Тема 5. Гражданское право

Цель лекции: Ознакомить студентов с сущностью и особенностями гражданского права как отрасли российского права.

Задачи лекции: Дать студентам основные преставления об основных институтах гражданского права в их взаимодействии и зависимости.

Понятие, принципы и источники гражданского права

Понятие гражданского права. Гражданское право за­нимает одно из центральных мест в системе российского права. Эта отрасль права регулирует большую часть отно­шений, возникающих в гражданском праве.

Гражданское правоэто отрасль права, регулирую­щая имущественные и личные отношения, складываю­щиеся между субъектами правоотношений на началах равенства, автономии воли и имущественной самостоя­тельности.

Теперь об этом подробнее.

Гражданское право как отрасль права регулирует опре­деленный круг общественных отношений, называемых пред­метом гражданского права. В этот предмет в качестве его основной части входят, прежде всего, имущественные отно­шения. Вторую группу общественных отношений, регули­руемых гражданским правом, составляют личные неиму­щественные отношения, связанные с имущественными. Это отношения по созданию и использованию результатов ин­теллектуальной деятельности (произведений науки, литера­туры, искусства, изобретений, промышленных образцов, фирменного наименования, товарного знака и т. п.). В каче­стве одной из задач гражданско-правового регулирования выступает защита неотчуждаемых прав и свобод человека и других нематериальных благ — жизни и здоровья, досто­инства личности, чести и доброго имени, деловой репута­ции, неприкосновенности частной жизни, личной и семей­ной тайны, права авторства и т. д. Одним из элементов пред­мета регулирования гражданского права служат также отношения между предпринимателями или с их участием.

Установив предмет гражданского права, перейдем к ха­рактеристике его метода. Гражданско-правовой метод — это совокупность установленных государством способов воздей­ствия на имущественные и связанные с ними личные не­имущественные отношения. Метод гражданско-правового регулирования основан на юридическом равенстве, призна­ваемом за участниками правоотношений, на автономии воли (т. е. возможности самостоятельно выбирать линию поведе­ния без постороннего вмешательства), а также на имуще­ственной самостоятельности (т. е. обладании материаль­ными благами и свободном распоряжении ими).

Принципы гражданского права. С предметом и мето­дом гражданского права неразрывно связаны и его осново­полагающие принципы.

1. Принцип равенства участников правоотношений. Речь идет не об имущественном равенстве или равенстве в пра­воспособности. Этот принцип исключает подчиненность одного участника другому, исключает зависимость поведе­ния одного контрагента от усмотрения или воли другого.

2. Принцип неприкосновенности собственности. Зафикси­рован как в Конституции РФ, так и в Гражданском кодексе РФ — п. 1 ст. 1 ГК РФ допускает принудительное отчужде­ние имущества лишь по ограниченному кругу оснований (рек­визиция, конфискация, выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей и т. д. — ст. 235, 238-243).

3. Принцип свободы договора составляет основу договор­ного права. Участники гражданских правоотношений само­стоятельно решают, с кем и на каких основаниях вступать им в эти отношения. Этот принцип выражается также в том, что, вступая в гражданские правоотношения, их участники могут заключать договоры, как предусмотренные ГК РФ, так и не предусмотренные им, однако не противоречащие общим началам гражданского законодательства.

4. Принцип беспрепятственного осуществления граждан­ских прав. Задача этого принципа — обеспечение свобод­ной инициативы участников гражданского оборота. Зак­репление этого права в ст. 9, 10 ГК отражает конституци­онное положение о том, что каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (п. 1 ст. 34 Конституции РФ).

5. Принцип невмешательства в частные дела состоит в праве каждого на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, защиту своей чести и доброго имени, что прямо указывается в Конституции РФ (ст. 23).

6. Принцип восстановления нарушенных прав. Одна из важнейших задач гражданского права — восстановление положения, существовавшего до нарушения права, а при невозможности этого — компенсации причиненного нару­шением вреда.

7. Принцип судебной защиты нарушенных прав. Вос­становление нарушенных прав обеспечивается системой судебной защиты гражданских прав. Статья 11 ГК РФ со­держит положения, предусматривающие защиту нарушен­ных, оспоренных гражданских прав судом, в том числе арбитражным и третейским. В определенных случаях на­рушенные гражданские права могут защищаться в адми­нистративном порядке (п. 2 ст. 1 ГК РФ), а в некоторых допустима и внесудебная защита, а именно — самозащита гражданских прав (ст. 12, 14 ГК РФ).

Источники гражданского права. Источники гражданс­кого права представляют собой весь законодательный мас­сив, регулирующий гражданско-правовые отношения. По­нятия «источники гражданского права» и «гражданское законодательство» тождественны.

Источники гражданского права делятся на правовые акты и обычаи.

При рассмотрении источников гражданского права на первое место нужно поставить Конституцию РФ, обладаю­щую высшей юридической силой по сравнению с другими правовыми актами. В ней содержатся основополагающие для гражданско-правового регулирования нормы. Это нор­мы, определяющие формы и содержание права собственно­сти, параметры правоспособности, право граждан на заня­тие предпринимательской деятельностью и т. д.

Особое место в системе гражданского законодательства занимает Гражданский кодекс РФ.

ГК РФ имеет высшую юридическую силу среди других гражданских законов, и содержащиеся в них нормы не должны ему противоречить.

Нормы гражданского права содержатся также в подза­конных актах — указах Президента РФ (п. 3 ст. 3 ГК РФ), постановлениях Правительства РФ, актах министерств и иных федеральных органов исполнительной власти (п. 4, 7 ст. 3 ГК РФ).

Принципиальное значение имеет положение о том, что гражданское законодательство находится в ведении Рос­сийской Федерации. Это предусмотрено ст. 71 Конститу­ции РФ и ст. 3 ГК РФ. Следовательно, нормы гражданско­го права не могут содержаться в нормативных актах, при­нятых субъектами Российской Федерации или органами местного самоуправления.

В соответствии с Конституцией РФ (ст. 15) и ГК (ст. 7) общепризнанные принципы и нормы международного пра­ва входят составной частью в правовую систему Российс­кой Федерации. Международным договорам Российской Федерации придана более высокая юридическая сила по сравнению с внутренним законодательством. Если между­народным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законода­тельством России, применяются правила международного договора.

Источником гражданского права является также обы­чай. Под обычаем понимаются правила, сложившиеся в результате длительного практического применения и по­лучившие признание государства, однако не предусмотрен­ные законодательством. В предпринимательской деятель­ности обычаи не только складываются, но и применяются. Поэтому в ст. 5 ГК РФ говорится об обычае делового оборо­та. При этом не имеет значения, зафиксирован ли обычай в каком-либо документе или не зафиксирован.

Гражданское правоотношение

Понятие гражданского правоотношения. Гражданское правоотношение — это урегулированные нормами граждан­ского права имущественные и личные неимущественные отношения. Гражданские правоотношения обладают общи­ми для всех правоотношений чертами, но имеют и свои особенности.

■ Юридическое равенство. Субъекты гражданских право­отношений равны между собой, имущественно обособле­ны и самостоятельны. Обязанный субъект не подчинен управномоченному, а лишь связан с конкретной обязан­ностью.

■ Широкий круг субъектов. В гражданском правоотно­шении могут участвовать все возможные субъекты пра­ва (граждане, юридические лица, Российская Федера­ция, муниципальные образования).

■ Множественность объектов (вещи, работа, услуги).

■ Возникновение правоотношений по соглашению сторон, что невозможно в других отраслях права.

■ Возможность возникновения гражданских правоотно­шений по основаниям, прямо законом не предусмот­ренным, но не противоречащим ему (ст. 8 ГК РФ). Структура гражданского правоотношения. В каждом

гражданском правоотношении можно выделить его эле­менты, или составные части: а) субъекты; б) содержание; в) объекты.

Под субъектами гражданского правоотношения пони­маются его участники, носители гражданских прав и обя­занностей — физические лица, юридические лица, Россий­ская Федерация, субъекты РФ, иностранные государства, муниципальные образования.

Содержание гражданского правоотношения составля­ют правомочия (права) и обязанности его участников (субъектов).

Объектом правоотношения должно быть признано то, на что направлена деятельность его участников. Согласно ст. 128 ГК РФ к объектам правоотношения относятся:

1) вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имуще­ство, в том числе имущественные права;

2) работы и услуги;

3) информация;

4) результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная соб­ственность);

5) нематериальные блага.

Субъекты гражданского права. Субъектами гражданс­ких правоотношений выступают граждане (физические лица), юридические лица, государство и муниципальные образования. Охарактеризуем каждого из субъектов граж­данского права.

Граждане (физические лица). В гражданско-правовых отношениях участвует практически каждый человек. Тер­мином «физические лица» охватываются все люди, нахо­дящиеся на территории государства, в том числе и иност­ранные граждане и апатриды, а когда употребляется тер­мин «граждане», имеются в виду только люди, имеющие гражданство Российской Федерации.

Участие в имущественных отношениях, регулируемых гражданским правом, предполагает наличие у граждан осо­бого качества — правоспособности и дееспособности.

Правоспособность гражданина. Согласно п. 1 ст. 17 ГК РФ правоспособность — это способность иметь гражданские права и нести обязанности. В отношении граждан она воз­никает с момента рождения и прекращается смертью. Одна­ко это отнюдь не естественное свойство человека, ибо оно признается за ним государством. Следовательно, правоспо­собность представляет общественное свойство гражданина.

Под содержанием правоспособности граждан имеется в виду совокупность всех тех прав и обязанностей, которыми может обладать или которые может нести гражданин. Со­гласно ст. 18 ГК гражданин может иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать имущество; заниматься предпринимательской и любой иной, не запрещенной зако­ном деятельностью; избирать место жительства и т. п.

Правоспособность гражданина — это неотчуждаемое и непередаваемое свойство. Сам гражданин тоже не может отказаться от правоспособности или ограничить ее. Огра­ничение правоспособности гражданина может быть допу­щено лишь в предусмотренных законом случаях и только по решению суда.

Дееспособность гражданина. Дееспособность граждани­на есть его способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя граж­данские обязанности и исполнять их. Дееспособность вклю­чает в себя способность гражданина нести гражданско-пра­вовую ответственность за совершенные правонарушения (так называемую деликтоспособность). Дееспособность предпо­лагает ее осуществление путем собственных сознательных волевых действий гражданина. Дееспособностью в полном объеме могут обладать лишь граждане, достигшие совер­шеннолетия.

В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения 18 лет, гражданин, не достигший 18-летнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак. При расторжении брака до на­ступления совершеннолетия дееспособность сохраняется.

Другим основанием для признания достигшего 16 лет несовершеннолетнего полностью дееспособным служит эман­сипация. Под ней понимается объявление такого несовер­шеннолетнего полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согла­сия родителей, усыновителей или попечителя, занимается предпринимательской деятельностью. Эмансипация произ­водится по решению органа опеки и попечительства с согла­сия обоих родителей, усыновителей или попечителей либо при отсутствии такого согласия — по решению суда.

Полностью лишены дееспособности малолетние в воз­расте до 6 лет. От их имени сделки и иные юридические действия могут совершать только их законные представи­тели — родители, усыновители, опекуны. Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно, т. е. без согласия законных представителей, совершать:

■ мелкие бытовые сделки;

■ сделки, направленные на получение (безвозмездно) вы­годы, не требующие нотариального удостоверения или государственной регистрации;

■ сделки по распоряжению средствами, представленны­ми законным представителем или с его согласия треть­им лицом для определенной цели или для свободного распоряжения (п. 2 ст. 28 ГК РФ). Этот перечень носит исчерпывающий характер.

Следующую возрастную группу, для которой характер­но наделение правом самостоятельного совершения более широкого круга сделок, образуют несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 26 ГК РФ).

Самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей, попечителей такие лица вправе:

1) распоряжаться своим заработком, стипендией и иным доходом;

2) осуществлять права автора произведения науки, лите­ратуры или искусства, изобретения или иного охраня­емого законом результата своей интеллектуальной де­ятельности;

3) совершать все сделки, которые самостоятельно могут совершать малолетние в возрасте от 6 до 14 лет (п. 2 ст. 28 ГК РФ).

По достижении 16 лет несовершеннолетние также вправе быть членами кооперативов. Все прочие сделки несовер­шеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут совершать с письменного согласия своих законных представителей (или последующего письменного одобрения).

Несовершеннолетние указанного возраста самостоятель­но несут имущественную ответственность как по сделкам, совершенным с согласия или последующего одобрения за­конных представителей, так и совершенным самостоятель­но. Они также отвечают за причиненный им вред.

Признание гражданина недееспособным. Гражданин, который вследствие психического расстройства или слабо­умия не в состоянии понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспо­собным в порядке, установленном гражданским процессу­альным законодательством. Дело в суде о признании граж­данина недееспособным может быть начато по заявлению членов семьи такого гражданина, общественных организа­ций, прокурора, органов опеки и попечительства, психиат­рического лечебного заведения. Гражданину, признанному недееспособным, назначается опекун, который от имени недееспособного совершает сделки и иные юридические действия. При отпадении оснований недееспособности суд выносит решение о признании гражданина дееспособным. Вынесение такого решения служит основанием для отме­ны опеки.

Ограничение дееспособности гражданина. Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитка­ми или наркотическими веществами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном процес­суальным законодательством. Ограничения дееспособнос­ти выражаются в том, что:

1) любые сделки по распоряжению имуществом (купля- продажа, дарение, обмен, завещание и т. д.), кроме мелких бытовых, лицо не вправе совершать без согла­сия попечителя;

2) он также не имеет права сам получать зарплату, пен­сию, стипендию и какие-либо иные доходы (авторский гонорар, вознаграждение за изобретение и т. п.). Ограниченно дееспособный самостоятельно несет иму­щественную ответственность по совершенным сделкам и отвечает за причиненный им вред. Порядок ограничения дееспособности гражданина во многом совпадает с тем, который применяется при признании гражданина недее­способным.

При отпадении любого из двух условий, при которых проводится ограничение дееспособности (прекращение зло­употребления спиртными напитками или наркотическими средствами либо прекращение существования семьи), суд вправе по заявлению ограниченно дееспособного, его попе­чителя, прокурора, органов опеки и попечительства выне­сти решение об отмене ограничения дееспособности. На ос­новании такого решения отменяется и попечительство.

Ограничение дееспособности не влияет на самостоятель­ность имущественной ответственности таких лиц: они сами несут имущественную ответственность по обязательствам, вытекающим из совершенных ими сделок, а также отвеча­ет за причиненный им вред.

Опека и попечительство. От имени недееспособных выступают их законные представители. Над несовершен­нолетними в возрасте до 14 лет и гражданами, признанны­ми судом недееспособными, устанавливается опека. Над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет и гражда­нами, ограниченными судом в дееспособности, устанавли­вается попечительство.

Органами опеки и попечительства являются органы местного самоуправления. Опекунами и попечителями с их согласия могут назначаться только совершеннолетние де­еспособные граждане, не лишенные родительских прав.

Доходы подопечного, за исключением тех, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, расхо­дуются опекуном или попечителем исключительно в инте­ресах подопечного и с предварительного разрешения орга­на опеки и попечительства.

Опека и попечительство над совершеннолетними граж­данами прекращаюся в случаях вынесения судом решения о признании подопечного дееспособным или отмены огра­ничения его дееспособности.

Особым видом попечительства является патронаж, ко­торый устанавливается по просьбе совершеннолетнего дее­способного гражданина, не способного по состоянию здоро­вья самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности.

Признание гражданина безвестно отсутствующим. Гражданин может быть признан судом безвестно отсутству­ющим, если:

а)       в течение года он постоянно отсутствует в месте его

жительства;

б)       нет никаких сведений о месте его пребывания;

в)       место его пребывания невозможно установить.

Заявление о признании гражданина безвестно отсутству­ющим может быть подано любым заинтересованным ли­цом по месту жительства. Заявитель и суд принимают меры для установления места пребывания гражданина. Дело рас­сматривается в порядке особого производства.

При необходимости постоянного управления имуществом гражданина, признанного безвестно отсутствующим, его иму­щество передается в доверительное управление лицу, кото­рое определяется органами опеки и попечительства. Довери­тельный управляющий действует в интересах безвестно от­сутствующего. Он вправе в соответствии с договором, заключенным им с органами опеки и попечительства, заклю­чать гражданско-правовые сделки с третьими лицами от сво­его имени, но с обязательным указанием о том, что действует как управляющий имуществом безвестно отсутствующего.

В случае явки или обнаружения места пребывания граж­данина суд отменяет решение о признании его безвестно отсутствующим. Заявление об отмене судебного решения может быть подано самим гражданином или другим заинте­ресованным лицом. Решение об отмене влечет за собой от­мену доверительного управления имущества гражданина.

Брак с лицом, признанным безвестно отсутствующим, подлежит расторжению в упрощенном порядке в органах ЗАГС.

Объявление гражданина умершим. Гражданин может быть объявлен умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение 5 лет. Если же он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смер­тью или дающих основание предполагать его гибель от оп­ределенного несчастного случая (стихийные действия, ава­рии и катастрофы на транспорте и т. п.), срок отсутствия сведений о месте пребывания такого гражданина сокраща­ется до 6 месяцев.

Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объяв­лен умершим по истечении 2 лет со дня окончания воен­ных действий (ст. 45 ГК РФ).

После объявления гражданина умершим в соответству­ющую книгу органов ЗАГС вносится запись о смерти, от­крывается наследство, брак такого лица считается прекра­щенным.

В случае явки или обнаружения места пребывания граж­данина, объявленного умершим, суд отменяет решение об объявлении его умершим.

Юридические лица — массовый вид субъектов граж­данского права. Эта конструкция придумана еще римски­ми юристами. Это коллективный субъект права, хотя нуж­но иметь в виду, что закон допускает создание одним физи­ческим лицом создания юридического лица. Закон также допускает функционирование юридического лица, если все участники выбыли, кроме одного. Оно охраняется как юри­дическое лицо.

Понятие и виды юридических лиц. Согласно п. 1 ст. 48 ГК РФ юридическим лицом признается организация, кото­рая имеет в собственности, хозяйственном ведении или опе­ративном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от свое­го имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету. В зависимости от цели своей деятельно­сти юридические лица могут быть коммерческими и не­коммерческими организациями.

Коммерческие юридические лица (хозяйственные то­варищества и общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия) преследуют цель извлечения прибыли в качестве основы своей деятельности. Некоммерческие юридические лица не имеют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяют полученную прибыль меж­ду своими участниками. Они могут заниматься предприни­мательской деятельностью, но лишь в той мере, которая служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствуют этим целям. К некоммерческим юридичес­ким лицам отнесены потребительские кооперативы, обще­ственные и религиозные организации, учреждения, фонды, другие виды юридических лиц, предусмотренные законом.

Объем гражданской правоспособности юридических лиц различен в зависимости от того, коммерческими или не­коммерческими они являются. Коммерческие организации, за исключением унитарных и некоторых иных предприя­тий, могут совершать любые гражданско-правовые сдел­ки, иметь гражданские права и нести гражданские обязан­ности, необходимые для осуществления любых видов дея­тельности, не запрещенных законом. Следовательно, они наделены общей правоспособностью.

Некоммерческие юридические лица могут иметь граж­данские права, соответствующие целям деятельности, пре­дусмотренные в его учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Правоспо­собность юридических лиц — некоммерческих организаций является специальной. Сделки, совершенные юридическим лицом с нарушением его специальной правоспособности, недействительны.

Государственная регистрация и учредительные доку­менты юридических лиц. Юридическое лицо подлежит го­сударственной регистрации в органах юстиции. Данные регистрации включаются в единый государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления.

Основанием отказа в регистрации юридического лица может быть нарушение порядка его образования или не­соответствие его учредительных документов закону. Отказ в регистрации по мотивам нецелесообразности создания юридического лица не допускается. Юридическое лицо счи­тается созданным с момента регистрации. Оно действует на основании устава, либо учредительного договора и ус­тава, либо только учредительного договора.

Учредительный договор юридического лица заключа­ется, а устав утверждается его учредителями (участника­ми). В ГК РФ подробно определены реквизиты учредитель­ных документов (п. 2 ст. 52 ГК РФ).

Учредительные документы изменяются в порядке, пре­дусмотренном законом и учредительными документами. Изменения регистрируются тем же органом и в таком же порядке, что и юридические лица.

Реорганизация юридического лица. Реорганизация юри­дического лица (слияние, присоединение, разделение, вы­деление, преобразование) может быть осуществлена по ре­шению его учредителей (участников) либо органа юриди­ческого лица, уполномоченного на то учредительными документами.

В случаях, установленных законом, реорганизация юридического лица в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государствен­ных органов или по решению суда.

При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридичес­кому лицу в соответствии с передаточным актом.

При присоединении юридического лица к другому юри­дическому лицу к последнему переходят права и обязанно­сти присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом.

При разделении юридического лица его права и обязан­ности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.

При выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к каждому из них пере­ходят права и обязанности реорганизованного юридичес­кого лица в соответствии с разделительным балансом.

При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида (изменение организацион­но-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом.

Ликвидация юридического лица. Ликвидация юридичес­кого лица влечет его прекращение без перехода прав и обя­занностей в порядке правопреемства к другим лицам. Юри­дическое лицо может быть ликвидировано:

■ по решению его учредителей (например, по истече­нии срока, на который было создано юридическое лицо, достижение цели, для которой оно было созда­но, и т. п.);

■ по решению суда (в случае деятельности без лицензии либо деятельности, запрещенной законом, и т. п.). Учредители юридического лица либо орган, принявший

решение о его ликвидации, обязаны письменно сообщить об этом органу, осуществляющему государственную регис­трацию юридических лиц. По согласованию с органом ре­гистрации они назначают ликвидационную комиссию и устанавливают порядок и сроки ликвидации. В ГК РФ под­робно регламентирован порядок ликвидации юридическо­го лица (ст. 63) и определена очередность удовлетворения требований его кредиторов (ст. 64).

Государство и муниципальные образования. Как

правило, государство не вступает в гражданские отноше­ния, оно функционирует как власть, и его отношения с другими субъектами права строятся на подчинении этих последних государству. К субъектам государства относят­ся города, районы, села и т. п.

В ряде случаев Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования вступают в гражданские от­ношения, причем на равных началах, с другими участни­ками гражданских правоотношений — гражданами, юри­дическими лицами.

Имущественной основой участия государства и муници­пальных образований в гражданском обществе является каз­на, т. е. нераспределенный фонд имущества и денежных средств, находящийся в распоряжении государства в лице органов власти и управления (муниципальная казна нахо­дится в распоряжении муниципального органа самоуправ­ления). Эти органы и выступают от имени государства или муниципального сообщества в гражданском отношении с дру­гими лицами. При этом государственные и муниципальные юридические лица не отвечают по долгам государства и му­ниципального сообщества, так же, как и последние не отве­чают по обязательствам образованных ими юридических лиц. Государство может выступить гарантом обязательств юри­дического лица, и в этом случае оно несет ответственность за эти обязательства.

Объекты гражданского права. Гражданские правоотно­шения возникают по поводу различных материальных и нематериальных благ, которые в гражданском законодатель­стве объединены понятием «объекты гражданского права».

Объекты гражданских прав — это то, по поводу чего возникают и на что направлены гражданские права и обя­занности.

К числу материальных благ как объектов гражданских правоотношений относятся вещи, а также результаты работ или услуг, имеющие материальную, вещественную форму.

К нематериальным благам относятся результаты твор­ческой деятельности (произведения литературы и искус­ства, науки, изобретения и т. п.) и некоторые сходные с ними по своей природе объекты (промышленные образ­цы, полезные модели, фирменные наименования, товар­ные знаки и знаки обслуживания и т. п.), а также личные неимущественные блага, пользующиеся гражданско-пра­вовой защитой (жизнь, честь и достоинство, деловая ре­путация и т. п.).

Таким образом, к объектам гражданских прав относятся:

■ вещи, включая деньги и ценные бумаги;

■ иное имущество, в том числе имущественные права;

■ работы и услуги;

■ информация;

■ результаты интеллектуальной деятельности, в том чис­ле исключительные права на них (интеллектуальная собственность);

■ нематериальные блага (ст. 128 ГК).

В зависимости от оборотоспособности объекты граж­данских прав делятся на:

■ объекты, изъятые из оборота, отчуждение которых не допускается. Такие объекты должны быть прямо ука­заны в законе (например, ядерное оружие);

■ объекты, ограниченные в обороте, которые могут при­надлежать лишь определенным участникам оборота либо нахождение которых в обороте допускается по специ­альному разрешению (например, огнестрельное оружие). Такие объекты определяются в порядке, установлен­ном законом;

свободно обращаемые объекты, которые могут свобод­но отчуждаться в порядке универсального правопреем­ства (наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом.

Право собственности

Понятие права собственности. Право собственности в объективном смысле представляет собой совокупность пра­вовых норм, регулирующих общественные отношения по владению, пользованию, распоряжению имуществом.

В субъективном смысле право собственности представ­ляет собой возможность определенного поведения управо­моченного лица и одновременно его возможность требовать должного поведения от обязанных лиц.

Право владения представляет собой физическое и хо­зяйственное господство над вещью. Различают владение законное (титульное) и незаконное.

Право пользования — это право извлекать полезные свойства вещи, получения от нее плодов, продуктов, дохо­дов. Этим правом может обладать не только собственник, но и несобственник (договор найма, аренды и т. п.).

Право распоряжения — право определять юридическую судьбу вещи (продать, подарить, обменять или передать дру­гому субъекту во владение, пользование). Право распоряже­ния принадлежит, как правило, только собственнику.

Право собственности характеризуется совокупностью названных трех полномочий. Собственник обладает всеми тремя полномочиями.

Основания приобретения права собственности. Под

основаниями (способами) приобретения права собственнос­ти понимают юридические факты, с которыми закон свя­зывает возникновение права собственности. Все основания подразделяются на первоначальные и производные. Пер­воначальные не зависят от прав предшествующего собствен­ника. Это прежде всего изготовление лицом для себя новой вещи, получение плодов, продукции, доходов (п. 1 ст. 28 ГК РФ). Право собственности может возникнуть у собствен­ника вследствие их переработки. Право собственности на общедоступные для сбора вещи приобретает лицо, осуще­ствляющее их сбор или добычу, при условии, что они осу­ществлены в соответствии с законом.

Право собственности на имущество, которое имеет соб­ственник, может быть приобретено другим лицом на осно­вании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества.

В случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

В случае реорганизации юридического лица право соб­ственности на принадлежавшее ему имущество переходит к юридическим лицам — правопреемникам реорганизован­ного юридического лица.

Основания прекращения права собственности. Осно­ваниями прекращения права собственности являются юри­дические факты, с которыми закон связывает утрату права собственности. Такие основания можно разделять на те, которые происходят по воле собственника, и на те, кото­рые имеют место помимо его воли.

К первой группе относятся:

1) сделки по отчуждению имущества или расходованию денежных средств (купля-продажа, мена, дарение и др.);

2) отказ собственника от права собственности (публичное объявление об отказе, выброс имущества);

3) уничтожение собственником ненужных ему вещей. Основаниями прекращения права собственности поми­мо воли собственника являются:

1) обращение взыскания на имущество собственника по его долгам;

2) отчуждение недвижимости в связи с изъятием земель­ного участка;

3) гибель имущества вследствие стихийного бедствия;

4) конфискация имущества как санкция за совершение правонарушения и другие (п. 4 ст. 252; п. 2 ст. 272; ст. 282; ст. 285; ст. 293 ГК РФ).

Формы собственности в РФ. Согласно п. 1 ст. 212 ГК в

РФ признаются частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.

По своим субъектам частная собственность делится на частную собственность граждан и юридических лиц.

Государственная собственность в РФ составляет имуще­ство, принадлежащее РФ (федеральная собственность), при­надлежащее субъектам РФ — республикам, областям, краям и т. д. Таким образом, для государственной собственности характерна множественность субъектов. Объекты государ­ственной собственности — земельные участки, предприятия, имущественные комплексы, здания, сооружения и т. д.

В ГК РФ муниципальная собственность представляет собой самостоятельную форму собственности. Сюда отно­сится собственность городских и сельских поселений. От имени муниципального образования управление такой соб­ственностью осуществляют органы местного самоуправле­ния и лица, указанные в ст. 125 ГК РФ. Объекты муници­пальной собственности: средства местного бюджета, муни­ципальные внебюджетные фонды, имущество органов местного самоуправления, муниципальные земли, муници­пальные предприятия, муниципальные банки, муниципаль­ный жилой фонд и нежилые помещения и т. д.

Общая собственность. Как правило, собственником имущества выступает одно лицо (гражданин, юридическое лицо). Но возможны случаи, когда одно и то же имущество принадлежит нескольким лицам. Такая принадлежность одного и того же имущества нескольким лицам на праве собственности называется общей собственностью. Общая собственность может возникнуть в силу совместного труда нескольких лиц, состояния в браке, членства в крестьянс­ком (фермерском) хозяйстве и т. д. (рис. 8).

Различают два вида общей собственности — общая до­левая и общая совместная собственность.

Общая долевая собственность принадлежит по долям не­скольким лицам сообща. Например, каждому из двух наслед­ников умершего наследодателя до раздела имущества при­надлежит половинная доля в праве на наследство. Плоды, продукция и доходы от пользования общим долевым имуще­ством распределяются между собственниками соразмерно их долям, если иное не предусмотрено соглашением между ними.

Рис. 8


 

Налоги, сборы, иные платежи и издержки по содержа­нию общего имущества также распределяются между соб­ственниками соразмерно доле каждого из них.

При продаже доли в праве общей собственности посто­роннему лицу остальные собственники имеют право пре­имущественной покупки продаваемой доли.

Долевая собственность может быть разделена ее участ­никами по соглашению между ними.

При общей совместной собственности имущество также принадлежит нескольким лицам. Но участники такой соб­ственности обладают равными на нее правами, ни у одного из них нет доли в праве на совместное имущество. Доли могут быть определены лишь при разделе или выделе об­щего имущества.

Защита прав собственности. Под гражданско-правовой защитой права собственности понимается совокупность спо­собов и средств, которые применялись в связи с совершен­ными против этих прав нарушениями. Существуют вещно­правовые и обязательственно-правовые способы защиты.

Вещно-правовая защита складывается из двух исков: виндикационного и негаторного. Виндикационный иск есть требование собственника о принудительном истребовании имущества из чужого незаконного владения. Негаторный иск представляет собой требование об устранении наруше­ний прав собственника, не связанных с лишением владе­ния (закрыт проезд к дому, гаражу и т. д.).

Для осуществления обязательственно-правовой защи­ты собственности требуется, чтобы собственник определен­ного имущества находился с правонарушителем не только в вещном, но и в обязательственном правоотношении, воз­никшем из договоров аренды, безвозмездного временного пользования имуществом, хранения, залога, причинения вреда и т. д.

Закон допускает самозащиту гражданских прав, под которой понимается совершение управомоченных лицом не запрещенных законом действий фактического порядка, направленных на охрану его личных или имущественных прав или интересов (например, использование охранных средств и приспособлений в виде охранной сигнализации, видеонаблюдения, замков и т. п.).

Следует иметь в виду, что право собственности охраня­ется различными отраслями права, в особенности нормами государственного, административного, финансового, граж­данского, трудового и уголовного права. Судебная защита предусматривает гражданско-правовую и уголовно-право­вую защиту. Деятельность арбитражного суда по рассмот­рению хозяйственных споров рассматривается не в граж­данском, а в хозяйственном праве.


 

 


 

Обязательства

Прежде чем приступить к общему учению об обязатель­ствах, следует вспомнить понятие права собственности, фор­мы собственности и способы защиты права собственности. Это поможет более глубокому пониманию сущности обяза­тельства и обязательственных правоотношений и более точ­ному определению места обязательственного права наряду с правом собственности в общей системе гражданского права.

Понятие и виды обязательств. Легальное определение обязательства содержится в ст. 307 ГК РФ: под обязатель­ством понимается гражданское правоотношение, по которо­му одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. д., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанностей.

Студенты должны уяснить, что обязательства сами по себе не возникают. Для их образования требуется опреде­ленный юридический факт. Им чаще всего является сдел­ка, включая договор.

Поскольку в содержание обязательства включаются права кредитора и обязанности должника, необходимо учитывать, что в большинстве случаев эти права и обязанности имеют в качестве своего предмета определенное имущество.

В зависимости от оснований своего возникновения обя­зательства делятся на договорные и внедоговорные. К дого­ворным относят, кроме собственно договорных, односто­ронние сделки, административные акты. К недоговорным относятся обязательства, возникающие из причинения вреда другому лицу, из неосновательного обогащения и др.

Обязательства могут быть односторонними и взаимны­ми. Если одной стороне принадлежат только права, а дру­гой — обязанности, обязательство считается односторонним (договор займа, например). Если каждая из сторон имеет и права, и обязанности, обязательство будет взаимным (на­пример, договор поставки). При взаимных обязательствах закон обязывает стороны к одновременному исполнению принятых на себя обязанностей, если из закона, договора или существа обязательства не вытекает иное.

Обязательства бывают простыми и сложными. В про­стом обязательстве есть только одна правовая связь: у кре­дитора — одно правомочие, у должника — одна обязанность. Но в обязательстве может быть несколько обязанностей. Тогда обязательство будет сложным.

Следует различать главные и зависимые обязательства. Зависимое (дополнительное) неразрывно связано с главным, зависит от судьбы главного. Зависимым, например, будет соглашение о неустойке при строительном подряде. В срок выполненный подряд автоматически снимает обязательство о неустойке.

В числе обязательств выделяются также альтернатив­ные и факультативные. При альтернативном обязатель­стве должник обязан совершить в пользу кредитора одно из нескольких предусмотренных законом или договором действий. Право выбора принадлежит должнику. Факуль­тативным называется такое обязательство, по которому должник обязан совершить в пользу кредитора строго оп­ределенное действие и только при невозможности его со­вершения — какое-то другое действие.

Особую группу обязательств составляют обязательства личного характера. Они непосредственно связаны с личнос­тью должника или кредитора. Со смертью одной из сторон обязательства личного характера прекращаются (возмещение вреда, причиненного здоровью; выплата алиментов и т. п.).

Основания возникновения обязательств. Основаниями возникновения обязательств служат юридические факты или совокупность юридических фактов, с которыми закон связывает возникновение прав и обязанностей участников обязательства.

В п. 2 ст. 307 ГК РФ прямо названы только два основания возникновения обязательств: договор и причинение вреда.

Ведущая роль договора в возникновении обязательствен­ных правоотношений обусловлена исходными принципа­ми, на которых строится вся система гражданского права: признание равенства субъектов, свободы договора, автоно­мии воли. Причем обязательства возникают из договоров, не только предусмотренных законом, но также из догово­ров, односторонних сделок, иных правомерных действий, хотя и не предусмотренных законом, но не противореча­щих ему. Примером может служить широко распростра­ненный в предпринимательской практике, но не нашед­ший отражения в законодательстве дилерский договор.

В случаях, когда лицо своими единоличными действия­ми, без вступления в соглашение с кем-либо, порождает у других лиц, граждан обязанности, говорят, что обязатель­ства возникают из односторонних сделок. Это менее рас­пространенное основание их возникновения. К числу их от­носятся в частности, завещание, принятие наследства, объяв­ление публичного конкурса, в случае завещательного отказа.

Более распространенной формой односторонней сделки стали торги, проводимые в форме аукционов и конкурсов. Торги проводятся для выявления лиц, готовых заключить те или иные договоры на условиях, наиболее выгодных организатору торгов (ст. 447 ГК РФ).

В результате проведения торгов лицо, которое их выиг­рало, приобретает право требовать заключения договора.

Обязательства могут также возникать и в сфере, не свя­занной с договорами или односторонними сделками. Их обычно называют внедоговорными обязательствами. Таковыми считаются:

а)       обязательства из причинения вреда гражданину или юридическому лицу (ст. 1064 ГК РФ);

б)       обязательства из неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина и имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, при­чинившим вред.

Неосновательное обогащение — это приобретение или сбе­режения за счет другого лица. В силу ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без законных оснований приобрело или сберегло иму­щество за счет другого лица, обязано возвратить его.

События, создание результатов творческой деятельно­сти (подп. 5 и 9 п. 2 ст. 8 ГК РФ) могут породить обязатель­ства только в совокупности с иными основаниями, которы­ми, как правило, являются различные договоры: страхова­ния, авторские, лицензионные и т. п. Например, обязанность выплатить страховое возмещение возникает в случае гибели застрахованного имущества (пожара, наводнения).

Основанием возникновения обязательств могут быть действия граждан и юридических лиц (ст. 8 ГК РФ). На­пример, к ним законодатель относит правомерные действия субъектов гражданского права по предотвращению вреда личности или имуществу юридического лица. Так, лицо, нашедшее, сохранившее и возвратившее вещь лицу, упра­вомоченному на ее получение, имеет право на возмещение последним при наличии определенных условий необходи­мых расходов и уплаты вознаграждения (ст. 229 ГК РФ).

Исполнение обязательств. Исполнение обязательства — это совершение должником действий, составляющих его обязанность (передача имущества, оказание услуг и т. п.), либо предусмотренное условиями обязательства воздержа­ние от совершения определенных действий.

Принципы исполнения обязательств:

1) принцип надлежащего исполнения обязательства, т. е. исполнение его в полном соответствии с условиями

обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота;

2) принцип исполнения обязательства в натуре, т. е. со­вершение должником именно тех действий, которые предусмотрены условиями обязательства без замены их возмещением убытков или уплатой денежной суммы;

3) недопустимость одностороннего отказа от исполнения обя­зательства или одностороннего изменения его условий, за исключением случаев, предусмотренных законом. Надлежащее исполнение обязательства предусматривает

его исполнение в полном соответствии с условиями о пред­мете, способе, месте, сроке его исполнения.

Предмет обязательства — это подлежащая передаче вещь, выполнение работы, оказание услуги и т. п. По аль­тернативным обязательствам, в которых существует не­сколько предметов, передача любого из них считается над­лежащим исполнением.

Субъекты исполнения обязательства. Обязательство должно быть исполнено надлежащему лицу: кредитору или указанному им третьему лицу. При исполнении обязатель­ства должник вправе потребовать доказательств того, что исполнение принимается самим кредитором или уполно­моченным им лицом.

Кредитор вправе требовать исполнения обязательства от строго определенного лица (должника). Исполнение обя­зательства может быть возложено должником на третье лицо, если иное не предусмотрено законом или условиями обязательства. В этом случае кредитор не вправе отказать­ся от принятия исполнения.

Третье лицо, подвергающееся опасности утратить свое право на имущество должника (право аренды, залога и т. п.) вследствие обращения кредитором взыскания на это иму­щество, может за свой счет удовлетворить требования кре­дитора без согласия должника. В этом случае к третьему лицу переходят права кредитора по обязательству.

Способ исполнения обязательства — порядок соверше­ния должником действий по исполнению обязательства. По общему правилу обязательство должно быть исполнено полностью, поэтому кредитор вправе не принимать испол­нение обязательства по частям, если иное не предусмотре­но законом, условиями обязательства и не вытекает из обы­чаев делового оборота.

Место исполнения обязательства обычно определяется в договоре. Если же оно не явствует из условий договора или существа обязательства, то применяются правила ст. 316 ГК РФ. В этом случае исполнение должно быть произведено:

■ по обязательству передать товар, предусматривающему его перевозку, — в месте сдачи товара первому перевоз­чику для доставки его кредитору;

■ по другим обязательствам предпринимателя передать товар в месте изготовления или хранения товара.

■ по обязательству передать недвижимое имущество — в месте нахождения имущества;

■ по денежным обязательствам — в месте жительства кредитора — физического лица либо в месте нахожде­ния кредитора — юридического лица;

■ по всем другим обязательствам — в месте жительства должника, а если должником является юридическое лицо — в месте его нахождения. Срок исполнения обя­зательства. Обязательство должно быть исполнено в установленный срок, т. е. в установленный день испол­нения или в любой момент времени в пределах перио­да, установленного для его исполнения.

Если обязательство не предусматривает срока его ис­полнения и не содержит условий, позволяющих опреде­лить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства. Для обязатель­ства, связанного с осуществлением его сторонами предпри­нимательской деятельности, возможно досрочное исполне­ние обязательства только в случаях, когда это предусмот­рено законом, договором либо вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства.

Неисполнение обязательства в установленный срок на­зывается просрочкой исполнения.

Обеспечение исполнения обязательств. Чтобы свес­ти к минимуму потери, которые может понести кредитор от ненадлежащего исполнения должником своих обяза­тельств, гражданское законодательство предусматривает систему способов обеспечения обязательств. Это следующие меры: неустойка, залог, удержание, поручительство, бан­ковская гарантия, задаток.

Под неустойкой (штрафом, пеней) понимается опре­деленная законом или договором денежная сумма, кото­рую должник должен уплатить кредитору в случае неис­полнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

Под залогом понимается такой способ обеспечения обя­зательств, согласно которому кредитор по обеспеченному залогом обязательству имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества. Предметом залога может быть всякое имущество, на которое может быть об­ращено взыскание, за исключение имущества, изъятого из гражданского оборота (дом, земельный участок, дача, сред­ства транспорта, антиквариат и т. п.).

Взыскание на заложенное имущество может быть обра­щено в случае неисполнения или ненадлежащего исполне­ния должником обеспеченного залогом обязательства.

Удержание как способ обеспечения исполнения обяза­тельств состоит в том, что у кредитора находится вещь, подлежащая передаче должнику или указанному им тре­тьему лицу. Но если должник не исполняет своего обяза­тельства по оплате этой вещи и связанных с ней убытков, то кредитор может удерживать эту вещь до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет выполнено. Если должник не выполнит свое обязательство, кредитор вправе обратить взыскание на удерживаемую вещь.

Поручительство представляет собой договор, в силу которого одно лицо (поручитель) обязывается перед другим лицом (кредитором) отвечать за исполнение третьим лицом — должником — его обязательства полностью или в части (ст. 361 ГК РФ). Предмет договора поручительства — обязательство нести гражданско-правовую ответственность за другое лицо, и это предопределяет особенности данного договора. Такой договор под страхом его недействительности должен совер­шаться письменно и может иметь форму самостоятельного договора между поручителем и кредитором или же быть ус­ловием, включенным в договор кредитора с должником. Все граждане, обладающие полной дееспособностью, прежде все­го индивидуальные предприниматели, могут быть поручите­лями. Однако поручитель отвечает за исполнение обязатель­ства только в денежной форме. Претензии о реальном испол­нении, устранении недоделок, совершении действий к пору­чителю предъявлены быть не могут.

При исполнении поручителем обязательства должника к нему переходят права кредитора по этому обязательству, включая право залога, и он получает возможность реализо­вать их в отношении должника — лица, за которое он пору­чился, если иное не предусмотрено законодательством, до­говором поручительства или не вытекает из существа их отношений.

Согласно ст. 368 ГК РФ в силу банковской гарантии

банк, иное кредитное учреждение или страховая организа­ция (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципа­ла (бенефициару) в соответствии с условиями гарантии де­нежную сумму по представлении бенефициаром письмен­ного требования о ее уплате.

Банковская гарантия является возмездным обязатель­ством, и за ее выдачу принципал уплачивает гаранту воз­награждение (п. 2 ст. 369 ГК РФ). Его размер зависит от суммы гарантии, характера обеспечиваемого ею обязатель­ства, а также платежеспособности принципала-должника.

Гарантия, как и другие гражданско-правовые обязатель­ства, прекращается в силу ее исполнения — уплатой на­званной в гарантии денежной суммы, а также истечением срока действия гарантии.

Задаток является простым и удобным способом обеспе­чения исполнения обязательства и широко применяется в бытовых отношениях граждан при заключении ими догово­ров. Задаток может использоваться также в предпринима­тельских отношениях, например при проведении торгов (ст. 448 ГК РФ), в подрядных договорах (ст. 711 ГК РФ). Согласно п. 1 ст. 380 ГК РФ задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой сто­роне в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения. Таким образом, задаток выполняет ряд функций. Обеспечительная функция состоит в том, что если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, то он остается у другой стороны. Если же за неис­полнение договора ответственна сторона, получившая зада­ток, она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка. Слабость задатка как обеспечительной меры состо­ит в том, что он может использоваться только в договорных обязательствах. Его преимущества — простота фиксации суммы задатка, размер которой может быть различным, и облегчение для заинтересованного участника договора про­цедуры доказывания.

Прекращение обязательств. Прекращение обязатель­ства означает, что стороны более не связаны правами и обязанностями, составляющими содержание данного обя­зательства, т. е. кредитор не вправе требовать совершения действий, предусмотренных обязательством, а должник не обязан выполнять соответствующие действия.

Поскольку обязательство прекращается на будущее вре­мя, полученное сторонами до момента прекращения обяза­тельства, оно не подлежит возврату. Однако если одна из сторон исполнила обязательство, а другая этого не сдела­ла, сторона, не получившая исполнения, вправе требовать возврата, переданного другой стороне. Когда возвратить исполнение в натуре не представляется возможным, сторо­на, не обеспечившая исполнение, должна компенсировать контрагенту стоимость исполненного в соответствии с нор­мами о неосновательном обогащении (гл. 60 ГК РФ).

Обычно прекращение обязательства связывается с дос­тижением сторонами желаемого результата, т. е. с надле­жащим исполнением.

В гл. 26 ГК РФ к основаниям прекращения обязательств, помимо надлежащего исполнения, отнесены отступное, за­чет, совпадение должника и кредитора в одном лице, нова­ция, прощение долга, невозможность исполнения, прекра­щение обязательств на основании акта государственного органа, смерть гражданина, ликвидация юридического лица.

В зависимости от наличия или отсутствия воли сторон на прекращение обязательств (по волевому признаку) ос­нования прекращения обязательств классифицируются сле­дующим образом:

1) основания прекращения обязательств по воле обеих

сторон (надлежащее исполнение, новация, отступное,

прощение долга, расторжение договора по соглаше­нию сторон);

2) основания прекращения обязательств по воле одной из сторон (зачет, прекращение обязательства по требова­нию одной из сторон);

3) основания прекращения обязательств, не зависящие от воли сторон (невозможность исполнения, в том числе возникшая в результате издания государственным ор­ганом акта, делающего исполнение невозможным, со­впадение в одном лице должника и кредитора, смерть гражданина в обязательствах, тесно связанных с лич­ностью, ликвидация юридического лица). Прекращение обязательств по воле обеих сторон

1. Надлежащее исполнение. Исполнение признается надлежащим, если производится в соответствии с условия­ми договора и требованиями закона, а в области предпри­нимательской деятельности — также в соответствии с обы­чаями делового оборота.

Надлежащее исполнение может быть осуществлено дол­жником по обязательству, а также третьим лицом, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично (ст. 313 ГК РФ).

Кредитор, принимая исполнение, обязан по требованию должника выдать ему расписку в получении исполнения полностью или в соответствующей части или возвратить долговой документ (ст. 408 ГК РФ). Надлежащее исполне­ние является правомерным действием.

2. Под новацией понимается соглашение сторон о заме­не одного обязательства другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения (п. 1 ст. 414 ГК РФ).

Новацией может быть прекращено любое обязательство, в том числе имеющее внедоговорный характер, если такая возможность прямо не исключена законодательством. Зап­рещается новация обязательств из причинения вреда жиз­ни и здоровью, а также обязательств по уплате алиментов (п. 2 ст. 414 ГК РФ).

3. Под отступным понимается прекращение обяза­тельства по соглашению сторон предоставлением взамен предмета исполнения определенной денежной суммы, ино­го имущества и т. п. (ст. 409 ГК РФ).

В соглашении об отступном должны указываться раз­мер отступного, порядок и срок его предоставления.

В качестве отступного могут предоставляться деньги, иное имущество. Не исключаются в качестве отступного передача имущественного права, выполнение работы, ока­зание услуги.

Отступное может применяться для прекращения лю­бых обязательств. Часто оно используется для передачи кредитору вещи, находящейся у него в залоге, поскольку непосредственное оставление предмета залога у кредитора не допускается.

4. Прощение долга выражается в освобождении креди­тором должника от лежащих на нем обязанностей, если это не нарушает прав других лиц в отношении имущества кредитора (ст. 415 ГК РФ).

Поскольку возможность требовать исполнения обяза­тельства — право, а не обязанность кредитора, он, если это не противоречит интересам третьих лиц, может отказаться от своих притязаний.

Прощением долга может быть прекращено как дого­ворное обязательство, так и обязательство внедоговорного характера.

Зачет. По этому основанию обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан. Для зачета достаточно заявления одной стороны (ст. 410 ГК РФ).

Зачет как способ прекращения обязательства характе­ризуется тем, что при столкновении двух встречных требо­ваний, срок исполнения которых наступил, они взаимно погашают друг друга полностью (при равенстве суммы обя­зательства) или частично (если суммы встречных обяза­тельств различны).

Прекращение обязательств по основаниям, не за­висящим от воли сторон. Обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она вызвана обстоятель­ством, за которое ни одна из сторон не отвечает. В пред­принимательских отношениях такими обязательствами могут быть признаны только чрезвычайные и непреодоли­мые при данных условиях обстоятельства (непреодолимая сила) — военные действия, стихийное бедствие и т. п.

Невозможность исполнения обязательства полностью или в части может наступить в результате издания акта государственного органа. Стороны, понесшие убытки из-за издания такого акта, вправе требовать их возмещения (ст. 13, 16 ГК РФ).

Обязательство прекращается совпадением должника и кредитора в одном лице. Например, должник по договору займа унаследовал после смерти заимодателя право требо­вания, вытекающее из этого же договора займа, т. е. стал одновременно и должником, и кредиторам по одному и тому же обязательству.

Обязательства строго личного характера прекращают­ся смертью гражданина. Например, алиментные обязатель­ства или обязательства по возмещению вреда, причиненно­го жизни или здоровью.

Обязательство прекращается ликвидацией юридическо­го лица (должника или кредитора), кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обяза­тельств ликвидируемого юридического лица возлагается на другое лицо (например, обязательства по возмещению вре­да, причиненного жизни или здоровью гражданина).

Наследственное право

Понятие наследования. Изучение вопросов наследова­ния начинается с усвоения понятия наследования. Это по­нятие содержится в ст. 1110 ГК РФ: «При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имуще­ство) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т. е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент...».

Студент должен сразу усвоить, что нормами наследствен­ного права России предусмотрено два основания наследо­вания: по закону и по завещанию. При наследовании по закону наследодатель не выражает своей воли непосред­ственно, она опосредуется закрепленными в нормах права правилами. Это означает, что, не делая никаких распоря­жений относительно объекта наследования, наследодатель соглашается с предусмотренными законом долями и кру­гом наследников. Закон предоставляет каждому гражда­нину право на случай смерти распорядиться своим имуще­ством. Такое распоряжение называется завещанием.

Имущество, переходящее в порядке наследования, на­зывается наследством (наследственной массой).

Среди основных понятий наследования важное значе­ние имеют понятия «открытие наследства», «время и мес­то открытия наследства», «принятие наследства».

Открытие наследства — возникновение такого юри­дического факта, как смерть наследодателя или объявле­ние гражданина умершим. По времени открытия наслед­ства определяется состав наследственного имущества, круг возможных наследников, сроки принятия и отказа от на­следства.

Местом открытия наследства считается последнее мес­то жительства наследодателя, а если оно неизвестно — ме­сто нахождения имущества или основной его части.

Переход имущественных прав от наследодателя к на­следнику (наследникам) не происходит автоматически. Необходимо совершение односторонней сделки, именуемой принятием наследства. Статья 1153 ГК РФ


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: