместить причиненные убытки. Такая же обязанность возлагается на работников, разгласивших служебную или коммерческую тайну вопреки трудовому договору, в том числе контракту, и на контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-трудовому договору».

Таким образом, в общем виде под «ноу-хау» понимаются технические знания, опыт, производственные секреты, которые позволяют облегчить и ускорить освоение производства продукции, однако не могут быть предметом патентования и поэтому не пользуются патентной защитой (при передачи прав на их использование оговаривается конфиденциальность информации, и предусматриваются санкции за ее нарушение).

К третьей группе относятся объекты, не определенные правами, регулирование которых осуществляется в договорной форме или на уровне локальных актов.

Основной правовой формой взаимоотношений научных организаций, заказчиков и иных потребителей научно-технической продукции, включая министерства и ведомства, является договор (на создание, передачу и внедрение научно-технической продукции, оказание научно-технических, инженерно-консультационных и иных услуг), а также лицензионные и иные соглашения, включая соглашения о совместной научно-производственной деятельности и участия в прибылях.

Суть отношений, регулируемых данным договором заключается в том, что одна сторона (исполнитель) по заданию другого лица (заказчика) обязуется выполнить для него за определенную плату научную работу, результат которой переходит в собственность заказчика. При этом риск случайных неудач по договору несет исполнитель. Основными источниками регулирования данного типа договора являются Основы гражданского законодательства бывшего СССР и Гражданский кодекс РФ.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: