Обжалование нотариальных действий или отказа в их совершении. 12 страница

При этом свобода выбора завещателя ограничивается правами обязательных (необходимых) наследников (ст. 1149 ГК РФ), а права наследника - тем, что не допускается принятие наследства под условием или с оговорками (ст. 1152 ГК РФ) и тем, что отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или отменен (ст. 1157 ГК РФ, подп. "в" п. 8 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. N 6 "О судебной практике по делам о наследовании"). Таким образом, этот принцип "... получил прямое закрепление и развитие"*(109) непосредственно в тексте Закона. Этот принцип дополняется действием правил, свойственных всему гражданскому праву, - дозволительной направленности и диспозитивности. В соответствии с этим принципом у наследодателя есть выбор - совершить (написать) завещание или не совершать такового, а у наследника есть выбор - принять наследство или отказаться от него полностью или в части.

Принципы наследственного права. Принципы есть важнейшая часть всякого дела (principium estpotissima pars cujusque rei). Согласно ст. 1 ГК РФ на наследственное право как подотрасль гражданского права распространяют свое действие основные начала гражданского законодательства, к которым относятся:

равенство участников гражданских отношений;

неприкосновенность собственности;

свобода договора;

недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела;

необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав;

обеспечение восстановления нарушенных гражданских прав и законных интересов;

судебная защита гражданских прав и законных интересов.

Наряду с этими основными началами гражданского права наследственному праву присущи только ему свойственные принципы, которые позволяют говорить о существовании этой части гражданского права как его самостоятельной подотрасли. Наличие таких принципов позволяет выделить наследственное право в качестве самостоятельной подотрасли гражданского права. Принципы наследственного права носят внутриотраслевой характер и основываются на общегражданских принципах. В то же время вычленение их из общегражданских принципов является важным инструментом в познании и применении институтов наследственного права.

Основными принципами наследования являются следующие:

1) основанием открытия наследства признается смерть наследодателя;

2) время открытия наследства наступает с момента смерти наследодателя;

3) место открытия наследства соответствует месту жительства наследодателя или месту нахождения его имущества;

4) наследственное имущество включает в себя как имущественные права, так и обязанности, которыми наследодатель обладал на момент смерти;

5) лица, которые могут призываться к наследованию;

6) лица, которые не могут призываться к наследованию.

Основная задача при наследовании в современных рыночных условиях сводится к нахождению баланса между интересами и зависимостью семьи наследодателя от принадлежащего каждому из ее членов права собственности и свободой распоряжения этим правом собственности*(110).

Юридические гарантии осуществления наследственных прав предусмотрены нормами, регулирующими наследование и составляющими институт наследственного права. Порядок наследования регулируется частью третьей ГК РФ, Основами законодательства Российской Федерации о нотариате, а также другими законами и иными правовыми актами. Кроме того, при разрешении наследственных споров применяются нормы Семейного кодекса РФ, Гражданского процессуального кодекса РФ и частей первой и второй ГК РФ.

Приобретение имущества в период брака. Свидетельство о праве собственности может быть выдано только в случае приобретения имущества, на которое оно выдается, в период брака. Часто нотариусы выдают свидетельства о праве собственности на имущество, подлежащее специальной регистрации или иному учету (недвижимое имущество, автомототранспортные средства). При выдаче такого имущества проблем с проверкой факта приобретения его в период брака практически не возникает. Соблюдение этого условия проверяется нотариусом по правоустанавливающим документам на имущество путем сопоставления даты регистрации брака с датой приобретения имущества. В отношении же имущества, не требующего специальной (предусмотренной законом) регистрации (денежные суммы, ценные бумаги и др.), нотариус также должен удостовериться, что право на него возникло у супругов в период брака. Это возможно при наличии соответствующих официальных документов (справок, выписок и т.п.), выданных компетентными органами*(111).

Р

Раздел наследства между наследниками. В соответствии со ст. 1164 ГК РФ при наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к двум или нескольким наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно завещано двум или более наследникам без указания наследуемого каждым из них конкретного имущества, наследственное имущество поступает со дня открытия наследства в общую долевую собственность наследников. К общей собственности наследников на наследственное имущество применяются положения гл. 16 ГК РФ об общей долевой собственности с учетом правил, изложенных в части третьей ГК РФ. Однако при разделе наследственного имущества такие правила применяются в течение трех лет со дня открытия наследства. Этот срок является пресекательным.

