Становление и развитие законодательства о наследовании по закону

Становление института наследования по закону тесно связано с историческим развитием общества. Особое внимание историческому методу исследования придавал Н.Г. Чернышевский. Он считал, что «без истории предмета, нет теории предмета, но и без теории предмета нет даже мысли о его истории, потому что нет понятия о предмете, его значении и границах». Поэтому, исследуя институт наследования по закону целесообразно обратиться к истории его возникновения и развития.

Наиболее древним из дошедших до нас памятников отечественного права, содержащих нормы о наследовании по закону является Договор с Византией, которым предусматривалось положение о том, что если русский умрет в Византии, не оставив распоряжений о своем имуществе и не имея родственников в Византии, имущество его должно быть отправлено в Россию родственникам.

Следующее упоминание о наследовании по закону содержится в Русской правде. Согласно ее положениям наследниками по закону могли быть только дети наследодателя. Причем дочери наследодателя призывались к наследованию только в случае отсутствия сыновей. Родственники по боковой и восходящей линиям не имели права наследовать. Из наследственной массы часть наследства выделялась на церковь, часть - вдове наследодателя, все остальное имущество делилось поровну между его детьми, при этом к младшему сыну переходили дом и двор отца. Судебниками Ивана III (1497 г.), Ивана IV (1550 г.) и Соборным уложением (1649 г.) перечень наследников по закону был расширен. В перечень постепенно были включены родственники по боковой линии до пятой степени родства.

Существенные изменения в порядок наследования были внесены Указом о единонаследии (1714 г.), изданным Петром I. Введение единонаследия означало, что наследником по закону признавался только один, главный наследник, которому должно было переходить в порядке наследования все недвижимое имущество наследодателя.

Указом 1731 г., изданным Анной Иоанновной Указ о единонаследии был отменен и установлены новые правила наследования по закону. Так, имущество, как движимое, так и недвижимое, переходило в равных долях ко всем сыновьям наследодателя; внуки призывались к наследованию по праву представления и получали долю своего отца, умершего до открытия наследства. При этом родовое недвижимое имущество подлежало наследованию только по закону.

В 1832-1833 годах был издан Свод Законов Российской империи. По Своду Законов Российской империи наследование по закону имело место в случае, когда у умершего было родовое имущество, когда он не оставил завещательных распоряжений относительно благоприобретенного имущества либо когда эти распоряжения были признаны судом недействительными. Наследование по закону основывалось на кровном родстве и осуществлялось по линиям - сначала в пользу нисходящих родственников, а при их отсутствии - боковых и восходящих; родственники ближайшей линии устраняли от наследования дальнейшие линии. До 1912 г. дочери призывались к наследованию только при отсутствии сыновей.

В случае неявки наследников по истечении полугода имущество поступало в опекунское управление. После Октябрьской революции 1917 г. прежнее законодательство о наследовании было отменено не сразу и продолжало действовать, поскольку не противоречило «революционной совести и революционному правосознанию». В связи с тем, что первые декреты советской власти не затрагивали наследственных правоотношений, суды продолжали применять нормы Т. Х ч. 1 Свода законов, касавшиеся состава наследников по закону и т.п. С введением политики военного коммунизма потребность в применении норм Т. Х ч. 1 Свода законов отпала. 27 апреля 1918 года был издан Декрет ВЦИК от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования».

Согласно ст. 1 Декрета наследование, как по закону, так и по духовному завещанию было отменено. После смерти владельца имущество, ему принадлежащее становилось государственным достоянием РСФСР. Однако осуществить идею полного отказа от наследования не удалось. Практическое значение документа было невелико, поскольку эксплуататорские элементы были лишены собственности и без отмены наследования, а трудящиеся и после смерти одного из членов семьи продолжали владеть и пользоваться имуществом, которое составляло основу для их домашнего хозяйства.

Все последующее развитие наследственного права - это постепенное восстановление наследования как социального и правового института. Институт наследования был вновь введен в России Декретом ВЦИК от 22 мая 1922 г. «Об основных частных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР». Им было признано «право наследования по завещанию и по закону супругами и прямыми нисходящими потомками в пределах общей стоимости наследства 10 000 золотых рублей». На его основе был разработан раздел Гражданского кодекса РСФСР о наследственном праве.

Первоначально Гражданский кодекс допускал наследование по закону и завещанию только в пределах общей стоимости наследственного имущества не свыше 10 000 золотых рублей, за вычетом всех долгов умершего. Если общая стоимость наследства превышала эту, то между государством и наследниками по закону или по завещанию, производился раздел или ликвидация наследственного имущества в части, превышающей предельную стоимость наследства, в пользу заинтересованных органов государства. Предельный размер – 10000 рублей для имущества, переходящего по наследству, был отменен Постановлением ЦИК и СНК СССР от 29 января 1926 г.

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 28 мая 1928 г. в интересах несовершеннолетних наследников была введена обязательная доля в размере не менее 3/4 той доли, которую они должны были бы получить при наследовании по закону. На наследников, получивших наследство от лица, содержавшего детей или обязанного их содержать, возлагалось обязанность содержать детей наследодателя в пределах полученного наследства.

Существенные изменения в наследственное право были внесены Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О наследниках по закону и по завещанию», который существенно расширил свободу завещания: так, завещатель получил право при отсутствии лиц, являющихся наследниками по закону, составить завещательные распоряжения в пользу посторонних лиц.

Наследственное право с внесенными в 1945 году изменениями действовало без каких-либо существенных дополнений или изъятий вплоть до принятия в 1961 году Основ гражданского законодательства СССР и союзных республик. В 1964 г. на базе Основ 1961 г. был принят ГК РСФСР, который закреплял право наследования по закону и по завещанию. На первое место среди оснований наследования кодекс ставил наследование по закону, которое имело место постольку, поскольку оно не было изменено завещанием. ГК РСФСР устанавливал две очереди наследников по закону. Ст. 532 ГК РСФСР к наследникам по закону первой очереди относила родителей, супруга и детей, в том числе усыновленных, наследниками второй очереди являлись братья и сестры, дед и бабка, как со стороны отца, так и со стороны матери. Внуки наследовали по праву представления. Обязательная доля в наследстве устанавливалась в размере не менее 2/3 доли, которая причиталась бы каждому из лиц, имеющих право на обязательную долю при наследовании по закону.

26 ноября 2001 г. была принята, 1 марта 2002 г. вступила в силу часть третья Гражданского кодекса РФ. Раздел V ГК РФ полностью посвящен наследственному праву. По поводу содержания раздела, содержащего нормы о наследственном праве Г.С. Лиманский отметил: «Едва ли не впервые за всю историю развития российского права нормы о наследовании получили столь четкое закрепление. Едва ли не впервые законодатель ответил на большинство вопросов, которые задавались ему со стороны доктрины и правоприменительной практики». Впервые в российском гражданском законодательстве дано определение понятия наследования, детально регламентирован состав наследства. Законодатель поставил наследование по закону на второе место среди оснований наследования после наследования по завещанию, расширился круг наследников по закону до пятой степени родства, а также лицами, находящимися в отношениях свойства - пасынкам, падчерицам, отчимам и мачехам и т.д.

Таким образом, действующий институт наследования по закону является результатом длительного исторического развития. Его изменение связано с социально-экономическими и политическими изменениями, происходящими в российском обществе, обусловившие процессы развития и изменения наследственного права. Результатом таких изменений и явились нормы, которые вошли в действующий институт наследования по закону.

Субъектный состав и порядок призвания наследников по закону к наследованию

Центральными фигурами в наследственном праве является наследодатель и наследники.

Наследодателем может быть любое физическое лицо, юридическое лицо наследодателем быть не может. В качестве наследодателей могут выступать как граждане Российской Федерации, так и иностранные граждане и лица без гражданства. При наследовании по закону, в отличие от наследования по завещанию, наследодатель может быть как дееспособным, так и недееспособным. При наследовании по завещанию, наследодатель должен быть дееспособным в полном объеме, в противном случае такое завещание, составленное недееспособным или ограниченно дееспособным, юридической силы не имеет. В последнем случае будут применяться положения о наследовании по закону.

Наследодатель по закону не является субъектом наследственных правоотношений, как в прочем и наследодатель по завещанию. В момент смерти их правоспособность прекращается, а вместе с ней и возможность быть субъектом правоотношений.

Наследниками по закону может быть широкий круг субъектов. Но возможности их участия в наследственных отношениях различны.

Граждане призываться к наследованию по закону, независимо от того, являются ли они дееспособными, недееспособными, ограниченно дееспособными. Иностранцы и лица без гражданства призываются к наследованию на общих основаниях, если иное не установлено законами РФ либо не применяется в виде реторсии, то есть в ответ на ограничения, установленные соответствующим иностранным государством в отношении наследственных прав российских граждан.

Наследниками могут быть как граждане, находящиеся в живых на день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Данная норма не единственная, предусматривающая защиту интересов еще не родившегося наследника. Согласно п. 3 ст. 1163 ГК РФ при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается. В соответствии со ст. 1166 ГК РФ при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника, раздел наследства может быть осуществлен только после его рождения.

Тот факт, что законодатель охраняет интересы еще не родившегося наследника, не означает, что он признается субъектом права. Все эти нормы рассчитаны на случай рождения живого ребенка. Если же он родится мертвым, то факт его зачатия утрачивает какое бы, то ни было юридическое значение, поскольку его правоспособность так и не возникла. Может случиться, что ребенок умрет вскоре после рождения. Тем не менее, он все равно будет считаться призванным к наследованию со всеми вытекающими последствиями. Недостаток этой нормы в том, что в ней не сказано, сколько нужно прожить ребенку, чтобы это условие было удовлетворено. Ответа на этот вопрос ни законодатель, ни судебная практика не дают.

Не могут быть наследниками по закону граждане, которые хотя формально и подпадающие под признаки наследника по закону, но признанные недостойными наследниками. Выделяются две группы недостойных наследников по закону. К первой группе относятся граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. В эту же группу входят родители, которые в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства. К недостойным наследникам по закону второй группы относятся граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.

Наследники первой группы могут быть признаны недостойными, если они совершили в отношении наследодателя или его наследников умышленные противоправные действия. Например, совершили убийство или покушение на убийство наследодателя, причинили умышленно тяжкий вред здоровью наследодателя и др. Если в отношении наследодателя или его наследников совершено неосторожное преступление, то в силу буквального толкования нормы о недостойных наследниках, такой потенциальный наследник недостойным признан, быть не может. Следует отметить, что не признаются недостойными наследниками лица, совершившие общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, поскольку при этом они были лишены возможности отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими. Нельзя признать недостойными наследниками также лиц, не достигших 14-летнего возраста, и граждан, признанных в судебном порядке недееспособными.

Умышленный характер противоправных действий наследника по закону должен быть установлен судом. Суд устанавливает умышленный характер противоправных действий наследника на основании представленных доказательств заявителем. Непредставление заявителем доказательств, подтверждающих наличие умышленных противоправных действий наследника, направленных против наследодателя, которыми он способствовал или пытался способствовать призванию его самого к наследования, влечет не признание наследника недостойным.

В нотариальной практике возникает вопрос: необходимо ли при наличии соответствующего обвинительного приговора вынесение судом дополнительного решения о признании гражданина недостойным наследником В юридической литературе высказано мнение о том, что какого-либо специального решения суда о признании наследника недостойным не требуется. При наличии приговора суда о признании наследника виновным в совершении умышленного лишения жизни наследодателя этот вопрос решает нотариус.

По общему правилу, недостойные наследники лишаются права наследовать как по закону, так и по завещанию. Однако наследодатель уже после утраты таким наследником права наследования простит его и составит новое завещание. В этом случае наследник вправе наследовать имущество в соответствии с завещанием. Но что существенно: по закону он наследовать не сможет, ибо с точки зрения закона он остался недостойным.

В первую группу недостойных наследников включаются также родители, в судебном порядке лишенные родительских прав и не восстановленные в них ко дню открытия наследства. Лишение родительских прав осуществляется в соответствии с нормами семейного права и представляет собой крайнюю меру воздействия на лиц, уклоняющихся от своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Согласно ст. 72 СК РФ родители могут быть восстановлены в родительских правах в случаях, если они изменили поведение, образ жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка. Восстановление в родительских правах осуществляется в судебном порядке по заявлению родителя, лишенного родительских прав. Однако если этого не произошло, то такие родители лишаются права наследования.

Вторую группу недостойных наследников по закону составляют граждане, отстраненные судом от наследования по закону за злостное уклонение от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Инициатором отстранения таких лиц от наследования является заинтересованное лицо. Например, это может быть другой наследник по закону, поскольку он имеет определенный материальный интерес, состоящий либо в возможности увеличить свою долю, либо быть призванным к наследованию в случае отстранения недостойного наследника. Злостный характер уклонения наследника от выполнения лежавших на нем обязанностей по содержанию наследодателя должен быть установлен судом.

При этом злостное уклонение от обязанностей по содержанию нетрудоспособных родителей может иметь место при наличии судебного постановления о взыскании средств на содержание наследодателя, которое фиксирует нуждаемость последнего в таком содержании и соответствующей обязанности наследника. О злостном характере уклонения абсолютно определенно свидетельствует наличие, например, приговора суда, вынесенного на основании ст. 157 УК РФ «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Правила о недостойных наследниках распространяются также на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

Помимо граждан к наследованию по закону может быть призвана Российская Федерация. Российская Федерация может быть наследником по закону только в случаях, предусмотренных ст. 1151 ГК РФ: отсутствуют наследники по закону или по завещанию; когда никто из наследников не имеет права наследовать или все они отстранены от наследования; никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства, и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника. Положение Российской Федерации как наследника имеет определенную специфику. Например, на государство не распространяется правило о праве наследника отказаться от наследства.

В исключительных случаях, наследниками по закону могут быть субъект РФ или муниципальное образование. Единственное исключение установлено в п. 2 ст. 1151 ГК РФ и только в отношении жилых помещений. Так, выморочное имущество в виде расположенного на территории Российской Федерации жилого помещения переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором данное жилое помещение расположено. Если жилое помещение расположено на территории субъекта Российской Федерации, то оно переходит в собственность такого субъекта Российской Федерации. Данное жилое помещение включается в соответствующий жилищный фонд социального использования. Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону только в собственность Российской Федерации.

Что касается порядка наследования по закону, то следует обратить внимание, что законодатель установил иерархическую очередность наследования по закону, которая основана в основном на степени родства с наследодателем, т.е. зависит от числа рождений, отделяющих родственников от рождения самого наследодателя, при этом рождение самого наследодателя не учитывается.

СУБЪЕКТЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДНОСТИ, ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

Наследники первой очереди

Согласно п. 1 ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя.

Основанием призвания к наследованию детей и родителей является происхождение детей, удостоверенное в установленном законом порядке в органах записи актов гражданского состояния.

Происхождение ребенка от матери устанавливается на основании документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинском учреждении, а в случае рождения ребенка вне медицинского учреждения на основании медицинских документов, выданных медицинской организацией, врач которой оказывал медицинскую помощь при родах или в которую обратилась мать после родов, либо лицом, занимающимся частной медицинской практикой, а также на основании заявления соответствующего образца лица, присутствовавшего во время родов, о рождении ребенка - при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, на основании свидетельских показаний и иных доказательствах.

При установлении происхождения ребенка от отца, законодатель исходит из общего правила «презумпции» отцовства, если не доказано иное. Так, в соответствии с п. 2 ст. 48 СК РФ, если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение 300 дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери.

Что касается детей, рожденных вне брака, то после матери они наследуют всегда, а после отца - лишь в тех случаях, когда отцовство подтверждено в установленном законом порядке.

Отцовство может быть установлено в добровольном порядке и в судебном порядке.

Добровольное установление отцовства производится органами загса в следующих случаях, если:

- заявление о регистрации рождения ребенка подается совместно отцом и матерью ребенка;

- получить согласие матери невозможно (в связи с ее смертью, признанием недееспособной, лишением родительских прав, невозможностью установления ее места нахождения) - по заявлению отца ребенка (с согласия органа опеки и попечительства либо по решению суда);

- отцовство признано до рождения ребенка (при наличии обстоятельств, дающих основания полагать, что подача совместного заявления об установлении отцовства может оказаться невозможной или затруднительной).

При отсутствии желания лица добровольно признать свое отцовство и зарегистрировать ребенка на свое имя в загсе, оно устанавливается в судебном порядке. При рассмотрении дел об установлении отцовства суд должен руководствоваться норами семейного законодательства, и руководящими разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов». В отношении детей, родившихся до 1 октября 1968 г. от лиц, не состоявших в браке между собой, суд вправе установить факт признания отцовства в случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, при условии, что ребенок находился на иждивении этого лица к моменту его смерти либо ранее.

Согласно ст. 53 СК РФ дети, рожденные от лиц, не состоявших в браке, имеют такие же права и обязанности по отношению к родителям и их родственникам, какие имеют дети, родившиеся от лиц, состоящих в браке между собой. Соответственно наследственные права детей, родившихся вне брака, законодателем приравниваются к наследственным правам детей, родившихся в браке. И те, и другие дети являются наследниками первой очереди.

При наличии оснований, исчерпывающий перечень которых установлен законом, родители (один из них) могут быть лишены судом родительских прав в отношении своих детей. Например, суд может лишить родительских прав родителей, которые страдают хроническим алкоголизмом или наркоманией, жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие, в иных случаях. В случае лишения родителей родительских прав, имущественные права детей, основанные на факте родства с родителями и другими родственниками, в том числе право на получение наследства, сохраняются. Родители же, лишенные родительских прав и не восстановленные в этих правах на момент открытия наследства, признаются недостойными наследниками в силу п. 1 ст. 1117 ГК РФ.

С учетом интересов ребенка суд может принять решение об ограничении родительских прав (отобрании у родителя ребенка) без лишения их родительских прав.

Ограничение родительских прав допускается, если оставление ребенка с родителями опасно для ребенка по обстоятельствам, от родителей не зависящим (психическое расстройство или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и другие).

Как в случае, лишения родительских прав, при ограничении родительских прав имущественные права детей, в том числе право на получение наследства от своих родителей, сохраняются.

Ограничение родительских прав допускается по основаниям, от родителей не зависящим (психическое расстройство или иное хроническое заболевание). В такой ситуации вины родителей нет, и в случае смерти ребенка родители, ограниченные в правах, не могут быть лишены права наследования.

Пасынки и падчерицы наследодателя наследуют после смерти отчима (мачехи) в том случае, если имело место усыновление; если такового не было, призываться к наследованию в порядке первой очереди они не могут.

Усыновление – это юридический акт, в силу которого между усыновителями и ребенком устанавливаются такие же правовые отношения, которые существуют между родителями и детьми. В соответствии со ст. 125 СК РФ усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка. Рассмотрение дел об установлении усыновления ребенка производится судом в порядке особого производства по правилам, предусмотренным гражданским процессуальным законодательством.

Права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка возникают со дня вступления в законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка. Суд в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка направляет выписку из этого решения суда в орган записи актов гражданского состояния по месту вынесения решения. Усыновление ребенка подлежит государственной регистрации в порядке, установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния.

Согласно п. 1 ст. 1147 ГК РФ при наследовании по закону усыновленные и его потомство, с одной стороны и усыновители и его родственники – с другой, приравниваются к родственникам по происхождению. При этом усыновленные дети утрачивают эти права в отношении своих кровных родителей и родственников. Поэтому дети, усыновленные при жизни родителей, не имеют право наследовать имущество родителей, за исключением случая, если усыновленные сохраняют по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению. Усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.

Таким образом, усыновленных детей наряду с кровными детьми следует относить к наследникам первой очереди. При отмене усыновления в судебном порядке по основаниям, предусмотренным ст. 141 СК РФ, взаимные права и обязанности между усыновленным ребенком и усыновителем прекращаются и восстанавливаются взаимные права и обязанности ребенка и его родителей, если родители живы и передача им ребенка не противоречит его интересам. При отмене усыновления усыновители не призываются к наследованию после смерти усыновленных детей.

Переживший супруг является наследником первой очереди, если он состоял с наследодателем в зарегистрированном браке. К зарегистрированным бракам приравниваются браки, совершенные по религиозным обрядам на оккупированных территориях, входивших в состав СССР в период Великой Отечественной войны, до восстановления на этих территориях органов записи актов гражданского состояния.

Наличие брака имеет юридическое значение на момент открытия наследства и учитывается при определении объема всей наследственной массы. Доля умершего супруга в нажитом во время брака имуществе входит в состав наследства и переходит к его наследникам, а доля пережившего супруга в наследство не включается.

Наличие брачных отношений супругов устанавливается на основании свидетельства о заключении брака. Иногда в качестве доказательства брачных отношений используется отметка о регистрации брака в паспорте пережившего супруга. Такую отметку вряд ли можно признать бесспорным подтверждением факта нахождения сторон в зарегистрированном браке. Кроме того, что эта отметка не скрепляется печатью органов загса и уже в силу одного этого не обладает достаточной доказательственной силой, она еще и далеко не всегда свидетельствует о том, что брак действительно имел место на момент обращения пережившего супруга к нотариусу.

Право на наследство супруга не связывается ни с совместным проживанием, ни с ведением общего хозяйства. В частности, они могут проживать в разных квартирах, городах, а иногда и в разных странах. При этом судебная практика исходит из того, что пока брак не расторгнут, переживший супруг является наследником. Однако, по мнению ряда ученых, призвание к наследству пережившего супруга в случае фактического прекращения его брачных отношений с наследодателем спорно. В обоснование своей точки зрения они обращаются к гражданскому законодательству стран СНГ и других стран, где переживший супруг в случае фактического прекращения брачных отношений с наследодателем отстраняется от наследования.

Так, например, Модельный ГК СНГ устанавливает, что по решению суда супруг может быть устранен от наследования по закону, если другие наследники по закону докажут, что брак с наследодателем фактически прекратился до открытия наследства и супруги в течение не менее 5 лет до открытия наследства проживали раздельно. Гражданское законодательство иных стран: Республики Узбекистан, Республики Кыргызстан, Республики Казахстан, Республики Беларусь содержат аналогичное положение. Сходные правила применяются в Республике Грузия, Республике Молдова, Азербайджанской Республике, в Туркменистане. Действующим законодательством иных иностранных государств также устанавливаются случаи отстранения пережившего супруга от наследования. Российские ученые считают необходимым закрепление в ГК РФ нормы об отстранения пережившего супруга от наследования в случае, если он фактически не проживал с супругой.

Считаю, что нет необходимости включения в ГК РФ предлагаемой нормы. Правовой статус супруга лицо приобретает с момента вступления в брак, что подтверждается свидетельством о заключении брака, утрачивает с момента расторжения брака, что подтверждается свидетельством о расторжении брака. Свидетельство о расторжении брака является юридическим основанием, при котором бывший супруг лишается права на наследство бывшей супруги. Брак официально расторгается в случае, когда супруги приходят к выводу, что им нет необходимости продолжать супружеские отношения в силу объективных или субъективных причин. Тот факт, что супруги официально не расторгают свои отношения, говорит о том, что они желают продолжения указанных отношений. Проживание в разных квартирах, городах и странах может быть связано с различными причинами. Например, супруг вынужден работать в другом городе или в другой стране и др.

Супруг (бывший супруг), с кем брак расторгнут, право наследования не имеет. В связи с этим необходимым является рассмотрение вопросов о расторжении брака. В силу ст. 16 СК РФ брак может быть прекращен путем его расторжения по заявлению одного или обоих супругов, а также по заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспособным. Расторжение брака может производиться как в органах записи актов гражданского состояния, так и в судебном порядке.

Расторжение брака производится в органах записи актов гражданского состояния:

1) при взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей;

2) по заявлению одного из супругов независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних детей, если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим, либо недееспособным, либо, если он осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше 3 лет.

Государственная регистрация расторжения брака производится органом записи актов гражданского состояния в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния». Расторжение брака и государственная регистрация его расторжения по взаимному согласию супругов производятся в присутствии хотя бы одного из супругов по истечении месяца со дня подачи супругами совместного заявления о расторжении брака. Государственная регистрация расторжения брака по заявлению одного из супругов производится в его присутствии по истечении месяца со дня подачи заявления о расторжении брака.

В силу ст. 21 СК РФ расторжение брака производится в судебном порядке:

1) при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей;

2) или при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака;

3) один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в органе загса.

В соответствии с ч. 1 ст. 209 ГПК РФ решения суда вступают в законную силу по истечении срока на апелляционное или кассационное обжалование, если они не были обжалованы. Таким образом, решение суда по делу о расторжении брака вступает в силу как минимум через 10 дней со дня его принятия.

В соответствии со ст. 25 СК РФ брак, расторгаемый в органах загса, прекращается со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде - со дня вступления решения суда в законную силу. Согласно п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о наследовании» в случае расторжения брака в судебном порядке бывший супруг наследодателя лишается права наследовать в указанном качестве, если соответствующее решение суда вступило в законную силу до дня открытия наследства.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что в случае открытия наследства после начала процедуры расторжения брака, но до дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния или до дня вступления в законную силу решения суда переживший супруг признается наследником первой очереди. В этот период брак еще не прекращен и, соответственно, отношения супружества существуют.

По мнению О.Ю. Ильиной призвание к наследованию пережившего супруга в случае открытия наследства после начала процедуры расторжения брака (направление заявления о расторжении брака в органы записи актов гражданского состояния или предъявления в суд искового заявления о расторжении брака) является дискуссионным. Еще более спорным является вопрос о наследственных правах пережившего супруга в случае смерти супруга-наследодателя после принятия судебного решения о расторжении брака, но до его вступления в законную силу. С О.Ю. Ильиной соглашается Т.П. Солодкова.

По ее мнению, такая ситуация противоречит интересам наследодателя, так как он либо переживший его супруг уже выразили волеизъявление на прекращение брака, которое при соблюдении надлежащей правовой процедуры влечет за собой утрату семейно-правового статуса и права на наследство. Кроме того, в данном случае усматривается нарушение принципа охраны интересов семьи, в частности, тех наследников по закону, семейно-правовой статус которых бесспорен. Однако следует учитывать, что направление заявления о расторжении брака в органы записи актов гражданского состояния или предъявления в суд искового заявления о расторжении брака не всегда влечет за собой расторжение брака. Поэтому тот порядок, который установлен ГК РФ и по которому идет судебная практика, имеется в виду, что право на наследование пережившего супруга не утрачивается до государственной регистрации расторжения брака, является наиболее допустимым и не противоречащим закону.

Если переживший супруг призывается к наследованию вместе с другими наследниками первой очереди, то сначала определяется размер его доли в совместно нажитом во время брака имуществе, а затем оставшаяся часть имущества делится среди наследников по закону, в число которых входит и переживший супруг. При этом отказаться от супружеской доли в пользу кого-либо из наследников переживший супруг не может, так как она не входит в наследственную массу.

При определении, какое имущество относится к совместной собственности, следует руководствоваться нормами семейного и гражданского законодательства.

В соответствии со ст. 34 СК РФ к совместному имуществу супругов относятся:

- доходы каждого из супругов от трудовой и предпринимательской деятельности;

- доходы от результатов интеллектуальной деятельности каждого из супругов;

- полученные каждым из супругов пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения;

- приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале;

- любое другое имущество, не изъятое из гражданского оборота, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено, зарегистрировано или на имя кого внесены денежные средства.

Пленум Верховного Суда РФ рекомендует учитывать судами, что до издания Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. незарегистрированный брак имел те же правовые последствия, что и зарегистрированный. Поэтому на имущество, приобретенное совместно лицами, состоявшими в семейных отношениях без регистрации брака, до вступления в силу Указа распространяется режим общей совместной собственности супругов.

Таким образом, несмотря на то, что законодатель в ст. 1142 ГК РФ, четко устанавливает перечень наследников первой очереди, в действительности анализ норм гражданского и семейного законодательства показал, что круг наследников по закону первой очереди шире, указанного в статье.

К ним с полной уверенностью можно отнести:

1) детей, рожденных как в браке, так и вне брака, в том числе и детей, чьи родители были ограничены или лишены родительских прав;

2) усыновленных детей;

3) пережившего супруга, состоявшего с наследодателем в зарегистрированном браке или браке, совершенном по религиозным обрядам на оккупированных территориях, входивших в состав СССР в период Великой Отечественной войны, до восстановления на этих территориях органов записи актов гражданского состояния;

4) родителей, не лишенных родительских прав;

5) усыновителей.

Наследники второй, третьей и последующих очередей

Институт наследования боковыми родственниками складывался достаточно сложно. В частности, Русская Правда абсолютно исключала боковую линию из сферы наследования. По дореволюционному законодательству при отсутствии нисходящих родственников наследование переходило в боковые линии. В первую очередь призывались братья и их нисходящие, при их недостатке к наследованию призывались сестры со своим потомством, а при их отсутствии - родные тети и дяди с их нисходящими.

ГК РСФСР 1922 г. не допускал наследования боковыми родственниками не только по закону, но и по завещанию. И лишь Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О наследниках по закону и по завещанию» включил боковых родственников в число наследников по закону. Причем под боковыми наследниками подразумевались только братья и сестры наследодателя. ГК РСФСР 1964 г. в перечне субъектов наследования второй очереди, наряду с братьями и сестрами, указал, дедушку и бабушку, как со стороны отца, так и со стороны матери.

П. 1 ст. 1143 ГК РФ конкретизировал, что наследниками второй очереди по закону могут быть только полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя. Такая конкретизация позволяет сделать вывод, что наследование братьев и сестер не зависит от того, являются ли они полнокровными или нет. Полнородными являются братья и сестры, имеющие общих родителей. В случае если у братьев и сестер общая мать, но разные отцы, они называются неполнородными (единоутробными), а если у них общий отец и разные матери, то неполнородные (единокровные). И те и другие признаются законодателем наследниками второй очереди. Конкретизация в отношении братьев и сестер, важна и с другой точки зрения, она позволяет исключить отнесение к наследникам второй очереди сводных братьев и сестер, у которых разными являются как отец, так и мать, а также братьев и сестер более отдаленной степени.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  




Подборка статей по вашей теме: