Основания прекращения обязательств

В частном праве ответственность представляет собой обязанность должника или причинителя вреда нести дополнительное обременение вследствие неисполнения обязательства ли причинения вреда (имущественная санкция). В древний период ответственность должника носила исключительно личный характер. Отвечал личной свободой. На неисправного должника кредитор накладывал цепи, затем выставлял его на публичные торги. При этом неопределенному кругу лиц предлагалось заплатить за должника долг. Если в течение 60 дней желающих не находилось, то должника продавали в рабство. В середине 3 века до н.э. был принят закон Петелия, запретивший долговое рабство между квиритами, ответственность приобретает имущественный характер, т.е. должник отвечал исключительно своим имуществом. При этом закрепляется принцип: «нет имущества - нет и ответственности». При отсутствии у должника имущества, на которое можно было обратить взыскание, требования кредитора были погашены.

Ответственность за неисполнение обязательства или причинение вреда сама по себе не возникала. Основанием ответственности являлся сложный юридический состав. Элементами этого состава являлся доказанный факт неисполнения обязательства или причинения вреда, во-вторых, вьшесенное судебное решение. Условия ответственности: 1. Наличие убытков у кредитора. Убытки в свою очередь бывают 2-х видов:

• - реальный ущерб

• - упущенная выгода

В состав реального ущерба включались все расходы, которые кредитор фактически понес вследствие неисполнения должником обязательства. Ульпиан определял «упущенную выгоду» как «то, чего мне положительно не достает, но я мог бы выгадать». С точки зрения Павла упущенная выгода - это «то, что я мог выгадать, если бы должник исполнил обязательство». Упущенная выгода -интерес, стоимостная разница между тем имущественным состоянием, которое

кредитор имеет, и тем, которое он мог бы иметь, если бы должник исполнил обязательство.

4. Каузальная (причинная) связь между противоправным поведением должника и
образовавшимися убытками. Каузальная связь - это такая необходимая связь
явлений реальной действительности, в силу которой одно явление (следствие)
прямо и неизбежно вытекает из другого явления (причины). Взыскивались только
те убытки, которые находились в прямой причинной связи с поведением должника.
Косвенные убытки по общему правилу не взыскивались

5. Вина должника. По общему правилу, вина - это всегда психологическое
отношение лица к содеянному и к последствиям своей деятельности. Формы вины:

 

• - умысел. При его наличии должник сознательно желал наступления
противоправных последствий. При наличии «злого умысла»
взыскивались не только прямые, но и косвенные убытки. Но в
договорных обязательствах умысел присутствовал редко. Чаще всего
говорили не об умысле, а о форме вины

• - неосторожность. Существует три разновидности:

А. грубая небрежность В. легкая небрежность С. наимягчайшая небрежность

Для определения в действиях лица той или иной формы вины, использовались абстрактные понятия: «разумный человек», «добрый хозяин», «добрый поверенный». В действиях лица присутствовала грубая небрежность, если лицо поступало так, как не поступит ни один «разумный человек». В действиях лица присутствовала легкая небрежность, если лицо поступало так, как не поступит ни один «добрый хозяин». Должник обязан был относиться к чужой вещи так, как он относился к своей. Наимягчайшая небрежность не являлась общим правилом. Ответственность за легкую небрежность устанавливалась только в договоре, и по сути это означало повышенную ответственность, поскольку лицо обязано проявлять ту степень заботливости и осмотрительности при ведении чужого дела, «как если бы оно вело свое дело». Лицо, которое осуществляло кредиторскую деятельность, брало на себя риск. Если оно поручало вести дело другому, то возлагало риск на него.

Основаниями, которые освобождали должника от ответственности, являлись несчастный случай и непреодолимая сила. При этом эти обстоятельства должен был доказывать ответчик. Несчастный случай означает субъективную непредвиденность какого-либо события. При непреодолимой силе сохранялся принцип непредвиденности и непредотвратимости. И поэтому чаще всего в категорию непреодолимой силы включали стихийные бедствия, нападения варваров.











Договоры в римском праве. Классификация догово-ров. Условия действительности и содержание договора.

С точки зрения Павла, договор - соглашение двух лиц об одном и том же. В доктринальном смысле договор - это соглашение двух и более лиц о взаимном установлении, изменении либо прекращении субъективных прав и обязанностей. Римские юристы не выработали единого родового понятия договора, поэтому для определения этого понятия использовались 2 термина: контракт и пакт.

Контракт - это не любой договор, а только такое соглашение, участники которого могли впоследствии получать иски друг против друга при неисполнении взаимных обязанностей. Т.о. контракт - это, прежде всего, юридически обеспеченное соглашение, исполнение по которому возможно было и в принудительном судебном порядке.

Пакт первоначально рассматривался как неформальное соглашение и порождал натуральное обязательство.

Классификация.

Первая классификация была Лабиона, основанная на характере юридической связи между контрагентами. В этой связи Лабион различал 2 категории: односторонние и синолагматические. Односторонние обязывающие договоры устанавливали одностороннюю правовую связь, в силу которой один контрагент являлся только лишь кредитором, а другой - только должником. К таким договорам относились:

• договор займа;

• договор ссуды;

• договор хранения;

• договор поручения.

Синолагматические договоры устанавливали двустороннюю правовую связь, в силу которой оба контрагента одновременно выступали по отношению друг друга в качестве кредитора и должника.

Классификация Гая основана на т.н. «моменте возникновения обязательств»:

• «момент заключения договора»;

• «момент вступления договора в силу»;

• «момент возникновения обязательства».
Все три фразы имели один смысл.

Четырехструктурная система договоров:

1. Вербальные. Моментом заключения договора являлось произнесение
контрагентами установленных словесных формул, совпадающих в буквальной
редакции.

2. Литеральные - считались заключенными с момента установленных записей.

3. Консенсуальные - договор считался заключенным с момента достижения
контрагентами соглашения по всем существующим условиям.

4. Реальные. Договор считался заключенным только лишь с момента передачи
одним контрагентом другому обусловленной вещи или денежной суммы. Т.о.
для заключения консенсуального договора достаточно соглашения между
участниками. При этом вещь или деньги передаются во исполнение уже
заключенного договора. Классическим консенсуальным договором являлась
купля-продажа. Для того, чтобы реальный договор был заключен, соглашени

недостаточно. Требуется фактическая или реальная передача вещи или денег. Классическим реальным договором является договор займа. Пока заимодавец не передаст заемщику обусловленную сумму, договор не считается заключенным.











Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: