Форма договора

Если иное не установлено соглашением сторон, в устной форме могут совершаться договоры, исполняемые при самом их совершении, за исключением сделок, для которых установлена нотариальная форма, и договоров, несоблюдение простой письменной формы которых влечет их недействительность (п. 2 ст. 159 ГК), а также договоры между гражданами на сумму, не превышающую 10 МРОТ.

Договоры, заключаемые между юридическими лицами, а также между ними, с одной стороны, и гражданами — с другой, должны совершаться в простой письменной форме (п. 1 ст. 161 ГК). По общему правилу простая письменная форма считается соблюденной не только в случае составления единого документа, подписанного сторонами, но и в случае обмена между ними корреспонденцией. Главное в этом случае, чтобы имелась возможность четко установить, что документ исходит именно от контрагента. На то, что договор должен быть обязательно составлен в виде единого документа, подписанного сторонами, в законе будет содержаться специальное указание. Такие требования установлены, к примеру, в отношении формы договоров продажи недвижимости (ст. 550 ГК); продажи предприятия (ст. 560 ГК); доверительного управления недвижимым имуществом (ст. 1017 ГК).

В нотариальной форме (п. 2 ст. 163 ГК) должны быть совершены:

• договор ипотеки;

• договор ренты.

Способы расторжения и изменения договора

Основаниями для расторжения (изменения) договора служат соглашение сторон, существенное нарушение договора либо иные обстоятельства, предусмотренные законом или договором. Расторгнуть или изменить можно только такой договор, который признается действительным и заключенным.

Основным способом расторжения (изменения) договора является его расторжение или изменение по соглашению сторон (ст. 450 ГК).

Кроме того, договор может быть расторгнут или изменен судом по требованию одной из сторон. Это возможно, во-первых, в случае существенного нарушения, условий договора, т. е. нарушения, которое влечет для контрагента такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора, и, во-вторых, в случаях, прямо предусмотренных ГК, другими законами или договором. К примеру, основанием для изменения или расторжения договоров присоединения по требованию присоединившейся стороны может служить включение в договор условий, хотя и не противоречащих закону, но являющихся явно обременительными для присоединившейся стороны (ст. 428 ГК).

Односторонний отказ от договора (от исполнения договора) возможен только в тех случаях, когда это прямо допускается законом или соглашением сторон.

В случае расторжения договора обязательства, из него возникшие, прекращаются, если же речь идет об изменении договора, то обязательства сторон сохраняются в измененном виде (п. 1 и 2 ст. 453 ГК).

Расторжение или изменение договора может сопровождаться предъявлением одной, из сторон другой стороне требования о возмещении причиненных этим убытков. Однако удовлетворение судом такого требования возможно лишь в случае, когда основанием для расторжения или изменения договора послужило существенное нарушение этой стороной (ответчиком) условий договора (ст. 450 ГК).

8.7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ

Срок — это момент или период времени, наступление или истечение которого влечет возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. В зависимости от оснований классификации можно выделить следующие виды сроков:

По степени определенности сроки делятся на'.

• императивные, которые не могут быть изменены по соглашению сторон (например, исковая давность), и

• диапозитивные, которые устанавливаются по соглашению сторон (например, срок исполнения обязательства).

По правовым последствиям, которые порождает наступление или истечение сроков, они делятся на:

• правоустанавливающие;

• правоизменяющие;

• правопрекращающие.

По степени определенности выделяют:

Абсолютно определенные сроки — устанавливаются указанием на какой-либо период или определенную дату

Относительно определенные сроки — устанавливаются менее точно (например, указанием на примерный период времени, событие, которое должно произойти, либо определение срока оценочными понятиями «немедленно», в «в разумный срок» и т. п.

Неопределенные сроки имеют место тогда, когда, несмотря на предполагаемую срочность обязательства, срок вообще не устанавливается (например, бессрочная аренда имущества).

Началом течения срока является день, следующий после календарной даты или наступления события, которым определено его начало.

Окончание срока определяется в соответствии со следующими правилами:

• Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока.

• Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока. При этом, если последний месяц срока не имеет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца. Эти правила применяются и к срокам, исчисляемым в полугодиях или кварталах.

• Срок, определенный в полмесяца, исчисляется в днях и равен 15 дням.

• Срок, исчисляемый в неделях, истекает в соответствующий день последней недели срока.

Если последний день срока выпадает на нерабочий день, то днем окончания срока считается первый следующий за ним рабочий день. Действие, для выполнения которого установлен срок, может быть выполнено до 24 часов последнего дня срока, за исключением случаев. выполнения таких действий в определенных организациях — срок исполнения в этом случае истекает в тот час, когда в организации в соответствии с установленными правилами прекращаются соответствующие операции. Письменные заявления и извещения, сданные в организации связи до 24 часов последнего дня срока, считаются сданными в срок.

Основная задача сроков в гражданском праве — стабилизировать оборот. Это возможно, если законодательно установить хронологические границы в рамках которых за субъектом закрепляется возможность реализовать свои правомочия. Исходя из этого можно выделить:

• сроки осуществления гражданских прав — период времени в течение которого управомоченное лицо может реализовать заложенные в его субъективном праве возможности. К ним относятся: сроки существования гражданских прав, пресекательные, претензионные, гарантийные сроки, сроки годности, сроки службы и некоторые другие.

Сроки существования гражданских прав — это сроки, в течение которых существуют определенные субъективные права и управомоченное лицо имеет реальные возможности для их реализации (например, срок действия доверенности).

Пресекательные сроки предоставляют управомоченному лицу строго ограниченное время для реализации своего права под угрозой досрочного его прекращения в случае неосушествления или ненадлежащего осуществления (например, срок хранения находки).

Претензионные сроки — это сроки, в которые управомоченное лицо вправе обратиться непосредственно к обязанному лицу до обращения для защиты своего права в суд,

Гарантийный срок — это период времени, в течение которого изготовитель или продавец товара ручается за его безотказную службу и обязуется безвозмездно устранить обнаруженные в течение этого срока недостатки товара.

Срок годности — это установленный нормативным актом период времени, в течение которого продукты питания, парфюмерно-косметические товары, медикаменты, изделия бытовой химии или некоторые другие товары пригодны к использованию.

В отношении своих товаров изготовитель может устанавливать срок службы товара — период времени, указанием на который производитель устанавливает ресурс производимого им товара. За пределами этого срока производитель не гарантирует безопасность использования своего товара.

Срок возникновения гражданского права — это срок, с наступлением которого связано возникновение субъективного гражданского права (например, приобретательная давность).

Срок исполнения гражданской обязанности — срок, в течение которого обязанное лицо должно совершить действия, предусмотренные обязательствами.

Среди сроков в гражданском праве важное значение имеют сроки исковой давности. Исковая давность — это срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено (ст. 195 ГК).

Значение института исковой давности в том, что с его помощью законодатель обеспечивает стабильность гражданского оборота, исключает неуверенность и неопределенность для его участников. Исковая давность уменьшает возможности лиц по злоупотреблению своими правами путем предъявления давних, часто необоснованных требований. Она облегчает процесс доказывания в суде, так как со временем представление доказательств становится все более затруднительным. Одновременно наличие срока исковой давности побуждает стороны правоотношения своевременно заботиться об осуществлении и защите своих прав и тем самым способствует укреплению дисциплины субъектов гражданского оборота.

Ст. 196 ГК РФ устанавливает общий срок исковой давности в три года. Для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком. При этом следует иметь в виду, что сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть изменены соглашением сторон. Например, в соответствии со ст. 181 ГК срок исковой давности по искам о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности устанавливается в течение года со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка, либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной. В то же время иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлен в течение десяти лет со дня, когда началось ее исполнение (п. 1 ст. 181 ГК).

Строго говоря, лицо, считающее, что его право нарушено, может обратиться с исковым заявлением в суд и за пределами срока исковой давности. На это прямо указывает п. 1. ст. 199 ГК, устанавливающий, что требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности. С другой стороны, необходимо предоставить возможность ответчику защититься от необоснованных притязаний истца по давно прошедшим делам, процесс доказывания по которым значительно затруднен в силу объективных причин.

Таким образом, нашей гражданско-правовой доктрине понятие исковой давности известно в двух смыслах — в материальном и процессуальном.

В материальном смысле право на иск существует у лица всегда, независимо от каких-либо сроков. Истечение срока исковой давности не прекращает субъективного права, следовательно, не лишает лицо возможности обратиться в суд, однако в процессуальном смысле по истечении срока исковой давности управомоченное лицо теряет возможность осуществить свое право в принудительном порядке вопреки воле обязанного лица. При этом, если ответчик в качестве возражения на иск не указывает на истечение срока исковой давности, суд обязан будет рассмотреть дело по существу. Он праве применить исковую давность только по заявлению стороны.

Итак, пропуск срока исковой давности имеет последствием не прекращение правоотношения, а ослабление его юридической силы. В случае возражения ответчика, основанного на истечении срока исковой давности требование истца не подлежит удовлетворению и не может быть использовано для зачета встречного требования. Однако добровольное удовлетворение требования после истечения срока исковой давности не является действием, лишенным правового основания. В статье 206 ГК установлено, что должник или иное обязанное лицо, исполнившее обязанность по истечении срока исковой давности, не вправе требовать исполненное обратно, хотя бы в момент исполнения указанное лицо и не знало об истечении срока исковой давности.

Кроме того, следует иметь в виду, что с истечением срока исковой давности по главному требованию истекает срок исковой давности по дополнительным требованиям (например, требование об уплате процентов, неустойки) независимо от того, основаны ли они на законе или договоре. При отказе в иске за пропуском срока давности все дополнительные и связанные с основным долгом требования также лишаются юридической защиты независимо оттого, заявлено ли против них основанное на законе возражение или нет.

Течение срока исковой давности начинается с дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Законом из этого правила могут быть установлены определенные исключения.

В соответствии со ст. 202 ГК РФ течение срока исковой давности приостанавливается при возникновении в последние шесть месяцев срока следующих обстоятельств:

• непреодолимая сила, т. е. чрезвычайное и непредотвратимое при данных обстоятельствах событие: разрушительные явления природы (наводнения, снежные заносы, обвалы, землетрясения), некоторые общественные явления (например, войны) и другие аналогичные обстоятельства;

• нахождение истца или ответчика в составе Вооруженных Сил, переведенных на военное положение. То есть призыв гражданина в мирное время на действительную службу в армию не служит основанием для приостановления срока исковой давности;

• установленная Правительством РФ на основании закона отсрочка исполнения обязательства (мораторий);

• приостановление действия закона или иного правого акта, регулирующего соответствующее отношение.

Все указанные обстоятельства носят объективный характер и их действие проявляется независимо от воли сторон.

При прекращении указанных обстоятельств течение срока исковой давности возобновляется, а оставшаяся часть срока удлиняется до шести месяцев. Если срок исковой давности меньше шести месяцев, то оставшаяся часть срока удлиняется до срока исковой давности.

От приостановления срока исковой давности следует отличать его перерыв. Течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в установленном порядке или совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга (например, просьба об отсрочке исполнения обязательства или частичная оплата долга). После перерыва течение срока исковой давности начинается заново, а время, истекшее до перерыва, в новый срок не засчитывается.

В исключительных случаях, только для граждан, когда суд признает уважительной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т. п.) срок исковой давности восстанавливается, а нарушенное право подлежит защите. Указанные обстоятельства должны иметь место в последние шесть месяцев течения срока исковой давности.

Исковая давность не распространяется на:

• требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ (например, требования о защите чести, достоинства и деловой репутации), кроме случаев, предусмотренных законом;

• требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов;

• требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью граждан;

• требования собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, но не с лишением владения (негаторные иски);

• другие требования в случаях, предусмотренных законом.

Течение срока приобретательной давности в отношении вещей, которые могут быть истребованы из чужого незаконного владения, начинается не ранее истечения срока исковой давности по соответствующим требованиям.

8.8. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДОГОВОРОВ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Гражданско-правовые договоры, с одной стороны, представляют собой одно из оснований возникновения гражданских правоотношений, поскольку являются юридическими фактами (разновидностью сделок), а с другой стороны — само правоотношение — договорное обязательство. Исходя из такого двойственного понимания их правовой природы они могут быть классифицированы следующим образом:

в первом случае, принимая во внимание, что договор — это всегда сделка, в зависимости от особенностей их правовой природы, их можно делить исходя из определенного, стандартного набора принадлежащих им характеристик.

По моменту возникновения у сторон договора прав и обязанностей:

на консенсуальные и реальные.

Консенсуальный договор считается заключенным (т. е. права и обязанности у его сторон возникают) с момента достижения соглашения по всем существенным условиям договора. При этом соглашение считается достигнутым, когда договору придана соответствующая, требуемая законом форма.

К числу существенных условий любого гражданско-правового договора всегда относится его предмет. Кроме того, существенными являются условия, прямо названные в качестве таковых в законе, либо те, в отношении которых стороны установят обязательность достижения соглашения.

Реальный договор — тот, который считается заключенным с момента совершения по нему какого-либо действия (передачи вещи). Часто, хотя и не обязательно, реальные договоры носят односторонне обязывающий характер.

Определить реальный или консенсуальный характер договора можно исходя из его легального определения. На консенсуальную природу правоотношения указывает такое построение легального определения, из которого следует, что действие будет совершено в будущем, но обязанность по его совершению возникла уже сейчас (обязуется передать, обязуется перевезти и т. д.). Например, по договору перевозки пассажира (п. 1 ст. 786 ГК РФ) перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также доставить багаж в пункт назначения. Очевидно, что договор перевозки пассажира по своей правовой природе является консенсуальным, а договор перевозки багажа — реальным.

По соотношению правы и обязанностей сторон:

— на односторонне обязывающие и двусторонне обязывающие.

В односторонне обязывающем договоре у одной из сторон имеются только права, тогда как у другой — исключительно обязанности. Примером такого договора является договор займа, в котором у заемщика есть только обязанность — возвратить сумму займа и уплатить проценты на нее, если обязанность их уплаты была предусмотрена соглашением сторон либо вытекает из закона или существа обязательства, а у заимодавца — есть только право — требовать возврата долга и выплаты процентов (п. 1 ст. 807 ГК). В отличие от этого в двусторонне обязывающем договоре у каждой из сторон есть и права и обязанности (например, в договоре купли-продажи у покупателя есть обязанность уплатить покупную цену за приобретаемую вещь, а у продавца — соответствующее этой обязанности право требовать передачи ему покупной цены за отчуждаемую вещь). То есть права и обязанности сторон в двусторонне обязывающем договоре носят встречный характер — праву одной стороны соответствует определенная обязанность другой, и наоборот.

Таким образом, односторонний договор есть не что иное, как простое (одностороннее) обязательство, участник которого является либо кредитором, либо должником, тогда как в сложном двустороннем обязательстве каждый из участников одновременно выступает в роли и кредитора и должника.

По наличию встречного предоставления:

— на возмездные и безвозмездные. В возмездием договоре одна сторона в обмен на передаваемый (предоставляемый) ей товар (вещь), выполняемую другой стороной работу, оказываемую услугу, в свою очередь уплачивает или обязуется уплатить другой стороне определенную цену, либо передает или обязуется передать ей определенную вещь, выполнить для нее работу или оказать услугу Безвозмездный договор не предполагает для стороны, приобретающей товары, работы или услуги необходимости совершения эквивалентных, «симметричных» действий в адрес контрагента в чем бы они ни выражались. В силу того, что гражданские правоотношения — это прежде всего отношения имущественные, т. е. имеющие денежную оценку, большинство гражданско-правовых договоров носят возмездный характер, но встречаются и безвозмездные: договор дарения (ст. 572 ГК), договор безвозмездного пользования (ст. 689 ГК) и др.

Возмездные договоры - сделки могут быть также подразделены на меновые и рисковые (алеаторные), к которым, в частности, относятся сделки по проведению игр и пари (ст. 1062,1063 ГК).

по субъектному составу:

на предпринимательские договоры и договоры с участием граждан-потребителей, которые имеют особый правовой режим. Такое различие не может быть проведено последовательно для всех гражданско-правовых договоров, так как многие из них могут иметь различный субъектный состав и в зависимости от этого способны быть и предпринимательскими и «потребительскими» (например, кредитные договоры и другие банковские сделки).

в зависимости от юридической направленности:

на имущественные и организационные. К имущественным относятся все договоры, непосредственно направленные на передачу или получение имущества (материальных и иных благ). Организационные договоры направлены не на товарообмен, а на его организацию, т. е. на установление взаимосвязей участников будущего товарообмена. Так, например, ГК известен предварительный договор, в силу которого его стороны обязуются заключить в будущем основной (имущественный) договор на условиях, установленных предварительным договором (п. 1 ст. 429 ГК).

Предварительный договор содержит условия, во-первых, относящиеся к его содержанию (прежде всего назвать срок, в течение которого стороны обязуются заключить основной договор (при его отсутствии в соответствии с правилом абз. 2 п. 4 ст. 429 ГК применяется годичный срок), и, во-вторых, относящиеся к содержанию основного договора, прежде всего условие о предмете и другие существенные условия основного договора, отсутствие которых превращает предварительный договор в юридически необязательное соглашение о намерениях.

Предварительный договор отличается от договора, совершенного под условием (условной сделки), тем, что порождает безусловную обязанность в установленный срок заключить предусмотренный им основной договор под угрозой судебного принуждения к его заключению. Возможность понуждения к заключению договора существенно отличает рассматриваемый договор от обычных договоров, заключаемых по свободному усмотрению сторон.

По своей юридической природе к предварительным договорам весьма близки заключаемые в сфере предпринимательской деятельности так называемые генеральные договоры, на основании и во исполнение которых стороны затем заключают целый ряд конкретных однотипных (локальных) договоров. Например, договоры об организации перевозок (ст. 798 ГК), которые заключаются между перевозчиками и грузоотправителями и служат основанием для последующего заключения договоров перевозки конкретных грузов.

От предварительных договоров они отличаются не только особым субъектным составом и множественностью заключаемых на их основе «локальных» договоров, но прежде всего отсутствием принудительно осуществляемой обязанности заключения последних.

К числу организационных относятся также многосторонние договоры — учредительный договор о создании юридического лица и договор простого товарищества (о совместной деятельности), определяющие организацию взаимоотношений сторон в связи с их предстоящим участием в гражданском обороте.

С точки зрения порядка заключения и формирования содержания особыми разновидностями договоров являются публичный договор и договор присоединения.

Публичным признается договор, подлежащий заключению коммерческой организацией или индивидуальным предпринимателем в силу характера их деятельности с каждым, кто обратится за получением отчуждаемых ими товаров, производимых работ или оказываемых услуг (п. 1 ст. 426 ГК).

В соответствии с этим к числу публичных относятся, в частности, договоры розничной купли-продажи, энергоснабжения, проката и бытового подряда, банковского вклада граждан и др.

Предприниматель (услугодатель) как сторона публичного договора, во-первых, обязан заключить его с любым обратившимся к нему для этого лицом и не вправе оказывать кому-либо предпочтение (если только иное не предусмотрено законом или иными правовыми актами, например, для ветеранов войны, инвалидов или других категорий граждан). Во-вторых, цена и иные условия таких договоров тоже должны быть одинаковыми для всех потребителей (за аналогичными исключениями). В-третьих, в соответствии с п. 3 ст. 426 ГК потребитель может через суд понудить предпринимателя к заключению такого договора или передать на рассмотрение суда разногласия по его отдельным условиям[15]. Вышеуказанные положения призваны служить защитой интересов массовых потребителей, прежде всего граждан, признаваемых слабейшей стороной в договоре по сравнению с профессиональным предпринимателем.

Указанным целям соответствуют также правила о договоре присоединения. Стандартная форма может оказаться весьма полезной, упрощая и облегчая процедуру оформления договора. Такие ситуации встречаются, например, в массовых договорах в сфере бытового обслуживания населения, в отношениях различных клиентов с банками, страховыми и транспортными организациями, традиционно использующими типовые бланки договорной документации (заявление об открытии банковского счета, страховые полисы, товарно-транспортные накладные и т. п.).

Договором присоединения признается договор, условия которого определены лишь одной из сторон, причем таким образом (в формуляре, типовом бланке или иной стандартной форме), что другая сторона лишена возможности участвовать в их формировании и может их принять лишь путем присоединения к договору в целом (п. 1 ст. 428 ГК). •

Однако при таком способе заключения договора интересы присоединяющейся стороны могут оказаться ущемленными и требуют специальной, дополнительной защиты. Поэтому сторона, подписавшая предложенный ей контрагентом договор присоединения, вправе требовать его изменения или расторжения по особым основаниям, не допускаемым в отношении иных, обычных договорных обязательств в следующих случаях:

• если она при этом лишается прав, обычно предоставляемых по аналогичным договорам;

• если другая сторона исключает или ограничивает свою ответственность по договору;

• если в договоре содержатся иные, явно обременительные для присоединившейся стороны условия (п. 2 ст. 428 ГК).

Данные последствия, однако, практически не применяются в договорах между предпринимателями, поскольку профессиональный предприниматель в качестве присоединившейся стороны обычно осознает (или должен осознавать), на каких условиях он заключает договор (п. 3 ст. 428 ГК), и уже на этой стадии может прибегнуть к квалифицированной защите своих интересов.

Кроме того, могут быть выделены:

• договоры в пользу третьего лица (ст. 430 ГК), которым противопоставляются все остальные договоры как «договоры в пользу контрагента» (кредитора). Третье лицо, в адрес которого производится исполнение, в заключении договора не участвует, но указывается в нем. Кроме того, третье лицо приобретает определенные права и обязанности, вытекающие из договора. Например, грузополучатель по договору перевозки грузов (ст. 785 ГК РФ), являющийся третьим лицом, по общему правилу, обязан принять груз, но в определенных случаях имеет право отказаться от его приемки;

• дополнительные, или акцессорные, договоры, обеспечивающие исполнение «основных» договоров (например, договор о залоге или о поручительстве, обеспечивающие исполнение должником своих обязательств по кредитному договору). Акцессорный характер данных договоров позволяет судить о том, что они возникают с момента возникновения основного обязательства, прекращаются с его прекращением и являются недействительными, если недействительно основное обязательство;

• фидуциарные договоры, т. е. договоры, основанные на доверии. Определяющее значение в их заключении для сторон играет

• личность контрагента. Утрата доверия к контрагенту в фидуциарном договоре дает основания для его расторжения в одностороннем порядке, а прекращение или смерть контрагента прекращает действие договора. К фидуциарным договорам может • быть отнесен, в частности, договор поручения (ст. 971 ГК РФ). Во втором случае обязательства традиционно (по существу, со времен римского частного права) систематизируются по типам, видам и подвидам. При этом в зависимости от направленности на определенный результат выделяются договоры, направленные на передачу имущества в собственность (или в иное вещное право) либо в пользование, на производство работ или на оказание услуг, которые затем подразделяются на отдельные виды и подвиды по различным юридическим критериям. Данное деление договоров как обязательств составляет их основную, «базовую» классификацию, отраженную в части II ГК РФ «Отдельные виды обязательств», в которой, в частности, выделяются:

договоры по отчуждению имущества (гл. 30—33), по передаче его в пользование (гл. 34—36), по производству работ (гл. 37—38) и по оказанию услуг (гл. 39—53). На этой основе затем выделено 26 отдельных видов договоров, 6 из которых в свою очередь разделены на подвиды (число которых достигает 30).

Из принципа свободы договора вытекает возможность заключения договоров как предусмотренных, так и не предусмотренных законодательством. На этом основано деление договоров на поименованные (названные в ГК или в ином законе) и непоименованные (неизвестные закону, но не противоречащие общим началам и смыслу гражданского законодательства). К ним применяются нормы о наиболее сходном с конкретным договором виде или типе договоров (в чем, между прочим, проявляется практическое значение типизации договорных обязательств) и общие положения обязательственного (договорного) права, т. е. правило об аналогии закона, а при невозможности этого — аналогия права. Этим непоименованные (нетипичные) договоры отличаются от смешанных договоров, которые представляют собой определенный «набор» известных договорных обязательств, что в соответствии с п. 3 ст. 421 ГК влечет применение к ним в соответствующих частях конкретных правил об этих поименованных договорах и тем самым исключает всякую аналогию.

8.9. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСЧЕТОВ

Применительно к специфике расчетов следует иметь в виду два момента:

1) расчеты существуют исключительно в рамках гражданско-правового обязательства. В рамках публично-правовых отношений расчетные отношения не возникают. При этом они характеризуются погашением задолженности (кредиторской или дебиторской) у сторон, участвующих в сделке. На основании данного признака передача за поставленный товар (выполненную работу, оказанную услугу) простого векселя должника не считается оплатой до момента погашения векселя.

2) Расчетные обязательства являются обязательствами денежными, что предполагает возможность начисления процентов за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ) в случае просрочки платежа.

Нормы о расчетах, содержащиеся в ГК РФ, являются нормами специальными по отношению к общим положениям об обязательствам и поэтому подлежат приоритетному применению. Однако в части, не противоречащей положением гл. 46 ГК РФ («Расчеты»), к расчетным правоотношениям следует применять общие положения об исполнении обязательств.

Весь объем расчетов, проводимых в народном хозяйстве, можно подразделить на два вида: безналичные (осуществляемые с использованием банковских счетов) и наличные, когда расчеты ведутся с использованием реальных денег (банковских и казначейских билетов, монет). Конкретный способ расчетов зависит от статуса субъекта расчетных отношений и того основания, по которому производится платеж. Расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами без ограничения суммы или в безналичном порядке. Расчеты же между юридическими лицами, а также между гражданами-частными предпринимателями производятся, как правило, в безналичном порядке. Расчеты наличными деньгами для данных субъектов разрешены в определенных законом размерах.

Статья 80 Закона «О центральном банкеРФ (Банке России)» закрепляет полномочие Банка России на регулирование сферы безналичных расчетов: «Банк России устанавливает правила, формы, сроки и стандарты осуществления безналичных расчетов».

Сами они представляют собой расчеты по гражданско-правовым сделкам и иным основаниям с использованием для этого остатков денежных средств на банковских счетах. Такое определение не противоречит тезису о нераспространении расчетов на публичную сферу, так как обязательным признаком правоотношения публично-правового характера является участие в нем в качестве стороны компетентного государственного органа. Однако расчетные отношения строятся как гражданско-правовые, например по договору банковского счета.

Применительно к безналичным расчетам следует иметь в виду специфический правовой статус безналичных денег. По мнению В. В. Витрянского, «открывая банковский счет (заключая с банком договор банковского счета), его владелец предает имеющиеся денежные средства, а также денежные средства, которые будут поступать на его счет, в полное распоряжение банка. По сути, денежные средства клиентов становятся составной частью имущества банка. Взамен владелец счета получает права требования к банку относительно совершения банком в интересах клиента и по его поручениям различных банковских операций, в том числе по перечислению денежных средств. Объем указанных прав требования владельца счета к банку определяется размером остатков денежных средств, числящихся на его счете». (Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Договоры о передаче имущества. -М., 2000. С. 45.)

Как уже отмечалось, все расчетные отношения по видам подразделяются на наличные и безналичные. Безналичные в свою очередь выступают в различных формах, под которыми понимается одна из форм обязательств клиента и обслуживающего его банка по исполнению (получению) безналичного платежа. Гражданский кодекс содержит наиболее важные из форм расчетов (ст. 862). К ним относятся:

расчеты платежными поручениями, аккредитивная форма расчетов, расчеты по инкассо, расчеты чеками.

Закон допускает и иные формы расчетов, не запрещенные законом, банковскими правилами и обычаями делового оборота. Исходя из принципов свободы договора и свободного волеизъявления стороны вправе избрать любую из указанных форм расчетов.

Для осуществления любых безналичных расчетов законом установлен определенный срок.: он составляет два операционных дня в пределах одного субъекта Российской Федерации и пять операционных дней при осуществлении расчетов в пределах различных субъектов Федерации (ст. 80 Закона о Банке России). Исчисление указанных сроков начинается с момента списания денежных средств с банковского счета плательщика (соответствующего корреспондентского счета банка плательщика) и завершается в момент зачисления на счет получателя (на корреспондентский счет банка получателя).

Наиболее распространенная форма безналичных расчетов на сегодня — расчеты с использованием платежных поручений. ГК в правилах о договоре (ст. 516 ГК) прямо устанавливает применение платежных поручений во всех случаях, когда стороны не оговорили использование иных форм расчетов. При расчетах платежным поручением банк обязуется, по поручению плательщика, за счет средств, находящихся на его счете, перевести определенную денежную сумму на счет указанного плательщиком лица в этом или в ином банке в срок, предусмотренный законом или установленный в соответствии с ним, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определен применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота (ст. 863 ГК). В качестве ее условного названия используется специальный термин — банковский перевод. Следовательно, можно охарактеризовать банковский перевод следующим образом: платежные поручения, полученные банком, должны исполняться в порядке очередности, установленной ст. 855 ГК (п. 3 ст. 864); перевод осуществляется только за счет средств плательщика. Перевод средств при их отсутствии на счете плательщика может быть исполнен банком только в порядке кредитования счета (ст. 850 ГК); перевод осуществляется банком на тот счет, который указан плательщиком в этом же или любом другом.банке; перевод осуществляется в срок, установленный законом или в соответствии с ним (два и пять операционных дней). Однако стороны договора банковского счета вправе установить более короткий срок исполнения перевода. Аналогичное сокращение срока может основываться на обычаях делового оборота, применяемых в банковской практике.

Для осуществления перевода денежных средств плательщик представляет в банк поручение на бланке установленной формы. Поручение действительно в течение десяти дней со дня выписки, не считая дня выписки.

Исполнение поручения выглядит как перечисление банком суммы платежа со счета плательщика на счет получателя средств через его банк. Такая обязанность возлагается на банк плательщика, принявший поручение к исполнению, в сроки, предусмотренные законом, банковскими правилами, обычаями делового оборота или договором банковского счета. Обычно в переводе участвуют банк плательщика и банк получателя. Однако банк плательщика вправе привлечь другие банки для выполнения операции по перечислению средств на счет, указанный в поручении клиента. Гражданский кодекс установил обязанность банка незамедлительно информировать плательщика по его требованию об исполнении платежного поручения (п.З ст. 865 ГК). Неисполнение этой обязанности считается нарушением договорных обязательств со стороны банка и влечет применение к нему мер гражданско-правовой ответственности.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения клиента о переводе банк несет полную имущественную ответственность по общим правилам, установленным для коммерческих организаций. Кроме того, если нарушение правил расчетов повлекло неправомерное удержание денежных средства, банк уплачивает проценты в порядке и в размере, установленных для денежных обязательств ст. 395 ГК. Специфика ответственности в современных расчетных обязательствах, включая и расчеты платежными поручениями, состоит в том, что ГК допускает непосредственное возложение судом ответственности на третье лицо — банк, который был привлечен банком плательщика для перевода денег, но не исполнил или ненадлежаще исполнил поручение (п. 2 ст. 866 ГК). Таким образом, имущественная ответственность применяется к банку, не состоящему в договорных отношениях с плательщиком. Эта мера направлена на упрощение гражданского судопроизводства и позволяет решить вопрос об ответственности в рамках одного процесса, не прибегая к предъявлению регрессного иска. Следует отметить, что именно суд, а не плательщик (клиент) вправе рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности банка, не исполнившего поручение.

Аккредитивная форма расчетов является самой твердой гарантией платежа для продавца за проданный товар, а для покупателя — получения полноценных прав на отгруженный товар. Эго возможно, когда деньги перечисляются плательщиком лишь при выполнении его контрагентом определенных условий, что и создает преимущества, которые имеет продавец, договорившийся с покупателем об аккредитивной форме оплаты. Особенно распространена эта форма в международной торговле, в частности при экспорте товаров.

В настоящее время российские нормы о расчетах по аккредитиву отражают мировую практику обращения этих платежных документов, и в первую очередь Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов. При расчетах по аккредитиву банк, действующий по поручению плательщика об открытии аккредитива и в соответствии с его указанием (банк-эмитент), обязуется произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель либо дать полномочие другому банку (исполняющему банку) произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель (ст. 867 ГК).

В аккредитивном обязательстве, как правило, имеются четыре участника: плательщик (покупатель или приказодатель аккредитива); банк плательщика (банк-эмитент); банк получателя (исполняющий банк); получатель средств (продавец или иной бенефициар). Законом предусмотрена возможность использования нескольких видов аккредитива — покрытого (депонированного) и непокрытого (гарантированного), отзывного и безотзывного, подтвержденного (это безотзывной аккредитив который по просьбе банка-эмитента подтвержден исполняющим банком) аккредитива.

Аккредитивная форма расчетов должна быть предусмотрена в договоре между плательщиком (покупателем) и получателем средств (продавцом), в котором указываются наименование банка-эмитента, вид аккредитива и схема расчетов, способ извещения продавца об открытии аккредитива, точный перечень и точная характеристика документов, представляемых продавцом для получения средств по аккредитиву, срок представления документов после отгрузки товаров, а также иные условия, согласованные сторонами (п. 5.7 Положения о расчетах).

Принципы ответственности банка за нарушение условий аккредитива покоятся на схеме аккредитивного обязательства. Перед плательщиком имущественную ответственность несет банк-эмитент, а перед банком-эмитентом — исполняющий банк.

Инкассовая операция, в отличие от двух описанных выше форм расчетов состоит в получении и зачислении банком платежа на счет клиента. Инкассовая форма расчетов широко используется во внешнеторговых отношениях, особенно в связи с использованием в расчетах чеков и векселей. В ст. 874 ГК установлено, что при расчетах по инкассо банк (банк-эмитент) обязуется по поручению клиента осуществить за счет клиента действия по получению от плательщика платежа и (или) акцепта платежа. Признаками инкассо являются: а)поручение клиента банку получить (инкассировать) деньги от плательщика или получить согласие уплатить деньги (акцепт платежа); б) выполнение поручения за счет клиента; в) выполнение поручения банком-эмитентом самостоятельно или при помощи исполняющего банка.

Общие правила об исполнении инкассового поручения содержатся в ст. 875—876 ГК РФ. Банк-эмитент, получив документы от клиента, начинает процедуру инкассирования сам или направляет их исполняющему банку. При отсутствии какого-либо документа или при несоответствии документа по внешним признакам инкассовому поручению исполняющий банк извещает об этом банк-эмитент или клиента (продавца). Если указанные дефекты не устранены в установленный законом, банковскими правилами или договором срок, то исполняющий банк оставляет эти документы без исполнения.

Срок оплаты документов может быть двояким: по предъявлении или в установленный срок. Инкассированные суммы немедленно должны быть переданы исполняющим банком в распоряжение банку-эмитенту, который обязан зачислить их на счет клиента. Сроки зачисления денег на счет клиента установлены ст. 849 ГК. Исполняющий банк вправе также удержать из инкассированных им сумм причитающееся ему вознаграждение и возместить свои расходы.

Законодательное регулирование расчетов по инкассо необходимо для обеспечения нормального чекового и вексельного оборота. Кодекс не регламентирует специфические вопросы, связанные с использованием различных форм расчетов по инкассо, ограничиваясь лишь установлением общих принципиальных положений и оставляя детальное регулирование порядка осуществления расчетов по инкассо Положению о безналичных расчетах, а так же установленным в соответствии с ним банковским правилам и применяемым в банковской практике обычаям делового оборота.

Расчеты чеками обусловлены тем, что чек является ценной бумагой, содержащей ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю (ст. 877 ГК). Участниками чекового правоотношения выступают следующие субъекты: чекодатель (должник по какому-либо обязательству), плательщик (банк) и чекодержатель (кредитор по какому-либо обязательству или назначенное им лицо). В отношениях по расчетам чеками могут так же участвовать индоссант — чекодержатель, передающий чек другому лицу посредством передаточной надписи (индоссамента), и авалист — лицо, давшее поручительство за оплату чека, оформленной гарантийной надписью на нем (аваль). В качестве плательщика в чековом обязательстве может выступать только банк, где чекодатель имеет средства, которыми он вправе распоряжаться путем выставления чеков. Обычно чек используется для платежа по основному обязательству, существующему между чекодателем и чекодержателем. Тем не менее выдача чека не погашает денежного обязательства, во исполнение которого он выдан. Чек является лишь суррогатом денег, а потому такое обязательство считается исполненным только в момент получения кредитором настоящих денежных средств (зачисления их на его счет). Из этого следует, что основным должником по чеку является чекодатель; чекодержатель не состоит с банком в обязательственных правоотношениях, банк не акцептует чеки и не отвечает перед держателем за неоплату чека (такая ответственность возлагается на чекодателя, чекового поручителя и лиц, передавших чек); чековое обязательство абстрактно и оторвано от основного обязательства, исполнение платежа по которому оформляются чеком; обязательство по чеку носит безотзывный характер до истечения срока предъявления чека к платежу; платеж по чеку не может включать процентов (всякое условие о процентах по чеку ничтожно).

Всякий чек подлежит оплате при условии предъявления его к оплате в срок, установленный законом. Кодекс не устанавливает сроков для предъявления чеков к оплате. Согласно ст. 29 Единообразного закона о чеках — чек, который оплачивается в стране его выставления, должен быть предъявлен к платежу в течение восьми дней.

Передача прав по чеку производится в общем порядке, предусмотренном для передачи прав по ценным бумагам. Предъявление чека к платежу возможно путем его непосредственной передачи банку-плательщику, а также в порядке инкассирования. В последнем случае представление чека в банк, обслуживающий чекодержателя, для получения платежа считается предъявлением чека к платежу Оплата инкассированного чека происходит в порядке исполнения инкассового поручения (ст. 875 ГК).

В качестве иных форм расчетов возможно применение переводов через предприятия связи. Юридические лица могут осуществлять такие переводы без ограничения суммы на счета отдельных граждан (заработная плата, авторское вознаграждение и пр.), а также при переводе наличной торговой выручки, налогов и для выплаты заработной платы в тех местах, где нет банков (п. 3.7 Положения о расчетах). Граждане вправе осуществлять расчеты через предприятия связи без ограничений. Принципиально новым для российского банковского оборота является использование электронных форм расчетов и, в частности, пластиковых карт. Их применение пока не основано на четкой юридической базе.

8.10. СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА НАРУШЕННЫХ ПРАВ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

В случае нарушения прав граждан или юридических лиц со стороны других лиц, а также угрозы нарушения права в будущем и при отсутствии добровольного восстановления нарушенного права возникает объективная потребность применения определенных мер защиты.

Под способами защиты субъективных гражданских прав понимаются закрепленные законом материально-правовые меры принудительного характера, посредством которых производится восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на нарушителя.

Способы защиты гражданских прав перечислены в ст. 12 ТКРФ.Защита права осуществляется путем признания права; восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих или создающих угрозу его нарушения; признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; самозащиты права; присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношения; неприменения судом акта государственного органа и органа местного самоуправления, противоречащего закону; иными способами, предусмотренными законом.

Порядок и пределы применения конкретного способа защиты зависят от содержания защищаемого субъективного права и характера его нарушения. Например, возмещение убытков и взыскание неустойки применяются чаще всего при нарушении имущественных прав. Иногда конкретный способ защиты прямо определен нормами закона, регламентирующими конкретное правоотношение. Например, если вещь, принадлежащая собственнику, незаконно удерживается третьим лицом, то согласно ст. 301 ГК РФ собственник имеет право ее истребовать из чужого незаконного владения, т. е. восстановить положение, существующее до нарушения права. В некоторых случаях лицу, субъективное гражданское право которого нарушено, законом предоставляется выбор способа защиты нарушенного права. Например, при продаже товара ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, покупатель на основании ст. 475 ГК РФ вправе потребовать от продавца по своему выбору либо соразмерного уменьшения покупной цены, либо безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок, либо возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

В гражданском праве нередки случаи, когда одновременно применяются несколько различных способов защиты гражданских прав. Например, реституция может применяться одновременно с механизмом обязательства из неосновательного обогащения.

Каждый способ защиты гражданского права может применяться в определенном процессуальном порядке, именуемом формой защиты гражданских прав.

Различается юрисдикционная и неюрисдикционная формы защиты прав. Юрисдикционная форма защиты — это защита гражданских прав государственными или уполномоченными государством органами. В рамках юрисдикционной защиты выделяется судебный и административный порядок защиты нарушенных прав.

По общему правилу защита гражданских прав и охраняемых законом интересов осуществляется в судебном порядке. Административный порядок Защиты применяется лишь в случаях, предусмотренных законом. Решение, принятое в административном порядке, может быть обжаловано в суде (п.2 ст. 11 ГК РФ).

Неюрисдикционная форма защиты — защита нарушенного права самостоятельными действиями управомоченного лица без обращения к государственным и иным уполномоченным органам. Такая форма защиты имеет место при самозащите гражданских прав и при применении управомоченным лицом мер оперативного воздействия на нарушителя.

Среди различных порядков защиты ведущую роль играет судебная защита, так как она наиболее полно соответствует принципу равенства участников гражданских правоотношений.

Согласно п.1 ст. 11 ГК РФ защита нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд. Согласно ФЗ РФ «О мировых судьях в Российской Федерации» некоторые дела теперь подведомственны судам субъектов РФ (мировым судьям и уставным судам).

Основная масса гражданско-правовых споров рассматривается судами общей юрисдикции. Порядок рассмотрения дел судами общей юрисдикции определяется гражданским процессуальным правом.

ГПК предусматривает четыре вида судопроизводства: исковое судопроизводство, возникающее в основном при наличии материально-правового спора; производство по делам, возникающим из публично-правовых отношений — когда рассматриваются дела, возникающие из административных, конституционных, налоговых, и других правоотношений, построенных на отношениях «власти и подчинения»;особое производство, характерной чертой которого является отсутствие. спора и сторон, например, дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, о признании гражданина безвестно отсутствующим и объявлении гражданина умершим и т. д., а также приказное производство – упрощённый вид гражданского судопроизводства, в котором защищается субъективное право, основанное на бесспорных документах (доказательствах).

Основным и наиболее распространенным видом судопроизводства является исковое производство. Правила искового производства по существу являются общими правилами гражданского судопроизводства по всем делам. Процесс по остальным двум видам судопроизводства осуществляется также по этим правилам, но с некоторыми изъятиями и дополнениями, установленными специальными нормами для неисковых видов.

В качестве средства судебной защиты при исковом судопроизводстве выступает иск. Иском признается требование, обращенное к компетентному органу о защите нарушенного или оспариваемого права, с одной стороны (с точки зрения процессуального права), и обращенное к ответчику материально-правовое требование о выполнении лежащей на нем обязанности или о признании наличия или отсутствия правоотношения, с дугой стороны (с точки зрения материального права). Некоторые авторы придерживаются иного, монистического взгляда на иск (см., например, Добровольский А.Ф. Исковая форма защиты права. -М., 1965. С. 28).

При особом судопроизводстве средством судебной защиты является заявление, а при производстве по делам, возникающим из публично-правовых отношений — жалоба либо заявление.

Гражданский процесс по каждому делу проходит последовательные этапы, именуемые стадиями процесса.

Первая стадия — возбуждение дела — осуществляется путем подачи искового заявления, жалобы или просто заявления. Дело возбуждается принятием судьей заявления к своему производству

Вторая стадия — подготовка дела к судебному разбирательству. Цель этой стадии заключается в том, чтобы обеспечить своевременное и правильное разрешение дела, как правило, в одном судебном заседании. Судья истребует все необходимые документы, доказательства, вызывает лиц, участвующих в процессе и совершает иные необходимые для подготовки действия.

Третья стадия — разбирательство дела в судебном заседании. Это основная стадия процесса. В этой стадии дело решается по существу и, как правило, заканчивается вынесением решения. В некоторых случаях дело может быть закончено без вынесения судебного решения — вынесением судебного определения.

Четвертая стадия — обжалование и опротестование решений и определений суда, не вступивших в законную силу (кассация и апелляция). Цель этой стадии состоит в проверке законности и обоснованности судебного решения по жалобам заинтересованных лиц или по протесту прокурора.

Если лица, участвующие в деле, считают постановление суда по тем или иным причинам неправильным и после вступления его в законную силу просят о его проверке и пересмотре, возникает следующая стадия гражданского процесса — пересмотр в порядке надзора решений, определений и постановлений суда. Эта стадия начинается с момента принесения протеста прокурором, председателем суда субъекта Федерации, а также судьями Верховного Суда РФ.

Иногда имеет место такая стадия процесса, как пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений и постановлений, вступивших в законную силу

Завершающая стадия гражданского процесса— исполнительное производство. В ней приводится в исполнение решение суда по делу. В соответствии с ФЗ РФ от 21.07.1997 г. «Об исполнительном производстве» №119-ФЗ исполнительное производство осуществляется службой судебных приставов, которая не входит в состав суда.

Арбитражные суды рассматривают дела по экономическим спорам, возникающим из гражданских, административных и иных правоотношений и иные дела, отнесенные к его компетенции АПК РФ. Сторонами в споре, подведомственном арбитражному суду, являются юридические лица и граждане РФ, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, иностранные организации, организации с иностранными инвестициями, международные организации, иностранные граждане и лица без гражданства, осуществляющие предпринимательскую деятельность (за исключением случаев, предусмотренных международными договорами РФ), а также публично-правовые образования (ст. 22 АПК РФ). В исключительных случаях, установленных в законе, арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и иные дела с участием образований, не являющихся юридическими лицами, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. Это допускается, в частности, по жалобам на отказ в государственной регистрации организации или гражданина, намеревающегося получить статус предпринимателя.

Арбитражный процесс также проходит определенные стадии.

Возбуждение дела в арбитражном суде состоит из двух процессуальных действий: обращения в арбитражный суд за защитой нарушенного либо оспариваемого права или охраняемого законом интереса и принятия заявления к производству.

После возбуждения дела процесс переходит в стадию подготовки дела к судебному разбирательству.

Далее следует судебное заседание по делу, которое является главной стадией арбитражного процесса, так как только в судебном заседании суд может рассматривать и разрешать дело по существу в полном объеме-требовании, фактов и доказательств. Эта стадия заканчивается вынесением решения, однако в случаях, предусмотренных ст. 120, 81— 82, 85, 87 АПК РФ судебное заседание по спору заканчивается вынесением арбитражным судом определения.

Арбитражное процессуальное законодательство различает четыре формы пересмотра решений суда первой инстанции, из которых две (апелляционное и кассационное производство) относятся к пересмотру решения, не вступившего в законную силу, а две оставшиеся (пересмотр в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам) — решения, которое уже вступило в законную силу

Апелляционное производство представляет собой пересмотр решения дела по существу тем же самым судом, который его рассматривал. При рассмотрении дела в апелляционной инстанции арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам (если заявитель обосновал невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него) повторно рассматривает дело. При этом не принимаются и не рассматриваются новые требования, которые не были предъявлены при рассмотрении дела в первой, инстанции. По результатам рассмотрения дела по жалобе суд апелляционной инстанции вправе оставить решение без изменения;

изменить решение; отменить решение и принять новое решение; прекратить производство по делу или оставить иск без рассмотрения.

Проверка законности решений и постановлений, принятых арбитражными судами первой и апелляционной инстанции, осуществляется на стадии производства в кассационной инстанции.

В качестве дополнительной гарантии защиты прав субъектов предпринимательской деятельности выступает возможность проверки судебных решений и постановлений всех арбитражных судов РФ в порядке надзора.

В редких случаях возможна стадия пересмотра судебных актовповновь открывшимся обстоятельствам.

Заключительная стадия арбитражного процесса, как и гражданского процесса — исполнение решений арбитражного суда. Принудительное исполнение решений осуществляется на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом взыскателю. Исполнительный лист на взыскание денежных средств направляется взыскателем банку или иному кредитному учреждению, а в остальных случаях — судебному приставу — исполнителю.

Наряду с судебной защитой, осуществляемой судами общей юрисдикции и арбитражными судами, ГК РФ предусматривает возможность защиты нарушенных прав и охраняемых законом интересов в третейских судах.

Третейский суд — избранный по соглашению сторон для разрешения конкретного гражданско-правового спора с обязательством каждой из сторон подчиниться решению этого суда.

Состав третейского суда определяется сторонами. Обращение в третейский суд происходит на основании соглашения сторон.

В практике известны два вида третейских судов: изолированные— создаваемые сторонами специально для рассмотрения данного конкретного спора и постоянно действующие, которые создаются при различных организациях и ассоциациях, при торгово-промышленных палатах.

Третейские суды по разрешению споров между гражданами и для разрешения экономических споров между организациями и гражданами-предпринимателями создаются и действуют на основе ФЗ №102 «О третейских судах»от 24.07. 2002 г.[16]

Литература

1. Гражданское право: В 2 т. Том I: Учебник / Отв. ред. проф. Е. А. Суханова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Бек, 1998. С. 169—279.

2. Гражданское право. Учебник. Часть I. Издание третье, перераб. и доп. /Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. — М.: Проспект, 1998. С.115-177.

3. Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. - М., Спарк, 1995. С. 132-182.

4. Зинченко С. А., Шапсугов Д. Ю., Корх С. Э. Предпринимательство и статус его субъектов в современном российском праве. -Ростов н/Д: Издательство СКАГС, 1999.

5. Григоренко С. М. Гражданско-правовой статус гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица / Автореф. дис. к. ю. н., —М., 2001.

Глава 9

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

9.1. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ

С"1 марта 2002 г. введена в действие третья часть Гражданского кодекса Российской Федерации, посвященная вопросу, касающемуся всех без исключения граждан страны, — наследственному праву.

Необходимость изменения законодательства в области наследственного права назрела давно. Цивилизованные правовые отношения, к которым мы стремимся, не сочетаются с законодательными запретами, ограничениями по распоряжению частной собственностью ее владельцев.

Каждый человек волен свободно распоряжаться тем, что принадлежит ему по закону как при жизни, так и после смерти: завещать все свое имущество или его часть родственникам или любым другим лицам, а также государству или юридическим лицам. В этом состоит один из основных принципов наследственного права — свобода завещания, которая может быть ограничена только правилами, касающимися обязательной доли в наследстве.

Новый Гражданский кодекс Российской Федерации первостепенным при определении наследников устанавливает наследование по завещанию, а не по закону, как это было предусмотрено в ГК РСФСР. Такой подход способствует преодолению устоявшейся в нашем общественном сознании тенденции, когда составление завещания являлось исключением, а не правилом. Должно же быть все наоборот: прежде всего — завещание. Если завещания нет, то в силу вступает наследование по закону. И тогда только имущество должно переходить в собственность наследников в равных долях. Теперь чаще всего будет что завещать: недвижимость, предприятия, земельные участки, а также разнообразные имущественные права.

В третьей части ГК РФ обновлены и дополнены правила, касающиеся формы завещания. По новому закону считается законным не только нотариально удостоверенное, но и закрытое завещание, содержание которого.может быть известно только завещателю, в этом случае нотариально заверяется сам факт передачи его нотариусу. Законным признается и завещание, составленное в простой письменной форме, но только в том случае, если завещатель не имел возможности составить его по общим правилам (например, нахождение завещателя в состоянии угрожающем его жизни).

Отношения, связанные с наследованием принадлежащего человеку иму


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: