Объединение Германии во второй половине 19 в. Образование Германской империи (семинар 4)

1. Франкфуртская Конституция Германии 1849 г.: общая характеристика.

История подготовки и принятия: в апреле 1848 г. собрание представителей местных ландтагов, или предпарламент, выступило с инициативой созыва общегерманского парламента во Франкфурте-на-Майне. Общегерманское Национальное собрание состояло главным образом из представителей либеральной буржуазии и умеренной мелкобуржуазной демократии, большинство которых в качестве главной задачи считало принятие конституции Германии с закреплением в ней широкого перечня демократических прав и свобод. Была опубликована в 1849 и так не вступила в действие, т.к. прусский король, которому была предложена корона германского императора, отверг Конституцию (считал, что она может быть только октроированной).

Принцип федерализма в Конституции Германии 1849: в Германскую федерацию должны были входить государства и территории Германского союза. При этом субъекты федерации сохраняли свою независимость, которая не ограничивалась имперской конституцией, имели свои конституции и администрацию. В разделе 1-2 закреплялась взаимосвязь федерации с ее субъектами, скрупулезно разграничивалась компетенция между ними. 2 раздел Конституции посвящен "имперской власти", перечню многочисленных полномочий общефедеральных органов.

Перед имперскими властями была поставлена задача создания единой дипломатической службы и проведения единой внешней политики (назначение консулов, посланников, заключение международных договоров). Статьи 2—3 2 раздела посвящены военной власти империи (право войны и мира, распоряжения всеми вооруженными силами, издания законов, касающихся военной организации, назначения в случае войны высшего имперского командования, а также исключительное право содержания ВМФ), Статьи 7—9 закреплял конституционные основы создания единого экономического пространства. Только за имперской властью признавалось право издавать законы, касающиеся таможенного, почтово-телеграфного дела, осуществление надзора за монетным делом, регулирование банковского дела и выпуска бумажных денег.

Конституция вводила единое гражданство и единое правовое пространство. Имперские (общефедеральные) законы стоят выше законов отдельных государств, если за ними точно не оговорено их подчиненное значение.

Конституционные механизмы: во главе империи-один из крупных царствующих германских монархов Австрии или Пруссии, которому отводилась роль скрепляющего единства немецкой нации. Император должен был осуществлять свою власть через назначаемых им министров, которые принимали всю ответственность перед рейхстагом (законодательная власть) за его действия путем контрасигнации его распоряжений. За главой империи закреплялось право законодательной инициативы, право созыва и роспуска народной палаты, публикации имперских законов и издания для их исполнения распоряжений. Но и издание, и отмена, и изменения, и объяснения имперских законов требовали обязательного постановления рейхстага. Любой закон должен был быть принят обеими палатами рейхстага: палатой государств и палатой народов, и утвержден правительством, несогласие которого с ним могло быть преодолено, "если одно и то же постановление было принято без изменения в трех непосредственно следующих одна за другой сессиях".

Раздел 6 Конституции был посвящен перечню "основных прав германского народа" (закреплялись и правовые гарантии их осуществления), к числу которых относились равенство перед законом и судом всех германских граждан, в том числе равенство гражданских, уголовных и процессуальных прав (при уничтожении всех сословных привилегий), неприкосновенность личности (при отмене

смертной казни, кроме как по приговору военного суда или на основе морского права в случае мятежа), неприкосновенность жилища, свобода слова, печати (при ликвидации цензуры), "полная" свобода собраний, союзов (без разрешения властей, кроме как собраний под открытым небом в случае серьезной опасности для общественного порядка и безопасности), неприкосновенность собственности (при отмене всех личных и поземельных платежей и повинностей феодального характера и конфискации имущества), суд присяжных, несменяемость судей, тайное и гласное судопроизводство. Касаясь полуабсолютистских порядков в субъектах федерации, парламентарии постановляли, что основные права германского народа будут служить нормой для конституций отдельных государств, в которых должны быть созданы законодательные органы народного представительства с ответственным правительством.

2. Конституция Германской империи 1871 г.: А. история создания: объединение Германии было закреплено конституцией, принятой специальным Учредительным рейхстагом 16 апреля 1871 г (78 статей). В значительной мере воспроизвела конституцию Северо-Германского союза, а также учла договоры с южногерманскими государствами (Бавария, Вюртемберг).

Б. основные принципы конституции: Составители Конституции 1871 г. законодательно закрепили ту же модель федеративно-административного политического устройства, которая разработана была их франкфуртскими предшественниками, передав федеральному собранию (Союзному совету — бундесрату и рейхстагу) законодательную компетенцию по вопросам армии, флота, внешней политики, таможни и торговли, почты, телеграфа, железных дорог, судоходства. Рейхстаг состоял из 382 членов. Члены Рейхстага избирались посредством всеобщих и прямых выборов с тайным голосованием. Срок полномочий созыва составлял 3 года. Федерация была «ассиметричной» («союз неравных»), т.к. бундесрат, призванный стоять на страже интересов субъектов федерации, не соответствовал своему назначению, прежде всего в силу неравного представительства входящих в федерацию государств (лидирующее положение у Пруссии-17 голосов из 58, всего 25 союзных государств). Ни один закон, принятый рейхстагом, не мог увидеть свет без утверждения бундесратом.

Прусский король (а одновременно германский император) выполнял полномочия исполнительной власти, назначал руководящих должностных лиц империи, канцлера. Император мог созывать и распускать как союзный совет, так и рейхстаг. Ряд важнейших своих полномочий он осуществлял с согласия Союзного совета: объявление войны и мира, заключение договоров, проведение экзекуций в отношении государств, не выполняющих своих союзных обязанностей. В Конституции не ставился вопрос о вето кайзера в законодательном процессе.

Имперский канцлер (или министр-президент Пруссии) одновременно являлся председателем бундесрата, имел в некоторых вопросах решающий голос при равенстве голосов (если он выступал «за сохранение существующих предписаний и установлений», касающихся административных положений, регулирующих исполнение общего законодательства о таможенных тарифах, о ряде важнейших косвенных налогов, а также, если в бундестаге не достигалось соглашения по военным вопросам). Исполнительная власть не была подотчетна законодательной. Имел право контрасигнатуры. При подписании военных приказов, объявлении войны, заключении мира, в вопросах командования армией и флотом император не был связан контрасигнатурой канцлера. Канцлер также должен был ежегодно представлять Союзному совету и рейхстагу отчет о расходах. Сместить его с должности мог только император.

Германской конституцией не устанавливались ни единый суверенитет, ни общепризнанные неотчуждаемые права человека и гражданина.

Конституционный механизм Германской империи создавался для наиболее эффективного решения под руководством Пруссии сложных внутри- и внешнеполитических задач, главным

образом с помощью военной силы (закрепление всеобщей воинской повинности в течении 7 лет и т.д.)

В. институты конституции: В имперскую Конституцию вошли статьи прусской Конституции о военных правах короля. Император мог объявить каждую часть союзной территории на военном положении. Против строптивых государств кайзер мог использовать ВС. Экзекуция определялась Союзным советом и приводилась в исполнение главой государства. Под имперской экзекуцией понимали закреплённое в конституции и неоднократно примененное насилие в отношении отдельных государств в составе федерации для обеспечения государственного единства.

Гражданский кодекс Франции в 1804 г. (Кодекс Наполеона) (семинар 5)

1. Гражданский Кодекс Франции 1804 г.: А) Общая характеристика Французского Гражданского Кодекса (ФГК) 1804 года: а) исторические условия и причины создания ФГК: Кодекс был создан пришедшей к власти крупной буржуазией, и по своим политическим установкам выражает реакцию по сравнению с периодом подъема революционной волны во Франции. Был выработан правительством Наполеона Бонапарта, при непосредственном участии самого Наполеона. В состав комиссии по разработке проекта кодекса, созданной 13 августа 1800 г., вошли такие видные юристы Франции, как Тронше, Порталис, Малльвиль, Биго - Преамке. Проект был составлен в сжатые сроки=4 месяца. Порталис-основной разработчик. Изначально Бонапарт выступал за краткость и простоту формулировок, но позже он пришел к выводу, что каждый закон должен быть разъяснен, чтобы его положения были понятны простому народу. В 1801 г. проект рассмотрен в Государственном совете. Затем проект поступил в Трибунат и Законодательный корпус. Трибунат и Законодательный корпус встретили проект холодно. И как следствие, первый титул проекта был отклонен. Наполеон взял проект обратно, но одновременно произвел коренную реформу Трибуната, сократив его до 50 членов. Законодательный корпус принимал статьи Кодекса без прений. 21 марта 1804 г. Кодекс был издан в полном объеме (36 титулов). Издание 1804 г. было озаглавлено «Гражданский кодекс французов», издание 1807 г. - «Кодекс Наполеона»

Причины создания ФГК:

1) Кодификация должна была сплотить государство, т.к. Франция была многонациональной страной, ее разобщало многое: виды собственности, налоги, порядок наследования и т.д. Одной из причин составления кодекса Наполеона были сложившиеся в средневековье бессистемность, хаотичность и разнообразие источников гражданского права.

2) Общее гражданское право являлось необходимым условием для развития капиталистических отношений. Энгельс указывает, что этот Кодекс является образцовым сводом законов буржуазного общества, созданным на основе римского права.

б) «нереализованные предшественники» ФГК (проекты ГК 1793 г., 1794г., 1796г.)

В 1793 г. Конвент вынес новое постановление о выработке Гражданского кодекса в месячный срок, и в августе того же года появился проект, включавший всего 695 статей. Однако его признали слишком сложным и недостаточно радикальным. Гражданский Кодекс должен был состоять из небольшого количества общих положений, формулирующих принципы нового общества, обеспечивающих «естественные права» личности.

Второй проект был разработан новым законодательным комитетом Конвента в сентябре 1794 г. В проекте было всего 297 статей, с тем чтобы “отделить принципы от их развития и изложения” (как было сказано во вступительной записке). Такая политико-правовая декларация в сфере частного права была бесполезна для практики. К тому же после термидорианского переворота политическая ситуация вновь изменилась, и проект был отвергнут.

Третий проект, составленный по поручению Директории, Камбасерес представил в Законодательный корпус в июне 1796 г. Проект был “образцом в отношении метода и точности” (, конкретен и обладал всеми кодификационными достоинствами. Он был в целом одобрен, но в действие введены только две первые статьи.

в) источники ФГК 1804г:

1) французское обычное право (французские местные кутюмы (обычаи), в основном из Парижа и Орлеана) взял за основу Тронше.

2) римское право в качестве источника для разработки кодекса взял Порталис. Многие важнейшие нормы кодекса были построены на основе римского частного права. Поэтому кодекс стал попыткой согласования римского и обычного права.

3) многие ордонансы 18 века

4)законы революционного времени

5)сочинения французских юристов (Дюмелен, Кокий, Ф. Буржон, Дома, Ж. Потье, К. Оливье)

г) система изложения правовых норм и особенности структуры ФГК 1804 г.

ГК был разделен на вводный титул и три книги (всего 2281 статья). Структура расположения правовых норм была заимствована у римлян и построена по системе: «лица — вещи — сделки».

Многие статьи не были собственно регулирующими правовые ситуации, а научающими: что такое движимое и недвижимое, что такое договор.

Структура: Вводный титул состоит всего из шести статей. В нем закреплены право и обязанность судьи разбирать конфликт даже в том случае, когда закон молчит, или же его содержание неясно.

Первая книга "О лицах" включает статьи о гражданстве, актах гражданского состояния, семейном и опекунском праве (ст. 7 - 515).

Вторая книга "Об имуществах и о различных видоизменениях собственности" регулирует отношения собственности (ст. 516 - 710).

Третья книга "О различных способах, которыми приобретается собственность" способы приобретения собственности, включая наследственное право и различные виды обязательств (ст. 711 - 2281).

Характерными чертами кодекса являются: обдуманная проработка норм и принципов французского гражданского права на основе римского частного права;

единство предмета, регулируемого в кодексе;

взаимосвязь и логическая последовательность всех структурных элементов (книг, глав и статей);

стройность изложения, сжатость юридических формулировок и дефиниций, определенность и четкость трактовки основных понятий и институтов гражданского права.

д) историческое значение ФГК 1804 г.

Гражданский кодекс показал преимущества кодификации законодательства. Является прочным наследием. Несмотря на множество современных экономических и социальных проблем, законодатель лишь изменяет текст, особенно в семейном и наследственном праве (число статей в нём увеличилось всего на две (до 2283)). Кодекс послужил образцом для законодателей многих стран, стал образцом для создания гражданских кодексов в Италии, Польше, Бельгии. Он

способствовал и способствует организованности, ясности, четкости и логичности правовой системы, а также обеспечивает доступность закона простому гражданину. Кодекс Наполеона регулирует правоотношения, актуальные и в наши дни, является гордостью Франции, что способствует повышению уровня правовой культуры и правосознания.

Б) Статус физических лиц и регулирование брачно-семейных отношений в ФГК 1804г.: а) понятие гражданской правоспособности в кодексе и возможность лишения гражданских прав (гражданская смерть), причины введения в кодекс этого понятия (ст. 17)

Такой категории как юридическим лицам, кодекс не уделял внимание. Субъектами гражданских правоотношений являлись только физические лица.

Гражданская правоспособность- гражданскими правами наделялся каждый, имевший или приобретший особое “свойство Француза”. Гражданским правом мог пользоваться каждый француз независимо от его социально-экономического положения.

Гражданской правоспособностью обладало всякое лицо, родившееся во Франции от иностранца, может в течение года по достижении им совершеннолетия требовать предоставления ему качества француза, но при условии, чтобы если оно находится во Франции, оно заявило что в его намерение входит установить во Франции место своего жительства, а если оно находится за границей, чтобы оно заявило о подчинении своём требованию установить во Франции места своего жительства и чтобы оно установило место своего жительства во Франции в течение года, считая с заявления, об его подчинении указанному требованию. Всякий ребёнок, родившийся от француза в иностранном государстве, является французом. Всякий ребёнок, родившийся от француза в иностранном государстве, который потерял качество француза, может восстановить своё качество француза. Иностранка, которая выйдет замуж за француза, будет следовать состоянию своего мужа.

ГК установил только частноправовые (не политические) основания к утрате гражданства.

Согласно ст. 17 лишение гражданских прав в силу утраты качества француза происходит в случаях: 1) натурализации, полученной в иностранном государстве; 2) принятии, без разрешения короля, выполнения должности по государственной службе, возложенной иностранным государством; 3) вступлении в иностранную корпорацию, которая будет устанавливать различия по рождению; 4) поселении в иностранном государстве без мысли о возвращении

Согласно ст. 22 могла устанавливаться гражданская смерть (присуждение к наказаниям, действие которых заключается в лишении осужденного всякого участия в нижеуказанных гражданских правах, имеет своим следствием гражданскую смерть). Гражданская смерть сопровождала наказанного до самой смерти. В силу гражданской смерти, осужденный теряет собственность на все имущество, которым он владел. Приобретенное впоследствии имущество переходит после физической смерти осужденного к государству как выморочное имущество. Он не может быть назначен опекуном. Он не может быть свидетелем при совершении торжественных или удостоверенных актов, ни быть допущенным к свидетельству в суде. Он может выступать в суде, как ответчиком, так и истцом, лишь под именем и через посредство специального попечителя. Он неспособен заключить брак, который породил бы какие-либо гражданские последствия.

б) гражданская дееспособность в ФГК; понятие дееспособности, виды дееспособности, фиксируемые кодексом; возрастные ограничения полной дееспособности; ограничения дееспособности в рамках брачно-семейных отношений и вследствие опеки

Дееспособность зависела от следующих условий: возраст (статья 488 устанавливала возраст совершеннолетия в 21 год), здоровье (статья 489 предписывала лишать дееспособности

совершеннолетнего, постоянно подверженного «слабоумию, безумию или бешенству») и в определённой степени пол.

После 21 года ограничения дееспособности были возможны только в рамках брачно-семейных отношений или вследствие опеки. Ограничения дееспособности совершеннолетних лиц возможны в виде взятия их под «охрану юстиции» для предоставления защиты в действиях гражданской жизни. Для постоянного представительства интересов таких лиц в действиях гражданской жизни судом может быть установлена опека и определены сделки, которые подопечный вправе совершать либо самостоятельно, либо с согласия опекуна. Опекун принимает на себя заботы о личности несовершеннолетнего и должен быть его представителем во всех гражданских действиях. Он должен управлять его имуществом, как хороший хозяин, и будет отвечать за убытки, которые могут возникнуть вследствие плохого ведения дел. Он не может ни покупать имущества несовершеннолетнего, ни брать его внаем, кроме тех случаев, когда семейный совет разрешит заместителю опекуна заключить с ним (с опекуном) договор найма, ни принимать уступки ему (опекуну) какого-либо права или требования против его подопечного

Предусматривалась и возможность полного лишения дееспособности, названная интердиктом.

Неполная дееспособность:

1) замужние женщины

2) несовершеннолетние: сделки от имени несовершеннолетнего совершаются его родителями/опекунами или с их согласия им самим. Отдельные сделки, совершаемые несовершеннолетним от 16 до 18 лет, признаются действительными при отсутствии согласия родителей или опекунов несовершеннолетнего (к примеру, распоряжение своим заработком, распоряжение своим вкладом в банке и другие сделки, не нарушающие интересы несовершеннолетнего и не являющиеся убыточными). Восполняет дееспособность несовершеннолетних эмансипация, т.е. объявление несовершеннолетнего с 16 лет достигшим возраста совершеннолетия по специальному решению суда или при вступлении его в брак

3) 15 лет – девочки могут выходить замуж

4) 16 лет – право завещать

5) с 18 лет – мальчики могут жениться

Ограничение в дееспособности возможно только по решению суда.

Недееспособные: душевнобольные, даже, если у них есть светлые промежутки.

в) статус жены в семье, ее имущественные права

Муж считался главой семьи, занимал господствующее положение ("муж обязан оказывать покровительство своей жене, жена - послушание мужу"). Муж имел право определять место жительства для семьи, жена была обязана следовать за своим мужем. Несмотря на то, что отдельные статьи ГК Наполеона подчеркивали равенство мужа и жены, права жены были весьма ограниченными (не имела права без согласия мужа выступать в суде по гражданским делам, без разрешения мужа не могла выбирать профессию, заниматься учебой). В развитие права мужа покровительствовать жене было признано, что муж имеет право следить за перепиской жены, а равно за ним было признано право лишать жену свиданий даже с родителями. Жена была подчинена мужу даже в выборе знакомых. Муж имел право ограничить общение жены с посторонними мужчинами и женщинами, если это общение может нанести ущерб семье.

Исключением из указанного ограничения являлись следующие права жены: 1) право делать текущие расходы по общему хозяйству, потому что в этом случае она обязывает не себя, а

мужа; 2) право самостоятельно обязывать по торговым сделкам, если она ведёт её совершенно отдельно от мужа, потому что на право ведения торговли она должна также получить согласие мужа; 3) право совершать завещание, потому что этот акт получает силу лишь после её смерти

По общему правилу кодексом предусматривался режим общности имущества мужа и жены. Общим семейным имуществом управлял один муж, который мог им распоряжаться без участия и согласия жены. Общим имуществом являлись движимые имущества, принадлежащие супругам до заключения брака, а также как движимое, так и недвижимое имущество, возмездно приобретённое во время брака. Система общности имущества не исключала возможности каждому супругу иметь и своё отдельное имущество. Раздельным имуществом каждого из супругов остались только недвижимости, принадлежащие им ко дню брака или приобретённые по дарению или по завещанию (семейная недвижимость).

Согласно ст. 217 «Жена, даже не обладающая общностью имущества с мужем, или при наличии раздельности ее имущества, не может дарить, отчуждать, закладывать, приобретать, по безвозмездному или возмездному основанию, без участия мужа в составлении акта или без его письменного согласия», т.е. идет ограничение имущественных прав жены. Ей запрещалось без согласия мужа принимать наследство и дары от посторонних лиц.

г) форма брака и условия его действительности по ФГК.

Брак рассматривался как договор.

Условия действительности:1) взаимное согласие супругов, 2) брачный возраст (18 лет для мужчин, 15 лет для женщин), 3) не состоять в другом браке.

Для несовершеннолетних требовалось согласие родителей (сын - 25 лет, дочь - 21 год).

Запрещался брак между лицами, находящимися между собой в определенной степени родства или свойства.

Брак, заключенный супругами, которые еще не достигли требуемого возраста, или один из которых не достиг этого возраста, не может быть оспорен: 1) если истекло шесть месяцев со времени достижения супругом или супругами необходимого возраста; 2) если жена, не достигшая этого возраста, забеременела до истечения 6 месяцев

Развод: брак между супругами расторгался: 1) смертью одного из супругов; 2) разводом, произведенным в законном порядке; 3) присуждением, на основании приговора, вступившего в законную силу, одного из супругов к наказанию, влекущему за собой гражданскую смерть.

Муж мог потребовать развода по причине прелюбодеяния жены. Жена может требовать развода по причине прелюбодеяния мужа (только если он держал свою сожительницу в общем доме). Это неравенство унизительно для женщины, но объясняется просто. Отцом ребенка, зачатого в браке, кодекс (за несущественным исключением) признает мужа. Т. о., всякий рожденный в браке ребенок будет законным наследником отцовского (и материнского) имущества. Но законодатель, следуя древнейшей традиции, тому интересу, благодаря которому возник парный брак, желал, чтобы наследство доставалось детям, зачатым от наследодателя. Прелюбодеяние мужа не имеет в этом случае значения, ибо «поиски отцовства» (а значит, и алименты на содержание внебрачных детей) не могут иметь места в судебном порядке. Только «осквернение семейного очага», то есть нарушение принятых правил добропорядочного поведения вынуждает законодателя согласиться с правом жены потребовать развода.

В) Вещные права в ФГК 1804 года: а) классификация вещей: - виды недвижимостей и причины такого деления имущества

Собственность считается недвижимой в зависимости либо от своей природы, либо от цели своего предназначения. Первой группой признавалась собственно недвижимость (земля, дом). Второй — принадлежащие недвижимости в силу своего предназначения (мебель и убранство в доме, скот для обработки земли, висящие на деревьях плоды…).

Недвижимости были следующих видов: земельные участки и строения, ветряные или водяные мельницы, составляющие часть строения, урожай на корню и плоды, не снятые еще с деревьев, трубы, проводящие воду в дом или в иное имение, предметы, которые собственник земли поместил на свой участок для его обслуживания и эксплуатации.

Являются недвижимостями вследствие предмета, к которому они относятся: узуфрукт на недвижимые вещи, сервитуты или земельные повинности, иски, имеющие своим предметом возвращение недвижимого имущества.

Недвижимостями, в силу их назначения, являются следующие предметы, когда они были помещены собственником на его участке для обслуживания и эксплуатации последнего: (1) животные, служащие для обработки земли; (2) земледельческие орудия; (3) семена, данные фермерам или лицам, которым земля сдана, с возложением на них обязанности предоставлять часть плодов; (4)голуби в голубятнях; (5) кролики в садках; (6) ульи; (7) рыба в прудах; (8) прессы, котлы, аппараты для перегонки, кадки и бочки; (9) орудия, необходимые для эксплуатации кузниц, бумажных фабрик и других заводов; (10) солома и удобрение.

- виды движимостей

Имущества являются движимыми в силу их природы или в силу определения закона

Движимыми в силу их природы являются вещи, которые могут изменять свое место нахождения, в частности, когда они двигаются сами (животные), или же когда они не могут изменять своего места иначе как под воздействием посторонней силы.

Являются движимостями в силу определения закона обязательства и иски, имеющие своим предметом уплату денежных сумм, акции или доли в финансовых, торговых или промышленных компаниях.

Равным образом являются движимостями в силу определения закона вечные или пожизненные ренты, уплачиваемые как государством, так и частными лицами. Суда, паромы, морские суда, водяные мельницы и купальни и вообще всякого рода оборудование, не укрепленное на столбах и не составляющее части дома, являются движимостями. Материалы, полученные от слома здания, материалы собранные для постройки нового здания, являются движимостями, пока они не использованы рабочими при постройке. Слово «движимость», употребленное в распоряжениях закона или человека, без иного дополнения или обозначения, не включает в себя наличный денег, драгоценных камней, прав требования, книг, медалей, инструментов, используемых для науки, искусства и ремесла, носильного белья, лошадей, экипажей, оружия, зерна, вина, сена и других пищевых продуктов; указанный термин не включает в себя также вещей, составляющих предмет торговли. Под словом «мебель» разумеются лишь движимости, предназначенные для пользования в помещении и для их украшения: ковры, кровати, стулья, зеркала, стенные часы, столы, фарфор и другие предметы такого же характера. Картины и статуи, составляющие часть меблировки помещения, также включаются в это понятие, но не коллекции картин, которые могут находиться в галереях. То же правило применяется к фарфору: лишь тот фарфор, который является частью украшения помещения, входит в наименование «мебель»

- особенности правового регулирования режима недвижимости в ФГК 1804г.

Недвижимость подвергалась только особой форме заклада ее – антихреза, причем должник сохранял право пользования даже в случае просрочки платежа. Недвижимость занимала привилегированное положение при сделках с нею: если продавец терпел значительный ущерб в силу бедственных условий (свыше 60% стоимости), то сделку можно было расторгать в одностороннем порядке. Обладание недвижимыми вещами при наличии добросовестности могло стать способом приобретения собственности на эти вещи (если проходили установленные ГК сроки исковой давности).

б) право собственности в ФГК (ст. 544-545,711-717)

- определение права собственности

Собственность есть право пользоваться и распоряжаться вещами наиболее абсолютным образом, с тем чтобы пользование не являлось таким, которое запрещено законами или регламентами.

Кодекс выделил 3 вида собственности в зависимости от субъекта права: индивидуальную, государственную, общинно-коммунальную.

Собственность на имущество приобретается путем наследования, путем дарения между живыми и по завещанию, и в силу обязательств, путем присоединения или включения в состав другой вещи и путем давности.

- придание частной собственности абсолютного характера

Согласно Кодексу, собственность имела абсолютный характер, права собственности практически ничем и никем не ограничивались. Статья 544 Кодекса содержала классическое определение права собственности и подчеркивала, что собственник может пользоваться и распоряжаться вещами наиболее абсолютным образом. Согласно статье 545 никого нельзя побудить к поступление своей собственностью. Это могло иметь место лишь в исключительном случае "по причине общественной пользы и за справедливое и предварительное возмещение". Следовательно, право собственности занимало ключевое место среди других институтов вещного права.

- право присоединения и вытекающее из него привилегированное положение земельной собственности

Собственность на вещь как движимую, так и недвижимую дает право на все, что эта вещь производит, и на то, что естественно или искусственно соединяется с этой вещью в качестве принадлежности.

Право присоединения в отношении недвижимых вещей: собственность на землю включает в себя собственность на то, что находится сверху, и на то, что находится снизу», собственник может делать всякого рода насаждения и возводить постройки по своему усмотрению, за теми исключениями, которые установлены в титуле «О сервитутах и земельных повинностях». Он может делать под землей сооружения и рыть землю по своему усмотрению, извлекать из-под земли всякого рода произведения, которые там окажутся. Голуби, кролики, рыбы, перешедшие в другую голубятню, сад или пруд, принадлежат собственнику этих помещений, если они не были привлечены с нарушением прав прежнего собственника или искусственным образом. Установленные ФГК ограничения права собственности касались только таких действий собственника, которые затрагивали интересы других. Запрещалось, например, возводить сооружения, которые могли бы нанести ущерб соседу. Практически это означало, что собственник земли становился полным и абсолютным хозяином всех природных богатств, обнаруженных на его участке (плоды земли - естественные или промышленные, плоды гражданские, приплод животных – принадлежат собственнику по праву присоединения). Плоды, произведенные вещью,

принадлежат собственнику, но с возложением на него обязанности возместить стоимость обработки земли, работ и обсеменения, выполненных третьими лицами. Простой владелец присваивает себе плоды лишь в том случае, если он владеет добросовестно.

Было и право присоединения в отношении движимых вещей. Если две вещи, принадлежащие разным хозяевам, были соединены таким образом, что составляют одно целое, но тем не менее могут быть отделены так, что одна может существовать без другой, то целое принадлежит хозяину вещи, которая составляет главную часть, но с обязанностью его уплатить другому стоимость вещи, которая была присоединена. Однако когда вещь присоединенная является гораздо более ценной, чем главная вещь, и когда она была использована без ведома ее собственника, то последний может требовать, чтобы присоединенная вещь была отделена для возвращения ему, если даже вследствие этого может произойти некоторое ухудшение вещи, к которой она была присоединена. Если ремесленник или какое-либо другое лицо употребил не принадлежащий ему материал для образования вещи нового вида, то, независимо от того, может ли материал принять свою прежнюю форму или нет, тот, кто является его собственником, имеет право требовать вещь, которая была сделана из материала, уплатив цену работы. Если, однако, работа была настолько значительной, что она намного превзошла стоимость использованного материала, то обработка будет считаться главной частью, и работник будет иметь право удержать сделанную им вещь, уплатив собственнику цену материала. Если лицо использовало частью материал, который ему принадлежал, и частью материал, который ему не принадлежал, для производства вещи нового вида, причем ни тот, ни другой материалы не уничтожены всецело, но эти материалы не могут быть разделены без неудобства, то вещь является общей вещью обоих собственников, причем одному она принадлежит соразмерно принадлежавшему ему материалу, а другому – соразмерно принадлежавшему ему материалу и вместе с тем соразмерно цене работ.

- цели установления такого порядка (ст.546-548, 551-572)

Целью установления права присоединения было укрепление прав собственника на землю. Целью установления такого порядка было разделение вещей существенным для разных требований в отношении отчуждения, разных операций с ними, заклада (для движимых вещей)

в) особенности регулирования права владения в ФГК (ст. 549, 550, 1127, 2228-2231)

Если владеешь вещью добросовестно, то можешь получать от нее плоды, если нет, то возвращаешь собственнику.

Простое пользование и простое владение какой-либо вещью может быть, как и сама вещь, предметом договора.

Для приобретения по давности нужно владение постоянное и непрерывное, спокойное, открытое, не возбуждающее сомнений и осуществляемое лицом в качестве собственника.

Владение- это обладание (держание) или пользование вещью либо правом, если эта вещь находится в наших руках или если это право осуществляется нами лично либо черев посредство другого лица, у которого находится вещь или которое осуществляет право от нашего имени.

г) понятие «узуфрукт» и причины введения его в кодекс (ст.578-624)

Узуфрукт-право пользования вещами, собственность на которые принадлежит другому лицу, так же, как ими пользуется сам собственник, но с обязанностью сохранять существо вещи. Узуфрукт может быть установлен или в чистом виде, или на срок, или под условием.

Узуфруктуарий не был собственником, его права ограничивались использованием земли или вещи (например, сада, дома). Узуфруктуарий имеет право пользоваться всеми видами плодов — естественными, промышленными, гражданскими. Естественными плодами являются такие которые представляют собой произведения самой земли и производимые животными продукты, приплод животных. Промышленными плодами участка являются те плоды, которые получаются путем обработки. Гражданскими плодами являются: наемная плата за дома, наросшие на денежные суммы проценты, рентные платежи, наемная плата за с/х земли. Естественные или промышленные плоды, находящиеся на ветвях или на корнях в момент возникновения узуфрукта, принадлежат узуфруктуарию. Плоды, находящиеся в том же состоянии в момент, когда узуфрукт кончается, принадлежат собственнику, без уплаты вознаграждения той или другой стороной за труд и семена; этим не затрагивается также возможная принадлежность части плодов лицу, обрабатывающему землю за часть плодов, если таковой был в наличности при возникновении или при прекращении узуфрукта.

Если узуфрукт распространяется на вещи, которыми нельзя пользоваться, не потребляя их: деньги, зерно, жидкости, то узуфруктуарий может ими пользоваться, но с тем, что он обязан возвратить вещи того же количества, качества и стоимости или же стоимость этих вещей в конце узуфрукта.

Если узуфрукт распространяется на вещи, которые не потребляются немедленно, но постепенно ухудшаются вследствие пользования: белье, мебель, то узуфруктуарий имеет право пользоваться этими вещами сообразно с их назначением и обязан их возвратить в конце узуфрукта лишь в том состоянии, в каком они будут находиться, и не ухудшенными вследствие его умысла или небрежности.

Если узуфрукт распространяется на мелкий лес, то узуфруктуарий обязан соблюдать порядок и размер рубок…

Узуфруктуарий пользуется увеличением предмета, на который он имеет узуфрукт, происшедшим в силу намыва

Узуфруктуарий может осуществлять узуфрукт сам, сдавать его внаем другому лицу, продать или уступить свое право безвозмездно.

Права узуфруктуария охранялись даже перед собственником, который не мог произвольно лишить пользователя его права; если собственник продавал весь объект в целом, то право-пользование сохранялось и при новом собственнике.

Узуфруктуарий обязан в течение своего пользования уплачивать все ежегодные сборы с имения. Если в течение узуфрукта третье лицо произведет захват участка или совершит иное посягательство на права собственника, то узуфруктуарий должен сообщить об этом собственнику; если он этого не сделает, то он отвечает за весь вред, который может произойти для собственника, так же, как он был бы ответственен за ущерб, причиненный им самим.

Институт был ограничен продолжительностью жизни узуфруктуария или в силу злоупотребления со стороны узуфруктуария его пользованием, если он производит ухудшение имущества или допускает его имущественное повреждение вследствие непринятия мер к его поддержанию, или истечением времени, на которое он был установлен, или вследствие полной гибели вещи, на которую был установлен узуфрукт, или путем объединения или соединения в одном лице двух качеств - узуфруктуария и собственника, вследствие не пользования правом в течение 30 лет.

д) сервитуты в ФГК и их особенности (ст.637-685)

Сервитут – это обременение, наложенное на имение в целях использования имения, принадлежащего другому собственнику, и для выгод этого имения (ст. 637 ФГК).

Источники сервитутов по ФГК: 1) Естественное расположение участков; 2) Обязательства, установленные законом; 3) Соглашения между собственниками.

Сервитуты, установленные законом, имеют своим предметом общественную пользу/коммуны/частных лиц. Сервитуты, установленные в целях общественной пользы/коммуны, имеют своим предметом бечевник вдоль судоходных или сплавных рек, постройку или исправление дорог.

Закон налагает на собственников взаимные обязательства. Всякий собственник должен устраивать крыши таким образом, чтобы дождевые воды стекали на его участок или на общую дорогу; он не может давать им сток на участок соседа. Собственник, участок которого окружен со всех сторон и не имеет никакого выхода на общую дорогу или имеет выход, недостаточный для с/х или промышленной эксплуатации его собственности, может требовать прохода через участки своих соседей, с возложением на него обязанности дать возмещение, соразмерное вреду, который он может причинить. Если участок является замкнутым со всех сторон в результате разделения имения в силу продажи, мены, раздела или всякого другого договора, то можно требовать прохода лишь через те участки, которые являлись предметом указанных актов. Объем и характер сервитута прохода, обусловленного замкнутостью участка, определяются посредством 30-летнего постоянного пользования.

е) особенности права наследования в ФГК 1804 года (ст.718-1100)

Наследство открывается в силу:

- естественной смерти наследодателя

- гражданской смерти наследодателя

Наследование по закону: наследниками становились в указанной законом последовательности: дети, внуки и иные нисходящие (1я очередь); боковые и их потомство (2я очередь); восходящие – наследуют, если нет нисходящих (3я очередь). Всего по ФГК 12 степеней родства (не путать с очередями).

В особом порядке наследуют внебрачные дети:

- только если внебрачные дети были признаны в установленном законом порядке, они будут иметь право на имущество родителей

- не имеют права на имущество родственников своих родителей

- наследуют половину от доли законных наследников, если таковые имеются

- наследуют 75 % имущества после родителей, если нет нисходящих наследников, но есть восходящие.

При наследовании со второй очереди производится разделение между отцовской и материнской линиями, и очередь наследования определяется для каждой линии особо.

При отсутствии кровных родственников, переживший супруг мог вступить во владение наследственным имуществом только на основании ввода его во владение председателем гражданского трибунала. При отсутствии пережившего супруга (т. е. нет наследников вообще) имущество становилось выморочным и переходило в собственность государства.

Наследование по завещанию: (осуществляется путем составления завещания, назначения наследника, назначения легатов - все это по ФГК называлось завещательными распоряжениями)

Нет полной свободы завещаний: (ФГК идет по пути компромисса между наследниками по закону и наследниками по завещанию) доля имущества, передаваемая по завещанию или легатом, не может превышать:

- 50 % если остался 1 законный ребенок

- 33 % если осталось 2 детей

- 25 % если осталось 3 и более детей

Кодекс Наполеона расширил свободу завещаний и дарений, которые нередко использовались для обхода законного порядка наследования.

Дарение или завещание не могло превышать половины имущества, если после смерти лица, совершавшего завещательное распоряжение, оставался один законный ребенок, 1/3 имущества - если оставалось двое-трое и более детей. При таком порядке наследования за законными детьми резервировалась большая часть имущества, которое делилось между ними поровну вне зависимости от возраста и пола.

Г) Обязательственное право в ФГК 1804 года: а) обязательства из договоров - главный вид обязательств в ФГК (ст. 1101 - 1107)

Договор есть соглашение, посредством которого одно или несколько лиц обязываются перед другим лицом или перед несколькими лицами дать что-либо, сделать что-либо или не делать чего-либо.

1) двусторонний, если договаривающиеся стороны взаимно обязываются одни перед другими; 2) односторонний, если одно или несколько лиц принимают на себя обязанность перед другим [лицом] или перед несколькими другими лицами и без возникновения обязанности со стороны последних; 3) меновый, если каждая из сторон обязывается дать или сделать что-нибудь, и то, что она должна дать или сделать, рассматривается как эквивалент того, что ей дают или что для нее делают; 4) если эквивалент заключается в шансах на выигрыш или на потерю для каждой из сторон, в зависимости от неопределенного обстоятельства, то договор является рисковым; 5)благотворительный; 6) возмездный

Договоры, как имеющие особое наименование, так и не имеющие такового, подчиняются общим правилам, содержащимся в настоящем титуле.

Особые правила для некоторых договоров установлены в титулах, касающихся каждого из них; особые правила о торговых сделках установлены законами, касающимися торговли.

Обязательства, возникающие из договоров, продолжают оставаться одним из важнейших видов обязательств. Вместе с тем одностороннее волеизъявление, то есть односторонняя сделка приобрело особое практическое значение и широкое распространение.

б) закрепление в нормах ФГК принципа свободы договора, содержание этого принципа (ст. 1108-1117)

4 условия являются действительности соглашения:

1) согласие стороны, которая обязывается (нет действительного согласия, если согласие дано было лишь вследствие заблуждения или если оно было исторгнуто насилием, или достигнуто обманом)

2) способность заключить договор

3) определенный предмет, составляющий содержание обязанности

4) дозволенное основание обязательства.

-Заблуждение является причиной ничтожности соглашения лишь тогда, когда заблуждение относится к самому существу вещи, которая является предметом соглашения.

-Насилие, осуществленное в отношении того, кто заключил обязательство, является причиной ничтожности. Насилие является причиной ничтожности договора не только тогда, когда оно осуществлено в отношении одной из договаривающихся сторон, но и тогда, когда оно осуществлено в отношении супруга или супруги договаривающейся стороны, в отношении его нисходящих или его восходящих.

Договор не может быть более оспорен по причине насилия, если после того, как насилие прекратилось, этот договор был одобрен или прямо, или молчаливо.

-Обман является причиной ничтожности соглашения, если образ действий одной из сторон таков, что ясно, что без этих действий другая сторона не вступила бы в договор.

Соглашение, заключенное вследствие заблуждения, насилия или обмана, не является ничтожным в силу самого закона; оно дает лишь основание для иска о ничтожности… в) закрепление в кодексе принципа обязательной силы соглашений (ст.1134, 1135)

Соглашения, законно заключенные, занимают место закона для тех, кто их заключил.

-Они могут быть отменены лишь по взаимному согласию сторон или по причинам, в силу которых закон разрешает отмену [обязательства].

-Они должны быть выполнены добросовестно.

Соглашения обязывают не только к тому, что в них выражено, но и ко всем последствиям, которые справедливость, обычай или закон связывают с этим обязательством, в соответствии с его природой г) основные виды договоров в кодексе (ст.1582-1683,1702-1707,1708-1710,1713-1792,1832-1839,1873-2204)

1)Продажа-соглашение, в силу которого один обязуется предоставить вещь, а другой — оплатить ее.

2)Мена-договор, в силу которого стороны взаимно дают друг другу одну вещь за другую.

3) Найма: наем вещей; наем работы (подряд).

Наем вещей является договором, в силу которого одна сторона обязуется предоставить другой стороне пользование вещью в течение определенного времени и за определенную цену, которую другая сторона обязывается уплатить. Можно нанимать все виды имуществ, движимых и недвижимых.

Наем работы является договором, в силу которого одна сторона обязуется сделать что-либо для другой стороны за плату, которая определяется их соглашением.

4) Товарищество-договор, в силу которого два или несколько лиц соглашаются сделать что-либо общим имуществом, имея в виду разделять выгоды, которые могут из этого получиться.

5) Займ: заем вещей, которыми можно пользоваться без их уничтожения; и заем вещей, которые потребляются путем пользования ими. Первый вид называется займом для пользования (ссудой). Второй вид называется потребительным займом.

Ссуда-договор, в силу которого одна из сторон предоставляет другой вещь для пользования с возложением на взявшего вещь обязанности вернуть ее после пользования (безвозмездный). Заимодавец остается собственником вещи, данной в заем.

6) Рисковый- является двусторонним соглашением, последствия которого как в отношении выгод, так и потерь, зависят для всех сторон или для одной, или для нескольких сторон от неизвестного события (договор страхования, морской заем, игра и пари, договор пожизненной ренты).

7) Залог-договор, в силу которого должник передает вещь кредитору для обеспечения долга.

Залог движимой вещи называется закладом. Залог недвижимой вещи называется антихрезом (по этому договору кредитор приобретает лишь право извлекать плоды недвижимости, с обязанностью засчитывать их ежегодно в погашение процентов, если он имеет право на получение процентов, и затем — в погашение капитальной суммы его требования)

В Кодексе почти не было статей, регламентирующих отношения между хозяевами и рабочими. При соблюдении указанных в ГК Наполеона общих условий договора любому лицу предоставлялась полная свобода деятельности, свобода выбора контрагентов и определения содержания договоров. Кодекс Наполеона, таким образом, юридически закрепил в имущественном обороте свободу личности, свободу предпринимательской деятельности. д) деликт - второй по важности источник обязательств, особенность деликта как виновного причинения ущерба в ФГК. (ст. 1382-1386)

Деликт- какое бы то ни было действие человека, которое причиняет другому ущерб, обязывает того, по вине кого ущерб произошел, к возмещению ущерба.

Каждый ответственен за ущерб, который он причинил не только своим действием, но также своею небрежностью или неосторожностью

-Ответственность возникает не только за ущерб, который кто-либо причинил своим действием, но и за ущерб, который причинен действием лиц, за которых он должен отвечать, или вещами, которые находятся под его надзором

-Собственник животного или тот, кто им пользуется, является ответственным за ущерб, который причинен животным, как в том случае, если животное находилось под его надзором, так и в том случае, если животное заблудилось или убежало; ответственность пользующегося имеет место в то время, когда он пользуется животным.

-Собственник строения является ответственным за ущерб, причиненный разрушением строения, если разрушение произошло вследствие недостаточности ремонта или вследствие неправильностей постройки.

Т. о., немаловажным источником обязательств являлось причинение ущерба. Основной идеей ответственности за гражданский деликт (причинение ущерба, связанное с нарушением права) в ФГК была виновность.

 

 


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: