Цель лекции: Ознакомить студентов с сущностью и особенностями гражданского права как отрасли российского права.
Задачи лекции: Дать студентам основные преставления об основных институтах гражданского права в их взаимодействии и зависимости.
Понятие, принципы и источники гражданского права
Понятие гражданского права. Гражданское право занимает одно из центральных мест в системе российского права. Эта отрасль права регулирует большую часть отношений, возникающих в гражданском праве.
Гражданское право — это отрасль права, регулирующая имущественные и личные отношения, складывающиеся между субъектами правоотношений на началах равенства, автономии воли и имущественной самостоятельности.
Теперь об этом подробнее.
Гражданское право как отрасль права регулирует определенный круг общественных отношений, называемых предметом гражданского права. В этот предмет в качестве его основной части входят, прежде всего, имущественные отношения. Вторую группу общественных отношений, регулируемых гражданским правом, составляют личные неимущественные отношения, связанные с имущественными. Это отношения по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности (произведений науки, литературы, искусства, изобретений, промышленных образцов, фирменного наименования, товарного знака и т. п.). В качестве одной из задач гражданско-правового регулирования выступает защита неотчуждаемых прав и свобод человека и других нематериальных благ — жизни и здоровья, достоинства личности, чести и доброго имени, деловой репутации, неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны, права авторства и т. д. Одним из элементов предмета регулирования гражданского права служат также отношения между предпринимателями или с их участием.
Установив предмет гражданского права, перейдем к характеристике его метода. Гражданско-правовой метод — это совокупность установленных государством способов воздействия на имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения. Метод гражданско-правового регулирования основан на юридическом равенстве, признаваемом за участниками правоотношений, на автономии воли (т. е. возможности самостоятельно выбирать линию поведения без постороннего вмешательства), а также на имущественной самостоятельности (т. е. обладании материальными благами и свободном распоряжении ими).
Принципы гражданского права. С предметом и методом гражданского права неразрывно связаны и его основополагающие принципы.
1. Принцип равенства участников правоотношений. Речь идет не об имущественном равенстве или равенстве в правоспособности. Этот принцип исключает подчиненность одного участника другому, исключает зависимость поведения одного контрагента от усмотрения или воли другого.
2. Принцип неприкосновенности собственности. Зафиксирован как в Конституции РФ, так и в Гражданском кодексе РФ — п. 1 ст. 1 ГК РФ допускает принудительное отчуждение имущества лишь по ограниченному кругу оснований (реквизиция, конфискация, выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей и т. д. — ст. 235, 238-243).
3. Принцип свободы договора составляет основу договорного права. Участники гражданских правоотношений самостоятельно решают, с кем и на каких основаниях вступать им в эти отношения. Этот принцип выражается также в том, что, вступая в гражданские правоотношения, их участники могут заключать договоры, как предусмотренные ГК РФ, так и не предусмотренные им, однако не противоречащие общим началам гражданского законодательства.
4. Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав. Задача этого принципа — обеспечение свободной инициативы участников гражданского оборота. Закрепление этого права в ст. 9, 10 ГК отражает конституционное положение о том, что каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (п. 1 ст. 34 Конституции РФ).
5. Принцип невмешательства в частные дела состоит в праве каждого на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, защиту своей чести и доброго имени, что прямо указывается в Конституции РФ (ст. 23).
6. Принцип восстановления нарушенных прав. Одна из важнейших задач гражданского права — восстановление положения, существовавшего до нарушения права, а при невозможности этого — компенсации причиненного нарушением вреда.
7. Принцип судебной защиты нарушенных прав. Восстановление нарушенных прав обеспечивается системой судебной защиты гражданских прав. Статья 11 ГК РФ содержит положения, предусматривающие защиту нарушенных, оспоренных гражданских прав судом, в том числе арбитражным и третейским. В определенных случаях нарушенные гражданские права могут защищаться в административном порядке (п. 2 ст. 1 ГК РФ), а в некоторых допустима и внесудебная защита, а именно — самозащита гражданских прав (ст. 12, 14 ГК РФ).
Источники гражданского права. Источники гражданского права представляют собой весь законодательный массив, регулирующий гражданско-правовые отношения. Понятия «источники гражданского права» и «гражданское законодательство» тождественны.
Источники гражданского права делятся на правовые акты и обычаи.
При рассмотрении источников гражданского права на первое место нужно поставить Конституцию РФ, обладающую высшей юридической силой по сравнению с другими правовыми актами. В ней содержатся основополагающие для гражданско-правового регулирования нормы. Это нормы, определяющие формы и содержание права собственности, параметры правоспособности, право граждан на занятие предпринимательской деятельностью и т. д.
Особое место в системе гражданского законодательства занимает Гражданский кодекс РФ.
ГК РФ имеет высшую юридическую силу среди других гражданских законов, и содержащиеся в них нормы не должны ему противоречить.
Нормы гражданского права содержатся также в подзаконных актах — указах Президента РФ (п. 3 ст. 3 ГК РФ), постановлениях Правительства РФ, актах министерств и иных федеральных органов исполнительной власти (п. 4, 7 ст. 3 ГК РФ).
Принципиальное значение имеет положение о том, что гражданское законодательство находится в ведении Российской Федерации. Это предусмотрено ст. 71 Конституции РФ и ст. 3 ГК РФ. Следовательно, нормы гражданского права не могут содержаться в нормативных актах, принятых субъектами Российской Федерации или органами местного самоуправления.
В соответствии с Конституцией РФ (ст. 15) и ГК (ст. 7) общепризнанные принципы и нормы международного права входят составной частью в правовую систему Российской Федерации. Международным договорам Российской Федерации придана более высокая юридическая сила по сравнению с внутренним законодательством. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством России, применяются правила международного договора.
Источником гражданского права является также обычай. Под обычаем понимаются правила, сложившиеся в результате длительного практического применения и получившие признание государства, однако не предусмотренные законодательством. В предпринимательской деятельности обычаи не только складываются, но и применяются. Поэтому в ст. 5 ГК РФ говорится об обычае делового оборота. При этом не имеет значения, зафиксирован ли обычай в каком-либо документе или не зафиксирован.
Гражданское правоотношение
Понятие гражданского правоотношения. Гражданское правоотношение — это урегулированные нормами гражданского права имущественные и личные неимущественные отношения. Гражданские правоотношения обладают общими для всех правоотношений чертами, но имеют и свои особенности.
■ Юридическое равенство. Субъекты гражданских правоотношений равны между собой, имущественно обособлены и самостоятельны. Обязанный субъект не подчинен управномоченному, а лишь связан с конкретной обязанностью.
■ Широкий круг субъектов. В гражданском правоотношении могут участвовать все возможные субъекты права (граждане, юридические лица, Российская Федерация, муниципальные образования).
■ Множественность объектов (вещи, работа, услуги).
■ Возникновение правоотношений по соглашению сторон, что невозможно в других отраслях права.
■ Возможность возникновения гражданских правоотношений по основаниям, прямо законом не предусмотренным, но не противоречащим ему (ст. 8 ГК РФ). Структура гражданского правоотношения. В каждом
гражданском правоотношении можно выделить его элементы, или составные части: а) субъекты; б) содержание; в) объекты.
Под субъектами гражданского правоотношения понимаются его участники, носители гражданских прав и обязанностей — физические лица, юридические лица, Российская Федерация, субъекты РФ, иностранные государства, муниципальные образования.
Содержание гражданского правоотношения составляют правомочия (права) и обязанности его участников (субъектов).
Объектом правоотношения должно быть признано то, на что направлена деятельность его участников. Согласно ст. 128 ГК РФ к объектам правоотношения относятся:
1) вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права;
2) работы и услуги;
3) информация;
4) результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность);
5) нематериальные блага.
Субъекты гражданского права. Субъектами гражданских правоотношений выступают граждане (физические лица), юридические лица, государство и муниципальные образования. Охарактеризуем каждого из субъектов гражданского права.
Граждане (физические лица). В гражданско-правовых отношениях участвует практически каждый человек. Термином «физические лица» охватываются все люди, находящиеся на территории государства, в том числе и иностранные граждане и апатриды, а когда употребляется термин «граждане», имеются в виду только люди, имеющие гражданство Российской Федерации.
Участие в имущественных отношениях, регулируемых гражданским правом, предполагает наличие у граждан особого качества — правоспособности и дееспособности.
Правоспособность гражданина. Согласно п. 1 ст. 17 ГК РФ правоспособность — это способность иметь гражданские права и нести обязанности. В отношении граждан она возникает с момента рождения и прекращается смертью. Однако это отнюдь не естественное свойство человека, ибо оно признается за ним государством. Следовательно, правоспособность представляет общественное свойство гражданина.
Под содержанием правоспособности граждан имеется в виду совокупность всех тех прав и обязанностей, которыми может обладать или которые может нести гражданин. Согласно ст. 18 ГК гражданин может иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать имущество; заниматься предпринимательской и любой иной, не запрещенной законом деятельностью; избирать место жительства и т. п.
Правоспособность гражданина — это неотчуждаемое и непередаваемое свойство. Сам гражданин тоже не может отказаться от правоспособности или ограничить ее. Ограничение правоспособности гражданина может быть допущено лишь в предусмотренных законом случаях и только по решению суда.
Дееспособность гражданина. Дееспособность гражданина есть его способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Дееспособность включает в себя способность гражданина нести гражданско-правовую ответственность за совершенные правонарушения (так называемую деликтоспособность). Дееспособность предполагает ее осуществление путем собственных сознательных волевых действий гражданина. Дееспособностью в полном объеме могут обладать лишь граждане, достигшие совершеннолетия.
В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения 18 лет, гражданин, не достигший 18-летнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак. При расторжении брака до наступления совершеннолетия дееспособность сохраняется.
Другим основанием для признания достигшего 16 лет несовершеннолетнего полностью дееспособным служит эмансипация. Под ней понимается объявление такого несовершеннолетнего полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя, занимается предпринимательской деятельностью. Эмансипация производится по решению органа опеки и попечительства с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителей либо при отсутствии такого согласия — по решению суда.
Полностью лишены дееспособности малолетние в возрасте до 6 лет. От их имени сделки и иные юридические действия могут совершать только их законные представители — родители, усыновители, опекуны. Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно, т. е. без согласия законных представителей, совершать:
■ мелкие бытовые сделки;
■ сделки, направленные на получение (безвозмездно) выгоды, не требующие нотариального удостоверения или государственной регистрации;
■ сделки по распоряжению средствами, представленными законным представителем или с его согласия третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения (п. 2 ст. 28 ГК РФ). Этот перечень носит исчерпывающий характер.
Следующую возрастную группу, для которой характерно наделение правом самостоятельного совершения более широкого круга сделок, образуют несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 26 ГК РФ).
Самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей, попечителей такие лица вправе:
1) распоряжаться своим заработком, стипендией и иным доходом;
2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности;
3) совершать все сделки, которые самостоятельно могут совершать малолетние в возрасте от 6 до 14 лет (п. 2 ст. 28 ГК РФ).
По достижении 16 лет несовершеннолетние также вправе быть членами кооперативов. Все прочие сделки несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут совершать с письменного согласия своих законных представителей (или последующего письменного одобрения).
Несовершеннолетние указанного возраста самостоятельно несут имущественную ответственность как по сделкам, совершенным с согласия или последующего одобрения законных представителей, так и совершенным самостоятельно. Они также отвечают за причиненный им вред.
Признание гражданина недееспособным. Гражданин, который вследствие психического расстройства или слабоумия не в состоянии понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Дело в суде о признании гражданина недееспособным может быть начато по заявлению членов семьи такого гражданина, общественных организаций, прокурора, органов опеки и попечительства, психиатрического лечебного заведения. Гражданину, признанному недееспособным, назначается опекун, который от имени недееспособного совершает сделки и иные юридические действия. При отпадении оснований недееспособности суд выносит решение о признании гражданина дееспособным. Вынесение такого решения служит основанием для отмены опеки.
Ограничение дееспособности гражданина. Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном процессуальным законодательством. Ограничения дееспособности выражаются в том, что:
1) любые сделки по распоряжению имуществом (купля- продажа, дарение, обмен, завещание и т. д.), кроме мелких бытовых, лицо не вправе совершать без согласия попечителя;
2) он также не имеет права сам получать зарплату, пенсию, стипендию и какие-либо иные доходы (авторский гонорар, вознаграждение за изобретение и т. п.). Ограниченно дееспособный самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным сделкам и отвечает за причиненный им вред. Порядок ограничения дееспособности гражданина во многом совпадает с тем, который применяется при признании гражданина недееспособным.
При отпадении любого из двух условий, при которых проводится ограничение дееспособности (прекращение злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами либо прекращение существования семьи), суд вправе по заявлению ограниченно дееспособного, его попечителя, прокурора, органов опеки и попечительства вынести решение об отмене ограничения дееспособности. На основании такого решения отменяется и попечительство.
Ограничение дееспособности не влияет на самостоятельность имущественной ответственности таких лиц: они сами несут имущественную ответственность по обязательствам, вытекающим из совершенных ими сделок, а также отвечает за причиненный им вред.
Опека и попечительство. От имени недееспособных выступают их законные представители. Над несовершеннолетними в возрасте до 14 лет и гражданами, признанными судом недееспособными, устанавливается опека. Над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет и гражданами, ограниченными судом в дееспособности, устанавливается попечительство.
Органами опеки и попечительства являются органы местного самоуправления. Опекунами и попечителями с их согласия могут назначаться только совершеннолетние дееспособные граждане, не лишенные родительских прав.
Доходы подопечного, за исключением тех, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, расходуются опекуном или попечителем исключительно в интересах подопечного и с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.
Опека и попечительство над совершеннолетними гражданами прекращаюся в случаях вынесения судом решения о признании подопечного дееспособным или отмены ограничения его дееспособности.
Особым видом попечительства является патронаж, который устанавливается по просьбе совершеннолетнего дееспособного гражданина, не способного по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности.
Признание гражданина безвестно отсутствующим. Гражданин может быть признан судом безвестно отсутствующим, если:
а) в течение года он постоянно отсутствует в месте его
жительства;
б) нет никаких сведений о месте его пребывания;
в) место его пребывания невозможно установить.
Заявление о признании гражданина безвестно отсутствующим может быть подано любым заинтересованным лицом по месту жительства. Заявитель и суд принимают меры для установления места пребывания гражданина. Дело рассматривается в порядке особого производства.
При необходимости постоянного управления имуществом гражданина, признанного безвестно отсутствующим, его имущество передается в доверительное управление лицу, которое определяется органами опеки и попечительства. Доверительный управляющий действует в интересах безвестно отсутствующего. Он вправе в соответствии с договором, заключенным им с органами опеки и попечительства, заключать гражданско-правовые сделки с третьими лицами от своего имени, но с обязательным указанием о том, что действует как управляющий имуществом безвестно отсутствующего.
В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина суд отменяет решение о признании его безвестно отсутствующим. Заявление об отмене судебного решения может быть подано самим гражданином или другим заинтересованным лицом. Решение об отмене влечет за собой отмену доверительного управления имущества гражданина.
Брак с лицом, признанным безвестно отсутствующим, подлежит расторжению в упрощенном порядке в органах ЗАГС.
Объявление гражданина умершим. Гражданин может быть объявлен умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение 5 лет. Если же он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая (стихийные действия, аварии и катастрофы на транспорте и т. п.), срок отсутствия сведений о месте пребывания такого гражданина сокращается до 6 месяцев.
Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен умершим по истечении 2 лет со дня окончания военных действий (ст. 45 ГК РФ).
После объявления гражданина умершим в соответствующую книгу органов ЗАГС вносится запись о смерти, открывается наследство, брак такого лица считается прекращенным.
В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного умершим, суд отменяет решение об объявлении его умершим.
Юридические лица — массовый вид субъектов гражданского права. Эта конструкция придумана еще римскими юристами. Это коллективный субъект права, хотя нужно иметь в виду, что закон допускает создание одним физическим лицом создания юридического лица. Закон также допускает функционирование юридического лица, если все участники выбыли, кроме одного. Оно охраняется как юридическое лицо.
Понятие и виды юридических лиц. Согласно п. 1 ст. 48 ГК РФ юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету. В зависимости от цели своей деятельности юридические лица могут быть коммерческими и некоммерческими организациями.
Коммерческие юридические лица (хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия) преследуют цель извлечения прибыли в качестве основы своей деятельности. Некоммерческие юридические лица не имеют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяют полученную прибыль между своими участниками. Они могут заниматься предпринимательской деятельностью, но лишь в той мере, которая служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствуют этим целям. К некоммерческим юридическим лицам отнесены потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации, учреждения, фонды, другие виды юридических лиц, предусмотренные законом.
Объем гражданской правоспособности юридических лиц различен в зависимости от того, коммерческими или некоммерческими они являются. Коммерческие организации, за исключением унитарных и некоторых иных предприятий, могут совершать любые гражданско-правовые сделки, иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. Следовательно, они наделены общей правоспособностью.
Некоммерческие юридические лица могут иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренные в его учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Правоспособность юридических лиц — некоммерческих организаций является специальной. Сделки, совершенные юридическим лицом с нарушением его специальной правоспособности, недействительны.
Государственная регистрация и учредительные документы юридических лиц. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в органах юстиции. Данные регистрации включаются в единый государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления.
Основанием отказа в регистрации юридического лица может быть нарушение порядка его образования или несоответствие его учредительных документов закону. Отказ в регистрации по мотивам нецелесообразности создания юридического лица не допускается. Юридическое лицо считается созданным с момента регистрации. Оно действует на основании устава, либо учредительного договора и устава, либо только учредительного договора.
Учредительный договор юридического лица заключается, а устав утверждается его учредителями (участниками). В ГК РФ подробно определены реквизиты учредительных документов (п. 2 ст. 52 ГК РФ).
Учредительные документы изменяются в порядке, предусмотренном законом и учредительными документами. Изменения регистрируются тем же органом и в таком же порядке, что и юридические лица.
Реорганизация юридического лица. Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами.
В случаях, установленных законом, реорганизация юридического лица в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.
При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.
При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом.
При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.
При выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с разделительным балансом.
При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида (изменение организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом.
Ликвидация юридического лица. Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Юридическое лицо может быть ликвидировано:
■ по решению его учредителей (например, по истечении срока, на который было создано юридическое лицо, достижение цели, для которой оно было создано, и т. п.);
■ по решению суда (в случае деятельности без лицензии либо деятельности, запрещенной законом, и т. п.). Учредители юридического лица либо орган, принявший
решение о его ликвидации, обязаны письменно сообщить об этом органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц. По согласованию с органом регистрации они назначают ликвидационную комиссию и устанавливают порядок и сроки ликвидации. В ГК РФ подробно регламентирован порядок ликвидации юридического лица (ст. 63) и определена очередность удовлетворения требований его кредиторов (ст. 64).
Государство и муниципальные образования. Как
правило, государство не вступает в гражданские отношения, оно функционирует как власть, и его отношения с другими субъектами права строятся на подчинении этих последних государству. К субъектам государства относятся города, районы, села и т. п.
В ряде случаев Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования вступают в гражданские отношения, причем на равных началах, с другими участниками гражданских правоотношений — гражданами, юридическими лицами.
Имущественной основой участия государства и муниципальных образований в гражданском обществе является казна, т. е. нераспределенный фонд имущества и денежных средств, находящийся в распоряжении государства в лице органов власти и управления (муниципальная казна находится в распоряжении муниципального органа самоуправления). Эти органы и выступают от имени государства или муниципального сообщества в гражданском отношении с другими лицами. При этом государственные и муниципальные юридические лица не отвечают по долгам государства и муниципального сообщества, так же, как и последние не отвечают по обязательствам образованных ими юридических лиц. Государство может выступить гарантом обязательств юридического лица, и в этом случае оно несет ответственность за эти обязательства.
Объекты гражданского права. Гражданские правоотношения возникают по поводу различных материальных и нематериальных благ, которые в гражданском законодательстве объединены понятием «объекты гражданского права».
Объекты гражданских прав — это то, по поводу чего возникают и на что направлены гражданские права и обязанности.
К числу материальных благ как объектов гражданских правоотношений относятся вещи, а также результаты работ или услуг, имеющие материальную, вещественную форму.
К нематериальным благам относятся результаты творческой деятельности (произведения литературы и искусства, науки, изобретения и т. п.) и некоторые сходные с ними по своей природе объекты (промышленные образцы, полезные модели, фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания и т. п.), а также личные неимущественные блага, пользующиеся гражданско-правовой защитой (жизнь, честь и достоинство, деловая репутация и т. п.).
Таким образом, к объектам гражданских прав относятся:
■ вещи, включая деньги и ценные бумаги;
■ иное имущество, в том числе имущественные права;
■ работы и услуги;
■ информация;
■ результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность);
■ нематериальные блага (ст. 128 ГК).
В зависимости от оборотоспособности объекты гражданских прав делятся на:
■ объекты, изъятые из оборота, отчуждение которых не допускается. Такие объекты должны быть прямо указаны в законе (например, ядерное оружие);
■ объекты, ограниченные в обороте, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению (например, огнестрельное оружие). Такие объекты определяются в порядке, установленном законом;
■ свободно обращаемые объекты, которые могут свободно отчуждаться в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом.
Право собственности
Понятие права собственности. Право собственности в объективном смысле представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по владению, пользованию, распоряжению имуществом.
В субъективном смысле право собственности представляет собой возможность определенного поведения управомоченного лица и одновременно его возможность требовать должного поведения от обязанных лиц.
Право владения представляет собой физическое и хозяйственное господство над вещью. Различают владение законное (титульное) и незаконное.
Право пользования — это право извлекать полезные свойства вещи, получения от нее плодов, продуктов, доходов. Этим правом может обладать не только собственник, но и несобственник (договор найма, аренды и т. п.).
Право распоряжения — право определять юридическую судьбу вещи (продать, подарить, обменять или передать другому субъекту во владение, пользование). Право распоряжения принадлежит, как правило, только собственнику.
Право собственности характеризуется совокупностью названных трех полномочий. Собственник обладает всеми тремя полномочиями.
Основания приобретения права собственности. Под
основаниями (способами) приобретения права собственности понимают юридические факты, с которыми закон связывает возникновение права собственности. Все основания подразделяются на первоначальные и производные. Первоначальные не зависят от прав предшествующего собственника. Это прежде всего изготовление лицом для себя новой вещи, получение плодов, продукции, доходов (п. 1 ст. 28 ГК РФ). Право собственности может возникнуть у собственника вследствие их переработки. Право собственности на общедоступные для сбора вещи приобретает лицо, осуществляющее их сбор или добычу, при условии, что они осуществлены в соответствии с законом.
Право собственности на имущество, которое имеет собственник, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества.
В случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.
В случае реорганизации юридического лица право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит к юридическим лицам — правопреемникам реорганизованного юридического лица.
Основания прекращения права собственности. Основаниями прекращения права собственности являются юридические факты, с которыми закон связывает утрату права собственности. Такие основания можно разделять на те, которые происходят по воле собственника, и на те, которые имеют место помимо его воли.
К первой группе относятся:
1) сделки по отчуждению имущества или расходованию денежных средств (купля-продажа, мена, дарение и др.);
2) отказ собственника от права собственности (публичное объявление об отказе, выброс имущества);
3) уничтожение собственником ненужных ему вещей. Основаниями прекращения права собственности помимо воли собственника являются:
1) обращение взыскания на имущество собственника по его долгам;
2) отчуждение недвижимости в связи с изъятием земельного участка;
3) гибель имущества вследствие стихийного бедствия;
4) конфискация имущества как санкция за совершение правонарушения и другие (п. 4 ст. 252; п. 2 ст. 272; ст. 282; ст. 285; ст. 293 ГК РФ).
Формы собственности в РФ. Согласно п. 1 ст. 212 ГК в
РФ признаются частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.
По своим субъектам частная собственность делится на частную собственность граждан и юридических лиц.
Государственная собственность в РФ составляет имущество, принадлежащее РФ (федеральная собственность), принадлежащее субъектам РФ — республикам, областям, краям и т. д. Таким образом, для государственной собственности характерна множественность субъектов. Объекты государственной собственности — земельные участки, предприятия, имущественные комплексы, здания, сооружения и т. д.
В ГК РФ муниципальная собственность представляет собой самостоятельную форму собственности. Сюда относится собственность городских и сельских поселений. От имени муниципального образования управление такой собственностью осуществляют органы местного самоуправления и лица, указанные в ст. 125 ГК РФ. Объекты муниципальной собственности: средства местного бюджета, муниципальные внебюджетные фонды, имущество органов местного самоуправления, муниципальные земли, муниципальные предприятия, муниципальные банки, муниципальный жилой фонд и нежилые помещения и т. д.
Общая собственность. Как правило, собственником имущества выступает одно лицо (гражданин, юридическое лицо). Но возможны случаи, когда одно и то же имущество принадлежит нескольким лицам. Такая принадлежность одного и того же имущества нескольким лицам на праве собственности называется общей собственностью. Общая собственность может возникнуть в силу совместного труда нескольких лиц, состояния в браке, членства в крестьянском (фермерском) хозяйстве и т. д. (рис. 8).
Различают два вида общей собственности — общая долевая и общая совместная собственность.
Общая долевая собственность принадлежит по долям нескольким лицам сообща. Например, каждому из двух наследников умершего наследодателя до раздела имущества принадлежит половинная доля в праве на наследство. Плоды, продукция и доходы от пользования общим долевым имуществом распределяются между собственниками соразмерно их долям, если иное не предусмотрено соглашением между ними.
Рис. 8 |
Налоги, сборы, иные платежи и издержки по содержанию общего имущества также распределяются между собственниками соразмерно доле каждого из них.
При продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу остальные собственники имеют право преимущественной покупки продаваемой доли.
Долевая собственность может быть разделена ее участниками по соглашению между ними.
При общей совместной собственности имущество также принадлежит нескольким лицам. Но участники такой собственности обладают равными на нее правами, ни у одного из них нет доли в праве на совместное имущество. Доли могут быть определены лишь при разделе или выделе общего имущества.
Защита прав собственности. Под гражданско-правовой защитой права собственности понимается совокупность способов и средств, которые применялись в связи с совершенными против этих прав нарушениями. Существуют вещноправовые и обязательственно-правовые способы защиты.
Вещно-правовая защита складывается из двух исков: виндикационного и негаторного. Виндикационный иск есть требование собственника о принудительном истребовании имущества из чужого незаконного владения. Негаторный иск представляет собой требование об устранении нарушений прав собственника, не связанных с лишением владения (закрыт проезд к дому, гаражу и т. д.).
Для осуществления обязательственно-правовой защиты собственности требуется, чтобы собственник определенного имущества находился с правонарушителем не только в вещном, но и в обязательственном правоотношении, возникшем из договоров аренды, безвозмездного временного пользования имуществом, хранения, залога, причинения вреда и т. д.
Закон допускает самозащиту гражданских прав, под которой понимается совершение управомоченных лицом не запрещенных законом действий фактического порядка, направленных на охрану его личных или имущественных прав или интересов (например, использование охранных средств и приспособлений в виде охранной сигнализации, видеонаблюдения, замков и т. п.).
Следует иметь в виду, что право собственности охраняется различными отраслями права, в особенности нормами государственного, административного, финансового, гражданского, трудового и уголовного права. Судебная защита предусматривает гражданско-правовую и уголовно-правовую защиту. Деятельность арбитражного суда по рассмотрению хозяйственных споров рассматривается не в гражданском, а в хозяйственном праве.
|
Обязательства
Прежде чем приступить к общему учению об обязательствах, следует вспомнить понятие права собственности, формы собственности и способы защиты права собственности. Это поможет более глубокому пониманию сущности обязательства и обязательственных правоотношений и более точному определению места обязательственного права наряду с правом собственности в общей системе гражданского права.
Понятие и виды обязательств. Легальное определение обязательства содержится в ст. 307 ГК РФ: под обязательством понимается гражданское правоотношение, по которому одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. д., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанностей.
Студенты должны уяснить, что обязательства сами по себе не возникают. Для их образования требуется определенный юридический факт. Им чаще всего является сделка, включая договор.
Поскольку в содержание обязательства включаются права кредитора и обязанности должника, необходимо учитывать, что в большинстве случаев эти права и обязанности имеют в качестве своего предмета определенное имущество.
В зависимости от оснований своего возникновения обязательства делятся на договорные и внедоговорные. К договорным относят, кроме собственно договорных, односторонние сделки, административные акты. К недоговорным относятся обязательства, возникающие из причинения вреда другому лицу, из неосновательного обогащения и др.
Обязательства могут быть односторонними и взаимными. Если одной стороне принадлежат только права, а другой — обязанности, обязательство считается односторонним (договор займа, например). Если каждая из сторон имеет и права, и обязанности, обязательство будет взаимным (например, договор поставки). При взаимных обязательствах закон обязывает стороны к одновременному исполнению принятых на себя обязанностей, если из закона, договора или существа обязательства не вытекает иное.
Обязательства бывают простыми и сложными. В простом обязательстве есть только одна правовая связь: у кредитора — одно правомочие, у должника — одна обязанность. Но в обязательстве может быть несколько обязанностей. Тогда обязательство будет сложным.
Следует различать главные и зависимые обязательства. Зависимое (дополнительное) неразрывно связано с главным, зависит от судьбы главного. Зависимым, например, будет соглашение о неустойке при строительном подряде. В срок выполненный подряд автоматически снимает обязательство о неустойке.
В числе обязательств выделяются также альтернативные и факультативные. При альтернативном обязательстве должник обязан совершить в пользу кредитора одно из нескольких предусмотренных законом или договором действий. Право выбора принадлежит должнику. Факультативным называется такое обязательство, по которому должник обязан совершить в пользу кредитора строго определенное действие и только при невозможности его совершения — какое-то другое действие.
Особую группу обязательств составляют обязательства личного характера. Они непосредственно связаны с личностью должника или кредитора. Со смертью одной из сторон обязательства личного характера прекращаются (возмещение вреда, причиненного здоровью; выплата алиментов и т. п.).
Основания возникновения обязательств. Основаниями возникновения обязательств служат юридические факты или совокупность юридических фактов, с которыми закон связывает возникновение прав и обязанностей участников обязательства.
В п. 2 ст. 307 ГК РФ прямо названы только два основания возникновения обязательств: договор и причинение вреда.
Ведущая роль договора в возникновении обязательственных правоотношений обусловлена исходными принципами, на которых строится вся система гражданского права: признание равенства субъектов, свободы договора, автономии воли. Причем обязательства возникают из договоров, не только предусмотренных законом, но также из договоров, односторонних сделок, иных правомерных действий, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему. Примером может служить широко распространенный в предпринимательской практике, но не нашедший отражения в законодательстве дилерский договор.
В случаях, когда лицо своими единоличными действиями, без вступления в соглашение с кем-либо, порождает у других лиц, граждан обязанности, говорят, что обязательства возникают из односторонних сделок. Это менее распространенное основание их возникновения. К числу их относятся в частности, завещание, принятие наследства, объявление публичного конкурса, в случае завещательного отказа.
Более распространенной формой односторонней сделки стали торги, проводимые в форме аукционов и конкурсов. Торги проводятся для выявления лиц, готовых заключить те или иные договоры на условиях, наиболее выгодных организатору торгов (ст. 447 ГК РФ).
В результате проведения торгов лицо, которое их выиграло, приобретает право требовать заключения договора.
Обязательства могут также возникать и в сфере, не связанной с договорами или односторонними сделками. Их обычно называют внедоговорными обязательствами. Таковыми считаются:
а) обязательства из причинения вреда гражданину или юридическому лицу (ст. 1064 ГК РФ);
б) обязательства из неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).
Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина и имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Неосновательное обогащение — это приобретение или сбережения за счет другого лица. В силу ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без законных оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить его.
События, создание результатов творческой деятельности (подп. 5 и 9 п. 2 ст. 8 ГК РФ) могут породить обязательства только в совокупности с иными основаниями, которыми, как правило, являются различные договоры: страхования, авторские, лицензионные и т. п. Например, обязанность выплатить страховое возмещение возникает в случае гибели застрахованного имущества (пожара, наводнения).
Основанием возникновения обязательств могут быть действия граждан и юридических лиц (ст. 8 ГК РФ). Например, к ним законодатель относит правомерные действия субъектов гражданского права по предотвращению вреда личности или имуществу юридического лица. Так, лицо, нашедшее, сохранившее и возвратившее вещь лицу, управомоченному на ее получение, имеет право на возмещение последним при наличии определенных условий необходимых расходов и уплаты вознаграждения (ст. 229 ГК РФ).
Исполнение обязательств. Исполнение обязательства — это совершение должником действий, составляющих его обязанность (передача имущества, оказание услуг и т. п.), либо предусмотренное условиями обязательства воздержание от совершения определенных действий.
Принципы исполнения обязательств:
1) принцип надлежащего исполнения обязательства, т. е. исполнение его в полном соответствии с условиями
обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота;
2) принцип исполнения обязательства в натуре, т. е. совершение должником именно тех действий, которые предусмотрены условиями обязательства без замены их возмещением убытков или уплатой денежной суммы;
3) недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства или одностороннего изменения его условий, за исключением случаев, предусмотренных законом. Надлежащее исполнение обязательства предусматривает
его исполнение в полном соответствии с условиями о предмете, способе, месте, сроке его исполнения.
Предмет обязательства — это подлежащая передаче вещь, выполнение работы, оказание услуги и т. п. По альтернативным обязательствам, в которых существует несколько предметов, передача любого из них считается надлежащим исполнением.
Субъекты исполнения обязательства. Обязательство должно быть исполнено надлежащему лицу: кредитору или указанному им третьему лицу. При исполнении обязательства должник вправе потребовать доказательств того, что исполнение принимается самим кредитором или уполномоченным им лицом.
Кредитор вправе требовать исполнения обязательства от строго определенного лица (должника). Исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо, если иное не предусмотрено законом или условиями обязательства. В этом случае кредитор не вправе отказаться от принятия исполнения.
Третье лицо, подвергающееся опасности утратить свое право на имущество должника (право аренды, залога и т. п.) вследствие обращения кредитором взыскания на это имущество, может за свой счет удовлетворить требования кредитора без согласия должника. В этом случае к третьему лицу переходят права кредитора по обязательству.
Способ исполнения обязательства — порядок совершения должником действий по исполнению обязательства. По общему правилу обязательство должно быть исполнено полностью, поэтому кредитор вправе не принимать исполнение обязательства по частям, если иное не предусмотрено законом, условиями обязательства и не вытекает из обычаев делового оборота.
Место исполнения обязательства обычно определяется в договоре. Если же оно не явствует из условий договора или существа обязательства, то применяются правила ст. 316 ГК РФ. В этом случае исполнение должно быть произведено:
■ по обязательству передать товар, предусматривающему его перевозку, — в месте сдачи товара первому перевозчику для доставки его кредитору;
■ по другим обязательствам предпринимателя передать товар в месте изготовления или хранения товара.
■ по обязательству передать недвижимое имущество — в месте нахождения имущества;
■ по денежным обязательствам — в месте жительства кредитора — физического лица либо в месте нахождения кредитора — юридического лица;
■ по всем другим обязательствам — в месте жительства должника, а если должником является юридическое лицо — в месте его нахождения. Срок исполнения обязательства. Обязательство должно быть исполнено в установленный срок, т. е. в установленный день исполнения или в любой момент времени в пределах периода, установленного для его исполнения.
Если обязательство не предусматривает срока его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства. Для обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, возможно досрочное исполнение обязательства только в случаях, когда это предусмотрено законом, договором либо вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства.
Неисполнение обязательства в установленный срок называется просрочкой исполнения.
Обеспечение исполнения обязательств. Чтобы свести к минимуму потери, которые может понести кредитор от ненадлежащего исполнения должником своих обязательств, гражданское законодательство предусматривает систему способов обеспечения обязательств. Это следующие меры: неустойка, залог, удержание, поручительство, банковская гарантия, задаток.
Под неустойкой (штрафом, пеней) понимается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник должен уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.
Под залогом понимается такой способ обеспечения обязательств, согласно которому кредитор по обеспеченному залогом обязательству имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества. Предметом залога может быть всякое имущество, на которое может быть обращено взыскание, за исключение имущества, изъятого из гражданского оборота (дом, земельный участок, дача, средства транспорта, антиквариат и т. п.).
Взыскание на заложенное имущество может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства.
Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств состоит в том, что у кредитора находится вещь, подлежащая передаче должнику или указанному им третьему лицу. Но если должник не исполняет своего обязательства по оплате этой вещи и связанных с ней убытков, то кредитор может удерживать эту вещь до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет выполнено. Если должник не выполнит свое обязательство, кредитор вправе обратить взыскание на удерживаемую вещь.
Поручительство представляет собой договор, в силу которого одно лицо (поручитель) обязывается перед другим лицом (кредитором) отвечать за исполнение третьим лицом — должником — его обязательства полностью или в части (ст. 361 ГК РФ). Предмет договора поручительства — обязательство нести гражданско-правовую ответственность за другое лицо, и это предопределяет особенности данного договора. Такой договор под страхом его недействительности должен совершаться письменно и может иметь форму самостоятельного договора между поручителем и кредитором или же быть условием, включенным в договор кредитора с должником. Все граждане, обладающие полной дееспособностью, прежде всего индивидуальные предприниматели, могут быть поручителями. Однако поручитель отвечает за исполнение обязательства только в денежной форме. Претензии о реальном исполнении, устранении недоделок, совершении действий к поручителю предъявлены быть не могут.
При исполнении поручителем обязательства должника к нему переходят права кредитора по этому обязательству, включая право залога, и он получает возможность реализовать их в отношении должника — лица, за которое он поручился, если иное не предусмотрено законодательством, договором поручительства или не вытекает из существа их отношений.
Согласно ст. 368 ГК РФ в силу банковской гарантии
банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями гарантии денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате.
Банковская гарантия является возмездным обязательством, и за ее выдачу принципал уплачивает гаранту вознаграждение (п. 2 ст. 369 ГК РФ). Его размер зависит от суммы гарантии, характера обеспечиваемого ею обязательства, а также платежеспособности принципала-должника.
Гарантия, как и другие гражданско-правовые обязательства, прекращается в силу ее исполнения — уплатой названной в гарантии денежной суммы, а также истечением срока действия гарантии.
Задаток является простым и удобным способом обеспечения исполнения обязательства и широко применяется в бытовых отношениях граждан при заключении ими договоров. Задаток может использоваться также в предпринимательских отношениях, например при проведении торгов (ст. 448 ГК РФ), в подрядных договорах (ст. 711 ГК РФ). Согласно п. 1 ст. 380 ГК РФ задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения. Таким образом, задаток выполняет ряд функций. Обеспечительная функция состоит в том, что если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, то он остается у другой стороны. Если же за неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка. Слабость задатка как обеспечительной меры состоит в том, что он может использоваться только в договорных обязательствах. Его преимущества — простота фиксации суммы задатка, размер которой может быть различным, и облегчение для заинтересованного участника договора процедуры доказывания.
Прекращение обязательств. Прекращение обязательства означает, что стороны более не связаны правами и обязанностями, составляющими содержание данного обязательства, т. е. кредитор не вправе требовать совершения действий, предусмотренных обязательством, а должник не обязан выполнять соответствующие действия.
Поскольку обязательство прекращается на будущее время, полученное сторонами до момента прекращения обязательства, оно не подлежит возврату. Однако если одна из сторон исполнила обязательство, а другая этого не сделала, сторона, не получившая исполнения, вправе требовать возврата, переданного другой стороне. Когда возвратить исполнение в натуре не представляется возможным, сторона, не обеспечившая исполнение, должна компенсировать контрагенту стоимость исполненного в соответствии с нормами о неосновательном обогащении (гл. 60 ГК РФ).
Обычно прекращение обязательства связывается с достижением сторонами желаемого результата, т. е. с надлежащим исполнением.
В гл. 26 ГК РФ к основаниям прекращения обязательств, помимо надлежащего исполнения, отнесены отступное, зачет, совпадение должника и кредитора в одном лице, новация, прощение долга, невозможность исполнения, прекращение обязательств на основании акта государственного органа, смерть гражданина, ликвидация юридического лица.
В зависимости от наличия или отсутствия воли сторон на прекращение обязательств (по волевому признаку) основания прекращения обязательств классифицируются следующим образом:
1) основания прекращения обязательств по воле обеих
сторон (надлежащее исполнение, новация, отступное,
прощение долга, расторжение договора по соглашению сторон);
2) основания прекращения обязательств по воле одной из сторон (зачет, прекращение обязательства по требованию одной из сторон);
3) основания прекращения обязательств, не зависящие от воли сторон (невозможность исполнения, в том числе возникшая в результате издания государственным органом акта, делающего исполнение невозможным, совпадение в одном лице должника и кредитора, смерть гражданина в обязательствах, тесно связанных с личностью, ликвидация юридического лица). Прекращение обязательств по воле обеих сторон
1. Надлежащее исполнение. Исполнение признается надлежащим, если производится в соответствии с условиями договора и требованиями закона, а в области предпринимательской деятельности — также в соответствии с обычаями делового оборота.
Надлежащее исполнение может быть осуществлено должником по обязательству, а также третьим лицом, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично (ст. 313 ГК РФ).
Кредитор, принимая исполнение, обязан по требованию должника выдать ему расписку в получении исполнения полностью или в соответствующей части или возвратить долговой документ (ст. 408 ГК РФ). Надлежащее исполнение является правомерным действием.
2. Под новацией понимается соглашение сторон о замене одного обязательства другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения (п. 1 ст. 414 ГК РФ).
Новацией может быть прекращено любое обязательство, в том числе имеющее внедоговорный характер, если такая возможность прямо не исключена законодательством. Запрещается новация обязательств из причинения вреда жизни и здоровью, а также обязательств по уплате алиментов (п. 2 ст. 414 ГК РФ).
3. Под отступным понимается прекращение обязательства по соглашению сторон предоставлением взамен предмета исполнения определенной денежной суммы, иного имущества и т. п. (ст. 409 ГК РФ).
В соглашении об отступном должны указываться размер отступного, порядок и срок его предоставления.
В качестве отступного могут предоставляться деньги, иное имущество. Не исключаются в качестве отступного передача имущественного права, выполнение работы, оказание услуги.
Отступное может применяться для прекращения любых обязательств. Часто оно используется для передачи кредитору вещи, находящейся у него в залоге, поскольку непосредственное оставление предмета залога у кредитора не допускается.
4. Прощение долга выражается в освобождении кредитором должника от лежащих на нем обязанностей, если это не нарушает прав других лиц в отношении имущества кредитора (ст. 415 ГК РФ).
Поскольку возможность требовать исполнения обязательства — право, а не обязанность кредитора, он, если это не противоречит интересам третьих лиц, может отказаться от своих притязаний.
Прощением долга может быть прекращено как договорное обязательство, так и обязательство внедоговорного характера.
Зачет. По этому основанию обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан. Для зачета достаточно заявления одной стороны (ст. 410 ГК РФ).
Зачет как способ прекращения обязательства характеризуется тем, что при столкновении двух встречных требований, срок исполнения которых наступил, они взаимно погашают друг друга полностью (при равенстве суммы обязательства) или частично (если суммы встречных обязательств различны).
Прекращение обязательств по основаниям, не зависящим от воли сторон. Обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает. В предпринимательских отношениях такими обязательствами могут быть признаны только чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства (непреодолимая сила) — военные действия, стихийное бедствие и т. п.
Невозможность исполнения обязательства полностью или в части может наступить в результате издания акта государственного органа. Стороны, понесшие убытки из-за издания такого акта, вправе требовать их возмещения (ст. 13, 16 ГК РФ).
Обязательство прекращается совпадением должника и кредитора в одном лице. Например, должник по договору займа унаследовал после смерти заимодателя право требования, вытекающее из этого же договора займа, т. е. стал одновременно и должником, и кредиторам по одному и тому же обязательству.
Обязательства строго личного характера прекращаются смертью гражданина. Например, алиментные обязательства или обязательства по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью.
Обязательство прекращается ликвидацией юридического лица (должника или кредитора), кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательств ликвидируемого юридического лица возлагается на другое лицо (например, обязательства по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина).
Наследственное право
Понятие наследования. Изучение вопросов наследования начинается с усвоения понятия наследования. Это понятие содержится в ст. 1110 ГК РФ: «При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т. е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент...».
Студент должен сразу усвоить, что нормами наследственного права России предусмотрено два основания наследования: по закону и по завещанию. При наследовании по закону наследодатель не выражает своей воли непосредственно, она опосредуется закрепленными в нормах права правилами. Это означает, что, не делая никаких распоряжений относительно объекта наследования, наследодатель соглашается с предусмотренными законом долями и кругом наследников. Закон предоставляет каждому гражданину право на случай смерти распорядиться своим имуществом. Такое распоряжение называется завещанием.
Имущество, переходящее в порядке наследования, называется наследством (наследственной массой).
Среди основных понятий наследования важное значение имеют понятия «открытие наследства», «время и место открытия наследства», «принятие наследства».
Открытие наследства — возникновение такого юридического факта, как смерть наследодателя или объявление гражданина умершим. По времени открытия наследства определяется состав наследственного имущества, круг возможных наследников, сроки принятия и отказа от наследства.
Местом открытия наследства считается последнее место жительства наследодателя, а если оно неизвестно — место нахождения имущества или основной его части.
Переход имущественных прав от наследодателя к наследнику (наследникам) не происходит автоматически. Необходимо совершение односторонней сделки, именуемой принятием наследства. Статья 1153 ГК РФ