Соглашение о разделе наследства может быть заключено в простой письменной форме, а по желанию наследников - удостоверено нотариально. Как правило, в нотариальной форме заключается соглашение о разделе такого имущества, распорядиться или получить которое наследники могут только при предъявлении соответствующего документа. В отношении раздела наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, ч. 2 ст. 1165 ГК РФ установлены особые правила. Соглашения о разделе наследства, в состав которого входит такое имущество, в том числе соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников, могут быть заключены наследниками только после выдачи им свидетельства о праве на наследство.

Рассмотрим это на конкретных примерах.

Пример 1. Недавно умер наш отец. Моя сестра настаивает на том, чтобы все имущество, включая двухкомнатную квартиру, в которой я жила последние два года, дачу и две машины, разделить между нами поровну. Я же считаю, что имею преимущественное право на всю квартиру как неделимую вещь. Сестра утверждает, что, поскольку я не была прописана в квартире, то и никаких прав на нее у меня нет. Права ли сестра и что каждая из нас унаследует?

На основании ч. 2 ст. 1168 ГК РФ наследник, постоянно пользовавшийся неделимой вещью (ст. 133 ГК РФ), входящей в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этой вещи перед наследниками, не пользовавшимися этой вещью и не являвшимися ранее участниками общей собственности на нее. Что означает фраза "постоянно пользовавшийся неделимой вещью"? Единообразия в судебной практике по применению данной статьи и толкованию этого словосочетания нет. Вы проживали с отцом только последние два года, что не входит в категорию "постоянное пользование", и даже не были прописаны. С другой стороны, согласно ч. 3 ст. 1168 ГК РФ, если в состав наследства входит жилое помещение (дом, квартира), раздел которого в натуре невозможен, при разделе наследства наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющие иного жилого помещения, имеют перед другими наследниками, не являющимися собственниками жилого помещения, входящего в состав наследства, преимущественное право на получение в счет их наследственных долей этого жилого помещения. Если у Вас нет другого жилого помещения, Вы, безусловно, имеете преимущественное право на квартиру. Если же у Вас есть другое жилье, такого права Вы не имеете. В случае невозможности раздела квартиры по взаимному соглашению с сестрой при рассмотрении дела судом единственное, на что Вы можете ссылаться, - это на факт совместного проживания с отцом в течение последних двух лет и на ведение с ним совместного хозяйства. Нелишними окажутся и свидетельские показания соседей. Однако шансы на выигрыш, т.е. на то, что квартира целиком перейдет к Вам, невелики.

Кроме того, в соответствии со ст. 1168 ГК РФ при разделе наследства Вы имеете преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли предметов обычной домашней обстановки и обихода (мебель, убранство и оборудование квартиры).

При заключении соглашения о разделе наследственного имущества наследники руководствуются принципом свободы волеизъявления, поэтому раздел наследства может быть произведен ими и не в соответствии с причитающимися каждому размерами долей. Несоразмерность имущества, выделяемого в натуре наследнику, причитающейся ему доле может быть компенсирована выплатой соответствующей денежной суммы (либо иным способом - по договоренности между наследниками) или же вообще не компенсирована.

Пример 2. После смерти моего отца осталась однокомнатная квартира и старенький автомобиль ВАЗ-2106. Наследниками являемся мы с братом. Я поговорил с братом и попросил его оставить квартиру мне, поскольку на моем содержании находится семья (двое малолетних детей) и нет постоянного места жительства, и пообещал ему выплатить половину стоимости квартиры в течение четырех лет с вычетом машины, которая осталась бы у него. Но брат наотрез отказывается от денег и машины. Ему тоже нужна квартира. Но ведь он холост, и место постоянного жительства у него есть! Меня беспокоит такой вопрос: если обратиться в суд, не обязует ли он нас все продать и разделить деньги поровну? Мне бы этого очень не хотелось.

Действительно, в большинстве случаев наследники договариваются между собой, кому перейдет то или иное неделимое имущество и кто выплатит стоимость доли другого наследника. Таким образом, имущество не распродается, а переходит в целости и сохранности к одному владельцу. Но в последнее время на практике все чаще и чаще возникают споры и разногласия, наследники не могут договориться между собой. В этой ситуации раздел наследства происходит по решению суда, и чаще всего это продажа имущества и раздел денежных средств. Поэтому Ваши опасения не беспочвенны. Советую Вам еще раз поговорить с братом, а если дело дойдет до суда - изложить на его заседании свои аргументы (не обеспечены жилой площадью, являетесь единственным кормильцем в семье и т.д.). Судья, руководствуясь законодательством Российской Федерации и личным правосознанием и чувством справедливости, может занять Вашу сторону.

Государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество, в отношении которого заключено соглашение о разделе наследства, осуществляется на основании соглашения о разделе наследства и ранее выданного свидетельства о праве на наследство.

Пример 3. Прошел один месяц, как умер мой отец, а у нас в семье полный разлад - и все из-за наследства. Проблема вот в чем: у отца было двое детей: я и брат. Брат погиб при исполнении служебных обязанностей полгода тому назад, но у него остались две дочери. Считаю, что единственная наследница - я, ведь брат умер раньше. Племянницы же утверждают, что мы все трое наследуем, и значит, наследство нужно делить на три части. Скажите, кто из нас прав?

В данном случае неправы обе стороны. И вот почему. Вы ошибаетесь, полагая, что Ваши племянницы, как внучки умершего, не являются наследницами. Они также неправы, предлагая делить наследство поровну. Обратимся к норме закона. Внуки и правнуки наследодателя являются наследниками по закону, если ко времени открытия наследства нет в живых того из их родителей, который был бы наследником; они наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю. Таким образом, в приведенной в письме ситуации S часть наследства переходит Вам, а еще 1/2 делится между двумя дочерьми брата, т.е. каждой достанется по 1/4 части наследственного имущества. Юристы обычно говорят, что внуки и правнуки наследуют по "праву представления", т.е. как бы представляют, замещают своего ранее умершего родителя в возникших наследственных правоотношениях. Но следует помнить, что наследственные права внуков являются, тем не менее, самостоятельными. Это проявляется, в частности, в том, что, если их родитель был лишен права наследования по завещанию, но умер до открытия наследства, внуки все равно имеют право на наследование по праву представления. Такая же ситуация складывается и тогда, когда были основания для признания их родителя, умершего до открытия наследства, недостойным наследником.

Пример 4. Мой брат Алексей оставил завещание в мою пользу. Он завещал мне дом (принадлежавший ему на праве личной собственности) и автомобиль ВАЗ-2109. В завещании было сказано, что сын Алексея Николай лишается права на наследство, а о дочери Катерине ничего вообще не говорилось. После смерти брата выяснилось, что имеется еще и пай в ЖСК. На стоимость паенакопления (кроме меня как единственно законного наследника) претендовали: Николай, считавший, что паенакопление должно достаться только ему, т.к. он, во-первых, наследник первой очереди, а во-вторых, проживал совместно с отцом; дочь Катя, утверждающая, что, хотя о ней в завещании ничего не написано, но и она, будучи наследником первой очереди, имеет право на какую-то часть наследства. При рассмотрении дела в суде возник также спор о предметах обычной домашней обстановки и обихода. Как бы вы распределили все наследство?

Безусловно, то, что завещано Вам братом - дом и автомобиль, к Вам должно и перейти, т.к. в соответствии с Гражданским кодексом наследование по закону осуществляется постольку, поскольку оно не изменено наследованием по завещанию. Признавать завещание недействительным, исходя из предоставленной Вами информации, нет никаких оснований. Безусловно, все претензии Николая на любое наследственное имущество не обоснованы, т.к. он лишен права на наследство путем прямого указания на это в тексте завещания. Что же касается дочери Алексея Катерины, то она, как единственный наследник по закону первой очереди (с учетом лишения Николая наследственных прав), должна получить и стоимость паенакопления, и все предметы обычной домашней обстановки и обихода. Даже правила ст. 1169 ГК РФ (ранее - cт. 533 ГК РСФСР) не могут в такой ситуации помочь Николаю унаследовать предметы семейного быта (хочу напомнить, что пай в ЖСК к ним не относится), поскольку он лишен завещателем всех наследственных прав.

С

Свидетельство о праве на наследство выдается наследнику по истечении 6 месяцев со дня открытия наследства (смерти наследодателя) по заявлению наследника по месту открытия наследства (ст. 1162 ГК РФ). Получение свидетельства о праве на наследство - это право, а не обязанность наследника, принимающего наследство. Свидетельство является официальным документом, свидетельствующим перед третьими лицами о наличии у его обладателя наследственных прав. Этот документ необходим в отношении недвижимого имущества, автомототранспортных средств, денежных средств во вкладах и на счетах, ценных бумаг и т.д.

При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию нотариус путем истребования соответствующих доказательств проверяет:

факт смерти наследодателя;

наличие завещания;

наличие или отсутствие актов отмены завещания;

время и место открытия наследства;

состав и место нахождения наследственного имущества;

выясняет круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

При выдаче свидетельства о праве на наследство по закону нотариус путем истребования соответствующих доказательств проверяет:

факт смерти наследодателя;

время и место открытия наследства;

наличие родственных и иных (например, иждивение) отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону лиц, подавших заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство;

состав и место нахождения наследственного имущества.

По желанию наследников свидетельство о праве на наследство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности, на все наследственное имущество в целом или на его отдельные части.

Вот пример, свидетельствующий об актуальности данной темы.

"Мой муж умер в конце ноября 2001 г. Наследство на себя я еще не перевела, поскольку нотариус ждет истечения шестимесячного срока для предъявления претензий кредиторами (хотя никаких кредиторов и других наследников у мужа нет). В связи с принятием части третьей ГК РФ каким образом я буду наследовать, ведь шесть месяцев истекают в конце мая 2002 г., когда будут действовать новые правила? Изменится ли процедура выдачи свидетельства о праве на наследство?"

В соответствии со ст. 5 Федерального закона "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" часть третья Кодекса применяется к гражданским правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По гражданским правоотношениям, возникшим до введения в действие части третьей ГК РФ, разд. V "Наследственное право" применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие. Соответственно, Ваше право на получение свидетельства о праве на наследство возникает после официального вступления в силу третьей части ГК РФ. Это означает, что необходимо руководствоваться ст. 1162 и 1163 ГК РФ. Согласно ч. 2 ст. 1163 ГК РФ, если имеются достоверные сведения о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников по закону и по завещанию нет, свидетельство может быть выдано и до истечения установленного срока. В соответствии с ч. 1 ст. 1162 ГК РФ свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства (дублирует ст. 557 ГК РСФСР) нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие должностным лицом. Свидетельство выдается по заявлению наследника. По желанию наследников свидетельство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности, на все наследственное имущество или на его отдельные части. Согласно ч. 2 ст. 1162 ГК РФ в случае выявления после выдачи свидетельства о праве на наследство наследственного имущества, на которое такое свидетельство не было выдано, выдается дополнительное свидетельство о праве на наследство. В соответствии с ч. 1 ст. 1163 ГК РФ свидетельство выдается наследникам в любое время по истечении 6 месяцев со дня открытия наследства (что дублирует ст. 558 ГК РСФСР).

Анализ обобщения нотариальной практики показывает, что нотариусы чаще всего выдают свидетельства на жилые дома, денежные вклады, автомобили, интеллектуальную собственность (авторское право на произведение литературы), паенакопления в жилищно-, дачно- и гаражно-строительных кооперативах. Обычно объектом права наследования является имущество, имеющееся в наличии на день открытия наследства. Если надень выдачи свидетельства о праве на наследство вид имущества изменился, нотариус выдает свидетельство на то имущество, которое имеется на день выдачи. Например, на день открытия наследства имелся жилой дом, а на день выдачи свидетельства жилой дом снесен либо сгорел. В этом случае свидетельство о праве на наследство выдается на денежное возмещение за снесенный жилой дом либо на страховую сумму на сгоревшее строение. Аналогично выдается свидетельство на деньги, если сданные в комиссионный магазин вещи ко дню выдачи свидетельства проданы*(112).

Существуют некоторые особенности выдачи свидетельства о праве на наследство по отдельным видам имущества. При выдаче свидетельства о праве на наследство на имущество, в состав которого входит жилой дом (квартира), нотариус истребует правоустанавливающий документ о принадлежности дома наследодателю (свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи и т.п.) и справку бюро технической инвентаризации. В местности, где инвентаризация не проводилась, потребуется справка соответствующего государственного или муниципального органа о принадлежности наследодателю этой недвижимости на праве собственности (справка должна содержать необходимые данные о характеристике объекта недвижимости и сведения о размерах общеполезной и жилой площади, страховой оценке строения, об отсутствии арестов и запрещений, размере доли наследодателя в общей собственности)*(113). Нотариус также проверяет, не имеется ли запрещения отчуждения дома (квартиры) или ареста. Если запрещение наложено в связи с получением кредита (займа), нотариус сообщает банку, кредитной или иной организации, а также физическому лицу, выдавшему кредит (заем), о том, что наследникам заемщика выдано свидетельство о праве на наследство. В случае, когда на дом (квартиру) наложен арест судебными или следственными органами, выдача свидетельства о праве на наследство задерживается до снятия ареста.

В тексте свидетельства о праве на наследство должна быть сделана ссылка на правоустанавливающий документ, на основании которого наследодателю принадлежал дом (квартира) на праве собственности; при характеристике дома обязательно должны быть указаны размеры общей полезной площади и жилой площади, перечислены хозяйственные и бытовые строения и сооружения, расположенные на относящемся к дому земельном участке. В случаях, когда из справки бюро технической инвентаризации видно, что наследодателем произведены к дому пристройки (надстройки), возведены дополнительные сараи, гаражи, теплицы и т.д., нотариус требует представления разрешения компетентного государственного или муниципального органа на сооружение пристройки (надстройки), строительство сарая, гаража, теплицы и т.д. При отсутствии такого разрешения в свидетельстве указываются только законно приобретенные или выстроенные жилой дом (его соответствующие размеры) и хозяйственные сооружения, согласно данным правоустанавливающего документа.

Если жилой дом расположен в городе или поселке городского типа, в свидетельстве указывается размер земельного участка, на котором расположен наследуемый дом*(114). Размер земельного участка, на котором расположен дом, указывается по данным правоустанавливающего документа. В случае, когда фактический размер земельного участка, указанный в справке бюро технической инвентаризации, окажется больше, чем указано в правоустанавливающем документе, нотариус требует представления решения компетентного государственного или муниципального органа. При отсутствии такого решения размер земельного участка в свидетельстве указывается по правоустанавливающему документу. Если фактический размер земельного участка, указанный в справке бюро технической инвентаризации, окажется меньше, чем по правоустанавливающему документу, размер в свидетельстве указывается по справке бюро технической инвентаризации.

В подтверждение наличия вклада, хранящегося в банке (иной кредитной организации) на имя наследодателя, нотариус истребует от наследников сберегательную книжку (или договор банковского вклада, иной соответствующий документ, подтверждающий наличие вклада), о проверке которой делает отметку на заявлении наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство: "Сберегательная книжка (договор банковского вклада) проверена. Нотариус (подпись)". Если сберегательная книжка (иной документ, удостоверяющий наличие вклада) не сохранилась либо утрачена, наследники могут разыскать вклад, обратившись в тот банк (иную кредитную организацию), в котором, согласно имеющимся у них сведениям, может храниться вклад на имя умершего. По просьбе наследника такой запрос может быть сделан нотариусом. Указанный вклад является объектом наследования и оформляется нотариусом в общем порядке в следующих случаях:

1) если вкладчиком не сделано распоряжение банку о выплате в случае смерти вклада определенному лицу или государству;

2) если завещательное распоряжение банку сделано в пользу одного лица, которое умерло ранее вкладчика. В этом случае вклад наследуется наследниками вкладчика и наследственное дело заводится на имя умершего вкладчика;

3) если лицо, в пользу которого сделано завещательное распоряжение, умерло позднее вкладчика, не востребовав вклада. В этом случае вклад наследуется наследниками назначенного, но умершего получателя вклада. Наследственное дело заводится на имя лица, в пользу которого было сделано завещательное распоряжение.

При оформлении вкладов, указанных во втором и третьем случаях, нотариус истребует от наследников свидетельства о смерти вкладчика и назначенного вкладчиком получателя вклада и запрашивает в банке сведения о наличии вклада, а также на чье имя было сделано завещательное распоряжение.

Если одно или несколько лиц, указанных в завещательном распоряжении, умерли ранее вкладчика, суммы, которые подлежат выдаче этим лицам, поступают к остальным лицам, указанным в завещательном распоряжении, и распределяются между ними в равных долях. В свидетельстве о праве на наследство указывается, что наследственное имущество состоит: "Из денежного вклада, хранящегося в банке (наименование и место его нахождения), на счете (номер) с причитающимися процентами". Сумма вклада указывается только в случае, если об этом просит наследник.

Кооперативные дачи, квартиры и гаражи являются собственностью кооперативов и не входят в состав наследственного имущества*(115). В личную собственность наследников переходят паенакопления, т.е. денежные средства. В этом случае наследник представляет в нотариальную контору справку правления кооператива о сумме паенакопления на день открытия наследства. Нотариусу необходимо разъяснить наследникам, что получение свидетельства о праве на наследство на паенакопления не предрешает вопроса о принятии в члены кооператива наследника. Этот вопрос решается согласно уставу кооператива (например, общим собранием членов кооператива).

В подтверждение принадлежности наследодателю на праве собственности автомашины, мотоцикла, мотороллера, моторной лодки, парусной и моторной яхты, катера наследник представляет нотариусу соответственно технический паспорт (справку-счет торгующей организации, договор купли-продажи и т.п.), судовое свидетельство, судовой билет. О наличии и проверке указанных документов нотариус делает отметку на заявлении наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство и возвращает документ предъявившему его наследнику. Автомобиль с ручным управлением, выданный инвалиду в безвозмездное пользование, после его смерти остается в собственности его семьи. Перерегистрацию таких автомобилей производят органы ГИБДД по письмам отделов социального обеспечения без участия нотариальной конторы.

Когда предметом наследования является иностранная валюта, взыскивается государственная пошлина, размер которой подлежит пересчету в рубли по курсу, котируемому Центральным банком РФ и действующему на день уплаты государственной пошлины.

За выдачу свидетельств о праве на наследство ценных бумаг (государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, привилегированные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг) государственная пошлина взимается с указанной стоимости ценных бумаг, но не ниже номинальной.

Если по заявлению наследников свидетельство о праве на наследство выдается на часть наследственного имущества, пошлина исчисляется со стоимости той части имущества, которая указывается в выдаваемом свидетельстве. При выдаче в дальнейшем свидетельства на остальную часть имущества пошлина исчисляется с общей стоимости имущества, а к уплате предъявляется разница между исчисленной суммой и суммой, уплаченной за выдачу первого свидетельства.

За выдачу свидетельства о праве на наследство имущества, приобретенного при совместной жизни супругов и оставшегося после смерти одного из супругов, пошлина взимается со стоимости той части имущества, которая фактически переходит по наследству. За свидетельства о праве на наследство, выдаваемые на основании решений судебных органов о недействительности прежних свидетельств, пошлина взыскивается на общих основаниях. При этом сумма пошлины, уплаченная за ранее выданное свидетельство, подлежит возврату или по заявлению плательщика зачету в счет суммы, причитающейся за выдачу нового свидетельства, если не истек годичный срок со дня зачисления госпошлины в бюджет. При записи повторных свидетельств в реестре нотариальной конторы в соответствующей графе указывается, когда и в какой сумме была взыскана пошлина и где имеется запись о взыскании. А к основным документам, остающимся в деле нотариальной конторы, должны быть приложены решения суда о признании недействительными соответствующих свидетельств.

В соответствии с Семейным кодексом РФ на имущество супругов распространяется законный (гл. 7 СК РФ) и договорный (гл. 8 СК РФ) режимы, определяющие объем этого имущества и порядок осуществления супругами полномочий собственников. Согласно ст. 33 СК РФ законным режимом имущества супругов является режим их совместной собственности, который действует, если брачным договором не установлено иное. В соответствии с п. 1 ст. 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их общей совместной собственностью. Состав этого имущества определен п. 2 указанной статьи: доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья и другие), приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода (п. 3 ст. 34 СК РФ). Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляется ими по обоюдному согласию в соответствии со ст. 35 СК РФ: при совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: