Гражданского права и методические указания к изучению курса (краткий курс лекций) 1 страница

Гражданское право зачастую именуется термином «цивилистика», берущим свое начало от латинского civilis (буквально – «городской»). Однако следует помнить, что древнеримское jus civile – гражданское право – являлось гражданским потому, что действовало в пределах города-государства и распространялось только на граждан этого государства. Современное понятие «гражданское право» имеет иное, отличное от римского, значение. В рамках темы «Введение в гражданское право» студентам, прежде всего, необходимо обратить внимание на многопонятийный (многозначный) характер выражения «гражданское право». Это обусловлено многозначностью термина «право», о котором можно говорить в объективном смысле, в субъективном смысле, как о правомочии, как о науке и как об учебной дисциплине. Сообразно этому и гражданское право можно понимать: 1) в объективном смысле, т. е. как отрасль права (совокупность правовых норм); 2) в субъективном смысле, т. е. субъективное гражданское право (определенную меру возможного поведения); 3) как правомочие (т. е. отдельный элемент правоспособности); 4) как науку гражданского права (т. е. знания людей о праве в трех перечисленных значениях); 5) как учебную дисциплину, т. е. изучение и преподавание гражданского права. Смешение указанных понятий, обозначаемых одним и тем же термином «гражданское право», недопустимо.

Рассматривая вопрос о месте гражданского права в системе российского права (гражданское право понимается здесь в объективном смысле), следует напомнить, что одна отрасль права отличается от другой предметом и методом правового регулирования, а также теми принципами, которые определяют ее содержание, функционирование и развитие.

Под предметом правового регулирования понимают определенные общественные отношения, регулируемые той или иной отраслью права. К предмету отрасли гражданского права относятся: имущественные, личные неимущественные и организационные отношения. Имущественные отношения в общем виде можно определить как общественные отношения, возникающие по поводу имущества, т. е. неких материальных благ. Однако гражданское право регулирует не все имущественные отношения, а только те, которые имеют эквивалентно-возмездный характер, а участники которых равноправны и независимы друг от друга (поэтому из сферы гражданского права выпадают налоговые, бюджетные и иные аналогичные отношения, основанные на властной подчиненности субъектов). Виды имущественных отношений: вещные (отношения по поводу принадлежности материальных благ), обязательственные (отношения по поводу перехода имущества от одних лиц к другим) и корпоративные (отношения, связанные с управлением имуществом в рамках корпорации (компании). Личными неимущественными отношениями, как видно из их названия, являются отношения: 1) которые тесно связанными с личностью обладателя соответствующих гражданских прав, 2) объекты которых лишены вещественной (материальной) формы (такие как имя, изобретение, свобода и т. п.). Видами личных неимущественных отношений являются: личные неимущественные отношения, связанные с имущественными отношениями (возникающие по поводу результатов интеллектуальной деятельности), и личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными (отношения по поводу неотчуждаемых благ личности). Следует однако заметить, что вопрос о том, регулирует ли гражданское право личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными, является спорным. В науке гражданского права можно выделить две точки зрения на этот вопрос. Согласно одной из них (основанной на положении п. 2 ст. 2 ГК), гражданское право подобные отношения не регулирует, а лишь защищает нематериальные блага. Представители противоположной позиции полагают, что предоставляя субъектам право на защиту нематериальных благ, гражданское право тем самым осуществляет регулирование соответствующих отношений. Организационные отношения – это отношения, направленные не на товарообмен, а на его организацию, т. е. на установление связи участников будущего товарообмена.

Под методом правового регулирования, как уже должно быть известно студентам, понимают совокупность приемов и способов, посредством которых право воздействует на поведение субъектов. Метод правового регулирования гражданского права характеризуется следующими признаками: юридическое равенство сторон; автономия воли участников; диспозитивный (а не императивный) характер гражданско-правовых предписаний; преимущественно судебный (противопоставляемый административному) порядок разрешения возникающих конфликтов.

При изучении принципов гражданского права (т. е. основных идей, определяющих содержание права, процесс его применения, развития) необходимо обратить внимание на их соотношении с основными началами гражданского законодательства, установленными в ст. 1 ГК РФ. Указанные понятия, а соответственно и перечень, содержащийся в ст. 1 ГК РФ, не являются тождественными. К принципам гражданского права помимо юридического равенства участников гражданско-правовых отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав и их судебной защиты следует относить также принципы недопустимости злоупотребления правом, диспозитивности, разумности и др.

Вопрос о соотношении гражданского права с иными (конкретными) отраслями права студентам рекомендуется рассмотреть самостоятельно.

Из курса римского права студентам должно быть известно, что гражданское право относится к системе частного права, которое противопоставляется праву публичному. Деление права на частное и публичное в науке называют основным разделением права или проблемой дуализма права. Проблемой – потому что достаточно спорным является вопрос об определении критерия такого разграничения. Существует несколько теорий разделения права на частное и публичное, в частности: материальная теория (теория интереса); формальная (процессуальная) теория; теория метода правового регулирования; теория свободы целеполагания.

Гражданское право не просто является частным, но более того, выступает основной отраслью частного права, в связи с чем его нормы имеют субсидиарный (дополнительный) характер по отношению к другим отраслям частноправовой сферы. В систему частного права помимо гражданского права входят: семейное, земельное и трудовое право. Отдельные авторы называют здесь также международное частное право. Важно отметить, что говоря о месте гражданского права в системе частного права мы понимаем гражданское право в субъективном смысле.

Подлежащий рассмотрению в рамках рассматриваемой темы вопрос о системе гражданского права (в объективном смысле) является вопросом о его структуре. Выделяют институционную и пандектную системы права. Российское гражданское право имеет пандектную систему и, следовательно, состоит из Общей и Особенной частей (такая дифференциация гражданского права отражена и в структуре основного источника гражданского права – Гражданского кодекса РФ). Настоящий учебный курс направлен на изучение норм Общей части, объединяющей ключевые, общие для всей отрасли положения о понятии, возникновении, осуществлении, прекращении прав, их защите, о субъектах и объектах прав и т. д. Элементарной составляющей системы отрасли гражданского права является правовая норма. Нормы, регулирующие однородные отношения, объединяются в более или менее крупные группы, именуемые подотраслями, институтами, субинститутами.

Наука гражданского права, как и любая другая наука, имеет свой предмет и методологию. Предмет доктрины гражданского права (т. е. то, что изучает цивилистика) составляют гражданско-правовые явления в целом, т. е. не только общественные отношения, регулируемые нормами объективного гражданского права, но и сами гражданско-правовые нормы, субъективные гражданские права, различные правовые конструкции и т. д. Говоря о предмете современной науки гражданского права, следует отметить тенденцию к смещению центра тяжести в работах ученых с позитивного права на субъективные гражданские права, процессы их осуществления и защиты. Методологией цивилистики называется учение о методах научного познания. Помимо известного уже студентам из курса теории права деления всех способов научного познания на общенаучные и частнонаучные, в рамках данного вопроса необходимо получить представление о таких специально-юридических методах познания как (по В. А. Белову): догматический (формально-юридический), герменевтический, сравнительно-правовой, комплексный. Выбор метода научного познания в конечном счете определяется теми задачами, которые перед собой ставит исследователь. Вопрос о школах права рекомендуется рассмотреть самостоятельно.

Изучение темы «Источники норм гражданского права» следует начать с вопроса о понятии, особенностях и видах норм гражданского права. В общем виде гражданско-правовую норму можно определить как общеобязательное правило поведения, устанавливающее содержание субъективных гражданских прав и обязанностей, а также их объекты, основания их возникновения, изменения и прекращения. При этом важно подчеркнуть, что гражданско-правовая норма не тождественна законодательному предписанию, т. е. статье нормативно-правового акта. Одна статья может содержать несколько правовых норм, или, напротив, одна норма может быть прописана в нескольких статьях закона. Нормы гражданского права по сравнению с правовыми нормами иных отраслей права имеют свою специфику, а именно: 1) в случае нарушения нормы гражданского права ее нарушитель может быть привлечен к ответственности только по инициативе заинтересованного лица; 2) особые принципы толкования гражданско-правовых норм: не допускается расширительное толкование запретов и ограничительное толкование дозволений; 3) двучленная логическая структура гражданско-правовых норм, включающая только гипотезу (часть правовой нормы, которая описывает фактические обстоятельства-условия применения нормы) и диспозицию (часть правовой нормы, содержащая само правило поведения, юридические последствия гипотезы).

Гражданско-правовые нормы можно классифицировать по различным основаниям:

· в зависимости от роли в правовом регулировании общественных отношений – на регулятивные (устанавливают права и обязанности) и охранительные (связаны с ответственностью);

· по характеру содержания предписаний – на управомочивающие (закрепляют права), обязывающие (устанавливают обязанности) и запрещающие (устанавливают запреты);

· по определенности содержания – на абсолютно определенные (в них однозначно прописана модель поведения субъекта) и относительно определенные или «оценочные» (детально не разъясняемые законодателем нормы, конкретизация которых осуществляется в рамках определенной правоприменительной ситуации на основе усмотрения);

· по характеру предписания – на императивные (четко предписывают какое-либо правило, отступление от которого не допускается) и диспозитивные (допускают вариантность поведения субъектов, носят восполнительный («запасной») характер и применяются в тех случаях, когда субъекты сами по-иному не урегулировали свои отношения; содержат оговорку: «если иное не предусмотрено…»);

· по сфере применения – на общие (касаются всех общественных отношений, регулируемых гражданским правом) и специальные (применяются к определенной группе общественных отношений) и т. д.

Правовые нормы нуждаются в объективации. Форма выражения правовых норм (то, где они закреплены) именуется источником правовых норм в формальном, собственно юридическом смысле (помимо которого существует понятие источника права в материальном смысле – те факторы, которые определяют содержание правовых норм). К источникам российских гражданско-правовых норм относятся:

1) общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры (ст. 15 Конституции и ст. 7 ГК РФ). Установлено, что нормы, содержащиеся в международных договорах, имеют приоритетное значение по сравнению с нормами, закрепленными в российском гражданском законодательстве. Однако здесь необходимо обратить внимание на следующий факт: не установлено ли в качестве условия применения данного международного договора в рамках отдельного государства издание соответствующего национального нормативно-правового акта. Если установлено и национальный закон не принят, то этот акт международного права не применяется. Если такой оговорки нет, то международный договор применяется непосредственно.

2) гражданское законодательство, которое можно понимать в «широком» (как совокупность всех нормативно-правовых актов) и в «узком» смысле (как совокупность законов, т. е. актов законодательной ветви власти). Законодатель исходит из более узкого понимания термина «гражданское законодательство», т. к. относит к нему только: Конституцию РФ, Гражданский кодекс РФ и иные федеральные законы (ст. 3 ГК); именно эти акты являются элементами системы гражданского законодательства, т. е. некой упорядоченной совокупности актов. Подчеркнем, гражданское законодательство находится в исключительном ведении РФ (ст. 71 Конституции РФ, п. 1 ст. 3 ГК), следовательно, органы власти и управления субъектов РФ не вправе издавать акты, содержащие нормы гражданского права. Здесь же следует обратить внимание на необходимость разграничения и недопустимость отождествления понятий «гражданское законодательство» и «гражданское право»: они соотносятся как форма и содержание. Основным специальным гражданско-правовым актом является Гражданский кодекс РФ, состоящий из четырех частей. Нормы Общей части гражданского права содержатся в части первой кодекса (от 30.11.1994 г.; официально опубликована 8 декабря 1994 г.; действует с 01.01.1995 г., кроме положений, в отношении которых установлены иные сроки вступления в действие). Подробный анализ структуры Гражданского кодекса РФ студентам надлежит осуществить самостоятельно.

3) иные правовые акты, к которым относятся указы Президента, постановления (и распоряжения) Правительства, акты министерств и иных федеральных органов исполнительной власти (п. 6 ст. 3 ГК). Требования, предъявляемые к данным актам: а) они не должны противоречить Конституции, ГК и иным федеральным законам, иначе не подлежат применению; б) их действие и применение осуществляется так же, как и действие и применение гражданского законодательства; в) гражданско-правовые нормы постановлений Правительства применяются только на основании и во исполнение норм ГК, иных законов и указов Президента; г) акты министерств и ведомств принимаются после принятия соответствующих законов, и подлежат государственной регистрации в Министерстве юстиции, а после – официальному опубликованию (не позднее 10 дней после регистрации).

4) гражданско-правовой обычай в самом общем виде является правилом поведения, которое основано на длительности и многократности его применения. По общему правилу в России обычай не является источником гражданско-правовых норм. Однако в силу прямого указания закона обычай в тех или иных случаях выступает в качестве источника гражданско-правовых норм. Это, в частности: национальные обычаи (п. 1 ст. 19 ГК), местные обычаи (ст. 221 ГК), требования, обычно предъявляемые к исполнению обязательств (ст. 309 ГК). Особой разновидностью гражданско-правового обычая является обычай делового оборота, который в современном российском гражданском праве признается источником правовых норм. Его легальное определение содержится в п. 1 ст. 5 ГК РФ: «Обычаем делового оборота признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе». При этом использование обычая делового оборота в качестве источника права по общему правилу не требует специальной отсылки к нему закона. Однако по своему характеру он очень близок к диспозитивным нормам, т. к. применяется в тех случаях, когда отсутствует постановление закона, иного нормативного акта или прямо выраженного соглашения сторон. Следует обратить внимание на то, что обычай делового оборота всегда имеет объективный характер, поскольку для права безразлично, знали ли стороны или должны были знать о существующем обычае (М. И. Брагинский). От обычаев делового оборота следует отличать другие, широко используемые в гражданском праве, категории – «деловые обыкновения» и «обычно предъявляемые требования»; их соотношение вынесено на самоизучение.

Не являются источниками норм российского гражданского права:

· судебные решения по конкретным делам, их еще называют индивидуальными актами;

· акты высших судебных инстанций (постановления Пленумов Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда) – они содержат руководящие разъяснения нижестоящим судам о том, как надо понимать и применять ту или иную норму. Для судов эти акты являются обязательными, но вместе с тем, они не создают и не содержат новую правовую норму, а только способствуют единообразному пониманию тех норм, которые содержатся в действующих нормативно-правовых актах;

· доктрина (наука, воззрения ученых-юристов)

Одним из наиболее важных вопросов, причем не только данной темы, но и в целом курса «Гражданское право» является вопрос о действии гражданско-правовых норм (т. е. о применении их к отношениям субъектов), поскольку он определяет, каким актом следует руководствовать при разрешении конкретного случая. Как известно, выделяют действие норм права: по лицам, в пространстве, во времени. Нормы гражданского права применяются ко всем лицам, находящимся на территории РФ, в том числе к иностранцам и апатридам. При этом все акты, содержащие нормы гражданского права, являясь федеральными, вступают в силу одновременно на всей территории России (ограничения могут быть предусмотрены в самом акте).

Правила о действии источников гражданско-правовых норм во времени касаются двух ключевых моментов:

– они начинают действовать со дня вступления их в законную силу (введения в действие). В данной связи студентам надлежит вспомнить известные уже из теории права положения о порядке опубликования и вступления в законную силу различных нормативно-правовых актов;

– источники гражданско-правовых норм по общему правилу не имеют обратной силы, т. е. не применяются к отношениям, которые возникли до введения их в действие (ст. 4 ГК РФ). Вместе с тем, есть исключения, которые касаются:

а) отношений, возникших до введения в действие нового акта – к таким отношениям применяются нормы нового акта, если права и обязанности субъектов этого отношения возникли после введения его в действие (например, ФЗ от 21.07.2005 г. № 109-ФЗ ранее установленный срок исковой давности по ничтожным сделкам был уменьшен с 10 лет до 3-х; при решении вопроса о том, какой срок подлежит применению, необходимо обратить внимание на момент возникновения требования о применении последствий недействительности ничтожной сделки: если факт нарушения субъективного права имел до принятия новой нормы, но ранее установленный срок исковой давности до введения в действие нового акта не истек, то к указанным требованиям применяется новый, 3-хгодичный, срок исковой давности);

б) новыхзаконов, содержащих нормы гражданского права (законов в узком смысле) – гражданско-правовой закон имеет обратную силу, когда сам закон непосредственно говорит об этом (например, нормой ст. 11 ФЗ от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ «О введении в действие части первой ГК РФ» (Вводного закона) обратная сила придана ст. 234 ГК о приобретательной давности);

в) договоров, заключенных до принятия нового акта (имеются в виду случаи, когда новый акт установил иные обязательные для сторон правила, чем те, которые действовали при его заключении) – в соответствии с нормой ст. 422 ГК РФ условия договора по общему правилу сохраняют свою силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров (примером такого установления закона является ст. 9 Вводного закона к части первой ГК РФ, в соответствии с которой обратная сила придана положениям «нового» ГК об основаниях и последствиях недействительности сделок, а любой договор, как известно, является сделкой).

Заключительным вопросом темы является вопрос о применении гражданско-правовых норм. Как одна из форм реализации права применение характеризуется тем, что оно является властной деятельностью компетентных органов и должностных лиц по рассмотрению и разрешению юридических дел путем издания индивидуальных правовых предписаний. Таким образом, применение заключается в соотношении фактических обстоятельств дела с действующей нормой права, и вынесении на этом основании соответствующего решения (о наличии или отсутствии у данного субъекта тех или иных прав). Возможны ситуации, когда законом или соглашением сторон или обычаем делового оборота те или иные гражданско-правовые отношения не урегулированы. В подобных случаях, на основании ст. 6 ГК, к таким отношениям применяется правило об аналогии закона, т. е. нормы законодательства, регулирующие сходные отношения (напр., ст. 333 ГК РФ применяется по аналогии к таможенным платежам). В том случае, если невозможна аналогия закона, правоприменительный орган обращается к правилу об аналогии права, используя для определения прав и обязанностей сторон общие начала и смысл гражданского законодательства и требования разумности, добросовестности и справедливости. Говоря о применении гражданско-правовых норм необходимо вспомнить положения об интерпретации норм права, их толковании, заключающемся в выяснении и уяснении смысла законодательной нормы, воли законодателя.

Тема «Гражданское правоотношение». Являясь видом правоотношений в целом, гражданское правоотношение (общественное отношение, урегулированное нормами гражданского права) представляет собой правовую связь субъектов. Указанная гражданско-правовая связь лиц имеет свою специфику, которая в конечном счете обусловлена особенностями самого гражданского права, его предметом, методом, принципами. Особенности гражданских правоотношений заключаются в: равноправии и самостоятельности субъектов; в специфике объектов, по поводу которых возникает правовая связь; в особых основаниях возникновения правовой связи и в специфических последствиях за нарушение правовой связи.

Рассматривая классификацию (деление на виды) гражданских правоотношений следует, прежде всего, уяснить, что та или иная классификация не является самоцелью ученых. Значение любой классификации заключается в том, что она позволяет в итоге определить правовой режим той или иной группы явлений (в частности, того или иного правоотношения). Поэтому помимо самого деления гражданских правоотношений на определенные группы необходимо знать для чего необходимо такое разграничение. Выделяют следующие виды гражданских правоотношений: по объекту – имущественные и неимущественные; по характеру взаимосвязи субъектов – абсолютные (в которых управомоченному лицу противостоит неопределенный круг лиц) и относительные (в которых управомоченному лицу противостоит строго определенное обязанное лицо/лица); по способу удовлетворения интересов управомоченного лица – вещные (в которых управомоченный реализует свой интерес своими собственными действиями; обязанные лица должны вести себя пассивно) и обязательственные (в которых интерес управомоченного реализуется посредством совершения активных действий обязанным лицом); в зависимости от структуры содержания – простые (на одной стороне только права, на другой – только обязанности) и сложные (на каждой стороне и права, и обязанности) и т. д. В особую группу можно выделить: корпоративные отношения и гражданские правоотношения, содержанием которых являются преимущественные права (право преимущественной покупки, преимущественные права залогодержателя и др.).

Любое правоотношение, в том числе гражданское, имеет свою структуру, элементами которой, как известно, выступают: субъект, объект и содержание правоотношения. Заметим, что в рамках данной темы целесообразно дать лишь общую характеристику указанных элементов, поскольку их подробному освящению посвящены последующие темы курса.

Субъектами (участниками) гражданских правоотношений могут быть: физические лица (граждане России, иностранцы, апатриды), юридические лица (организации) и публично-правовые образования (РФ, субъекты РФ, муниципальные образования). Для того, чтобы быть субъектом гражданских правоотношений, необходимо обладать гражданской правосубъектностью (способностью быть субъектом гражданского права), которая включает в себя: правоспособность – способность субъекта иметь гражданские права и обязанности и дееспособность – способность субъекта своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать и исполнять обязанности, в том числе деликтоспособность – способность самостоятельно нести ответственность. Лицо, обладающее в гражданском правоотношении правами, называется управомоченным, имеющий обязанности – обязанным. В одном правоотношении может быть простой субъектный состав (в котором участвуют один управомоченный и один обязанный) или сложный субъектный состав (при котором на стороне управомоченного, обязанного или и на той, и на другой участвует несколько лиц). В последнем случае говорят о множественности лиц в правоотношении (она может быть активной, пассивной, смешанной).

Перечень объектов гражданских правоотношений (т. е. того, по поводу чего возникает правовая связь) изложен в ст. 128 ГК РФ. Однако следует обратить внимание, что с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса (c 1 января 2008 г.) редакция данной статьи стала иной. А именно: в числе объектов гражданских прав теперь особо не выделяется информация, которая заменена понятием «секрет производства (ноу-хау)». Последний же отнесен к числу объектов, являющихся интеллектуальной собственностью. Таким образом, объектами гражданских прав являются: вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.

Юридическое содержание гражданского правоотношения образуют субъективные права и обязанности участников правоотношения. Субъективное гражданское право как мера возможного поведения участника гражданско-правового отношения имеет свое содержание – перечень тех возможностей, которые предоставлены субъекту. Содержание субъективных гражданских прав имеет свою структуру. Элементы содержания субъективного права называются правомочия. Вопрос о количественном составе правомочий, составляющих содержание субъективного гражданского права, в юридической литературе является спорным. Отдельные авторы выделяют три правомочия: правомочие на собственные действия (самому делать что-либо), правомочие требования (возможность требовать от других определенного поведения), правомочие защиты. Другие ученые выделяют в качестве правомочий только первые два, полагая, что возможность использования государственно-принудительных мер в случае нарушения субъективного права является самостоятельным субъективным гражданским правом. Субъективное гражданское право следует отличать от интереса (осознанной потребности), выступающего предпосылкой возникновения субъективного гражданского права, и от охраняемого законом интереса, подробное изучение которого студентам рекомендуется предпринять самостоятельно. Субъективная юридическая обязанность – мера должного (или необходимого) поведения участника гражданского правоотношения – может быть активного или пассивного типа. В первом случае субъект должен совершить какое-либо действие, во втором – воздержаться от совершения действия. Исходя из этого, содержание обязанности может заключаться: в совершении определенных действий (в т. ч. в ответственности за совершенное правонарушение), в воздержании от их совершения. Субъективные гражданские права и юридические обязанности могут переходить от одних субъектов к другим. В этом случае следует говорить о правопреемстве. Оно может быть: универсальным (при котором переходит весь комплекс гражданских прав и обязанностей); сингулярным (означающим частичный переход прав и обязанностей).

Основаниями возникновения, изменения и прекращения гражданско-правовых отношений, т. е. теми фактами реальной действительности, с которыми право связывает возникновение, изменение или прекращение субъективных гражданских прав и обязанностей, могут быть: события (факты, не зависящие от воли субъектов); сделки (в том числе договоры), т. е. правомерные действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей; поступки (факты, порождающие определенные правовые последствия независимо от намерения лица); неправомерные действия (в частности, причинение вреда, неосновательное обогащение); судебные решения (индивидуальные акты судебного органа); административные акты (индивидуальные акты государственных или муниципальных органов, указанные в законе в качестве основания правоотношения); иные действия граждан и юридических лиц. Перечень гражданско-правовых юридических фактов, содержащийся в ст. 8 ГК РФ, не является исчерпывающим, поскольку гражданское законодательство допускает возможность возникновения гражданских прав и обязанностей также на основании таких действий, которые хотя и не предусмотрены законом, «но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности» (п. 1 ст. 8 ГК).


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: