Вопросы для подготовки к экзамену

1. Понятие римского права. Предмет и метод учебной дисциплины «римское право».  Понятие римского частного права Римские юристы делили пра-ва своей страны на две большие области: публичное (ius publicum) и частное (ius privatum)Критерием такого деления, по мнению римско-го юриста Ульпиана, являлся характер интересов, защищаемых пра-вом: нормы публичного права защищали интересы государства, нор-мы частного права - интересы частных лиц.   !!!!Зачем нужно право: С точки зрения всемирной истории Свод римского гражданского права «Corpus Juris Civilis» имело огромное значение в качестве источника права по той причине, что он создал предпосылки для реконструирования самого метода формирования римского права, которое на протяжении почти целого тысячелетия было непревзойденным образцом во всех вопросах, имевших прямое отношение к всестороннему охвату всех сфер жизни и деятельности общества, к практической функциональной дееспособности правовых норм, наконец, к самой утонченности юридической техники. Тот факт, что римляне так долго могли держать свою империю в едином монолите, вне всякого сомнения высшей степени зависело от их выдающихся административных и юридических способностей.

 

2. Роль римского права в истории права: феномен рецепции права. Римское право занимает в истории человечества совершенно исключительное место: оно пережило создавший его народ и дважды покорило себе мир. Как и весь примитивный склад жизни этой общины, римское право являло собою тогда несложную, во многом архаическую систему, проникнутую патриархальным и узконациональным характером. И если бы оно осталось на этой стадии, оно, конечно, было бы давным-давно затеряно в архивах истории. Римское право определило не только практику, но и теорию. Непрерывное многовековое изучение римского права, в особенности остатков римской юридической литературы, формировало юридическое мышление Западной Европы и создавало сильный класс юристов Объединяя Европу на практике, римское право объединяло ее и в теоретических исканиях: юриспруденция французская работала все время рука об руку с юриспруденцией немецкой или итальянской, говорила с ней на одном и том же языке, искала разрешения одних и тех же проблем. Усвоив то, что было создано предками, потомки должны работать дальше сами, ибо правовые проблемы не таковы, чтобы они могли быть решены раз навсегда. Новые условия постоянно ставят на очередь новые задачи, и юриспруденция должна постоянно оставаться на своем посту. Ее высшим призванием, ее долгом перед народом является освещение изменяющихся в истории условий и возникающих в связи с ними проблем.. Рецепция римского права, усвоение римского права странами Западной Европы в средние века. Ещё в раннефеодальных монархиях, образовавшихся на развалинах Западной Римской империи, сохранились элементы римской правовой культуры. !!!ОБЯЗАТЕЛЬНО СКАЖИ: что оно было распространено во всей западной Европе! и достигла кульминации в 15—16 вв. Такое распространение римского права в средневековой Европе подготовило почву для воспроизведения многих его конструкций в основных кодификациях буржуазного гражданского права (Французский гражданский кодекс 1804, Германское гражданское уложение 1896 и др.).

 

3. Обычай как источник римского права. Обычаи (mores) могут играть двоякую роль: во-первых, они заменяют указания других более определенных источников права, прежде всего, законов; во-вторых, обычаи свидетельствуют о способе применения законов и других источников права в юридической практике - и это второе значение обычаев не исчезает даже при полном переходе к чисто государственному нормированию права.  Обычаи признавались источником права в том случае, если отсутствуют конкретные требования, выраженные в других формах: “В тех делах, в которых мы не пользуемся писаными законами, нужно соблюдать то, что указано нравами и обычаями содержание правового требования: “Укоренившийся обычай заслуженно применяется как закон и это есть право, о котором говорится, что оно установлено нравами”. Для своего признания в качестве правового требования, т.е. дающего основание для защиты судом, обычай должен отвечать некоторым дополнительным критериям: 1) он должен выражать продолжительную правовую практику, во всяком случае, в пределах жизни более одного поколения;  2) он должен выражать однообразную практику - причем безразлично, действия или бездействия; 3) он должен воплощать неотложную и разумную потребность в правовом именно регулировании. Предписания обычая - это “молчаливое согласие народа, подтвержденное древними нравами”. В силу этого обычай носил черты религиозного правила, опирающегося на авторитет жреческого толкования; в языческую пору глашатаем обычая нередко становилось обращение к оракулу, что само по себе подчиняло вытекающие из него правовые требования религиозной традиции. В христианскую эпоху аналогичный характер стали носить ссылки на Священное писание и евангелический канон. По мере укрепления и расширения государства неписаное право становится неудовлетворительной формой ввиду неопределенности, медлительности образования и вообще затруднительности регулировать в этой правовой форме возрастающий оборот.

 

4. Закон как источник римского права.

К юридическим источникам римского права относились: обычное право; законы (в республиканский период - постановления народных собраний, позднее - плебейских сходок - плебесциты; в эпоху принципата - постановления Сената, сенатус-консульты; в более поздний период и период домината - конституции императоров); эдикты магистратов; деятельность юристов (юриспруденция)

Законы - постановление народного собрания в республиканский период известно. Критерием закона как высшей и самой совершенствованной формы позитивного права римляне считали его принятие народным собранием. Законы представляли собой решения народных собраний какого-либо вида (куриатного, трибутного, центуриатного). При издании закона магистрат, имевший право созывать народное собрание (консул, претор); разрабатывал проект, который затем принимался комициями целиком без обсуждения. После этого сенат одобрял этот закон.

По структуре закон можно разделить на три части', надпись (имена инициаторов закона, вид народного собрания, причины издания), собственно содержание закона и санкцию (гарантию его исполнения).

5. Эдикты магистратов как источник права. Преторское право. Начни рассказ с того что:   Эдиктом в Риме называлось всякое распоряжение магистрата, объявленное им устно или письменно (позднейшие) во всеобщее сведение. Эдикты магистратов. Одной из форм правообразования, специфичной именно для римского права, являются эдикты магистратов. Термин «эдикт» обозначал устное объявление магистрата по тому или иному вопросу. Правом устанавливать общие правила поведения обладали все римские магистраты, имеющие высшую публичную и военную власть. Эдикты издавались магистратом при вступлении в должность, в них он излагал программу своей деятельности, обязательную для него на время его службы. Преторское право (lus praetorium), в Древнем Риме нормы частного права, выработанные особыми должностными лицами — преторами. В Дигестах указывалось, что преторы могут "подкреплять, дополнять или поддерживать цивильное право", т. е. исконное римское право, основанное на законе. При вступлении в должность претор, стремясь обеспечить более гибкую защиту интересов частных собственников, издавал специальный эдикт (edictum tralaticium), который предусматривал введение новых исков и др. процессуальных средств, фактически прекращая действие устаревших норм. Преторский эдикт действовал в течение 1 года.

6. Императорские конституции. Виды конституций. Лучше начать рассказ с того что: издавались конституции в четырех основных формах (видах): а) эдикты - общие распоряжения (по названию продолжавшие практику республиканских магистратов, но существенно отличавшиеся от эдиктов магистратов, поскольку императорские эдикты содержали не программу деятельности, а постановления, обязательные для всех должностных лиц и населения); б) декреты - решения по судебным делам; в) рескрипты - ответы на поступавшие к императорам вопросы; г) мандаты - инструкции чиновникам по административным и судебным вопросам. Из этих четырех форм в период домината мандаты выходят из употребления; декреты и рескрипты имеют силу только по конкретным делам, в связи с которыми они даны, и, таким образом, основной формой закона является императорский эдикт.

Первоначально конституции императоров касались лишь вопросов публичного порядка (организации администрации, преступлений и т.п.), но постепенно они все более и более охватывали все сферы правового регулирования. В 3 веке Императорская власть становиться абсолютной.

 

7. Значение римской юриспруденции для формирования и развития права. Ius respondendi. !!!!!Обязательно сказать: Что формирование права на основе римской юриспруденции дала людям из низших слоев общества влиять на законы и защищать свои права. Что очень не нравилось высшему обществу как во времена Рима так и Европе эпохи просвещения. Одна из важнейших особенностей римского права, что деятельность юристов, их ответы и суждения (responsa и sententia) являлись самостоятельным источником права. Большинство римских юристов принадлежали к господствующему классу общества и занимали высокое служебное положение. Не имея законодательной власти, юристы авторитетом своих знаний и общественного положения влияли на развитие права, фактически создавая своей деятельностью нормы права. Формальное признание правотворческого характера деятельность юристов получила в эпоху принципата. Принцепсы, начиная с Августа, стали предоставлять наиболее выдающимся юристам особое право давать официальные консультации.

8. Кодификации римского права до Юстиниана. Компиляции. КОДИФИКАЦИЯ — деятельность правотворческих органов государства по созданию нового, систематизированного нормативно-правового акта, которая осуществляется путем глубокой и всесторонней переработки действующего законодательства и внесения в него новых существенных изменений. В процессе К. отбрасывается часть устаревшего нормативно-правового материала, внутренне увязываются и рубрицируются части нормативно-правовых актов, формируется структура кодифицированного акта со своим специфическим содержанием.Кодекса Юстиниана, с вступлением в силу которого в 529 г. н. э. все не вошедшие в него законы автоматически утрачивали свое действие. Она нужна длч: 1. Изобилие и разнохарактерность нормативного материала предопределили в императорский период потребность в объединении и систематизации накопившегося материала.  2. В первой половине V в.н.э. была осуществлена первая официальная кодификация: император Феодосии II издал Codex Theodosianus (Феодосиев кодекс), в котором были собраны и систематизированы императорские конституции, начиная с Константина. Кодекс делился на 16 книг, книги — на титулы, внутри которых отдельные конституции расположены в хронологическом порядке.

 

9. Кодификация Юстиниана — Corpus iuris civilis. !!!!Самое важное: На протяжении многих веков служило главным источником права большинства европейских стран (в т. ч. в России — см. Кормчие книги 12 в.); остается основой европейского, так называемого романо-германского права. КОДИФИКА́ЦИЯ ЮСТИНИА́НА, «Корпус гражданского права» (Corpus juris civilis), собрание римских законов и сочинений юристов, составленное в 6 в. по распоряжению византийского императора Юстиниана I. Включает Институции, Дигесты и Кодекс Юстиниана. Основа кодификации Юстиниана — римское право, переработанное с учетом новых экономических условий. Сам Юстиниан назвал свое творение «храмом римской юстиции», средневековые юристы присвоили ему наименование «Корпуса гражданского права». Он включает в себя: 1) Институции (состоят из 4 книг, по структуре и содержанию это в значительной мере повторение Институций Гая); 2) Дигесты (состоят из 50 книг, вобрали в себя цитаты из почти 2 тыс. сочинений 39 юристов); 3) Кодекс (состоит из 12 книг, в подражание законам Двенадцати таблиц); 4) Новеллы (содержат 122, наиболее полное собрание позднего времени — 168 новелл).

 

10. Исторические системы римского права.  Исторические системы РЧП. Цивильное право, преторское право, право народов.  РЧП включало в себя 3 системы:  -Цивильное право (юс сивиле); -Преторское право (юс преториум); -Право народов (юс гентиум); Первым исторически сложилось цивильное право. Это право подчеркивало строго национальный хар-тер права римских граждан, таким образом цивильным правом считалась закрепленная законом узко национальная система частного права. На ряду с этой системой сложилась др. система – преторское право. Эта система была вызвана к жизни развитием экономики и группой роста частных собственников, в связи с чем возникла необходимость защищать их интересы.

В результате преторы разработали ряд новых правовых институтов и новые средства защиты частных прав. Цивильное право противопоставлялось праву народа. Процесс формирования норм частного права 2 факторами: с одной стороны росит территории римского гос-ва и завоевания римским гос-вом ряда чужеземных общин, а с др. стороны развитие экономики, развитие внешней торговли, в связи с этим возникла необходимость признать основные частные права, таких как право собственности, право заключать договоры и за иностранными купцами.

 

11. Право лиц в системе частного и публичного римского права.

Основные черты римского частного права.

Во-первых, институт неограниченной индивидуальной частной собственности и полную свободу эксплуатации рабов, и предоставить купцам действительную возможность распоряжаться товарами.

Во-вторых, институт договора. Торговый оборот, достигший своего наивысшего в име развития в первые века н.э., и вообще ведение богачами крупного хозяйства вызвали необходимость подробной разработки разнообразных типов договорных отношений и детальнейшей формулировки прав и обязанностей контрагентов на основе твердости договора.

Под публичным правом понимались те нормы, которые охраняют интересы государства и определяет его правовой статус и статус его органов; Рим был государством рабовладельческим. Раб находился в собственности рабовладельца, никаких прав не имел. Права предоставлялись лишь свободным людям, да и то первоначально полноправными людьми признавались лишь римские граждане. Все, не входившие в римскую общину, рассматривались в принципе как бесправные, не имели никакой защиты и могли быть уничтожены или обращены в рабство. !!!Cуть: В центре частного права стоит единоличный субъект собственности, самостоятельно выступающий в обороте и единолично несущий ответственность за свои действия. Индивидуализм в римском частном праве - это индивидуализм домохозяина, рабовладельца, ведущего хозяйство и сталкивающегося на рынке с другими такими же хозяевами.

 

12. Вещное частное и публичное право.

 

Различие между вещным и обязательственным правом проводится по объекту права. 1) Если объектом права является вещь, то перед нами право вещное: 2) если же объектом права служит действие другого лица, когда субъект права может лишь требовать совершения каких-то действий (или воздержаться от них), — налицо обязательственное право.

К вещным правам относятся:

1) право собственности;2) право на чужую вещь (лицо, имеющее право на чужую вещь, не

могло иметь таких обширных правомочий, как собственник, который мог по

римскому праву делать со своей вещью все, что ему угодно, за исключением лишь того, что прямо запрещено законом)

Правовое регулирование вещных отношении занимало центральное место в римском частном праве. Само понятие вещного права еще не было известно римским юристам, но они четко отличали вещные иски (actiones in rem) от личных исков (actiones in personam), связанных с обязательственными отношениями.

Основным и единственным хозяином публичных вещей считался римский народ.

Имущества общин-городов оно служило по воле государства или общин удовлетворению их потребностей как носителей власти.Они  служили источником государственных доходов и покрывали фискальные нужды в имуществе народа или фиска. Сюда входили общественные здания и укрепления, служившие целям управления и защиты.

Следующую категорию публичных вещей составляли вещи, назначенные для общего пользования всех граждан государства или общины и служившие для удовлетворения общественных потребностей и целей. Сюда относились, прежде всего, публичные дороги и реки.

 

13. Обязательства частные и публичные.

Частное обязательство брал на себя человек по своей воле и обзязательство относилось только к нему и кредитору. Договоры делились у римлян на contractus (контракты) и pacta(соглашения).Понятие контракта.

Контрактом (по терминологии классического права) считался договор, признанный цивильным правом и снабженный исковой защитой.

«обязательства как бы из договора» обозначаются те случаи, когда между двумя сторонами, не состоящими между собою в договоре, устанавливаются обязательственные отношения, по-своему характеру и содержанию сходные с договорными обязательствами.

Виды обязательст:

1)Negotiorium gestio – ведение чужих дел

2)Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения одного лица за счет другого. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения одного лица за счет другого.

Публичным является обязательство, в котором одна сторона - предприниматель - принимает на себя обязанность осуществлять передачу товаров, выполнение работ или предоставление услуг каждому, кто к ней обратится

 

14. Публичный суд и суд по частным делам.

Публичный суд – суд на котором может присутствовать любой человек (не относящийся к делу) В суде по частным делам, решения и рассмотрение дела проходило без “зрителей”, и представителей общественности.

 В Древнем Риме нельзя говорить о какой-либо судебной их систе ме. В различные периоды времени их число, структура и компетенция весьма существенно изменялись, при этом в Риме не существовало отдельных исключительно судебных органов.ЛЕГИСАКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС. Эта форма процесса является наиболее древней.Данная форма процесса характеризовалась самой жесткой в истории гражданского процесса Рима регламентацией процессуальных действий вследствие огромной роли формальностей в нем. ФОРМУЛЯРНЫЙ ПРОЦЕСС: Охарактеризовать его в качестве основополагающей позволяют следующие особенности: во-первых, он впервые позволил участникам процесса отойти от жестких формальных условий легисакционного процесса, что намного ускорило развитие права, во- вторых, именно благодаря ей окончательно утвердился новый вид права – право преторское (ius praetorium), посредством которого стало возможным достаточно быстрое и гибкое реагирование законодателя на все изменения в правовой системе той эпохи.

 

15. Правоспособность (caput habere), ее содержание. Правоспособностьспособность физического лица быть субъектом, носителем прав. Правоспособность возникала в момент рождения. В особых случаях зачатый, но еще не родившийся ребенок признавался субъектом права, например права на имущество. Он мог быть наследником отцовского имущества. Полная правоспособность слагалась из трех элементов: а) состояния свободы; б) состояния гражданства; в) семейного состояния. В силу состояния свободы различались свободные и рабы; в силу состояния гражданстваримские граждане и другие свободные (латины, перегрины, вольноотпущенники); в силу семейного состояниясамостоятельные отцы семейств и подвластные какому-либо лицу. Полная правоспособность предполагала свободное состояние, римское гражданство и самостоятельное положение в семье.

 

16. Правовое положение различных категорий населения Рима. Важно сказать что: только римские граждане имели права. Римское гражданство приобреталось: 1) путем рождения от римских граждан; 2) путем освобождения из рабства; 3) путем усыновления римским гражданином иностранца; 4) предоставлением римского гражданства отдельным лицам или общинам (главным образом в период империи). Римское гражданство прекращалось: а) естественной смертью; б) в случае захвата в плен; в) в случае присуждения к тяжелому уголовному наказанию (изгнание, а в период империи — высыпка и присуждение к бессрочным каторжным работам). «Древние латины»: 1)могли заключать сделки на территории Рима, 2)выступать в суде, 3)иногда им предоставлялось право заключать браки с римскими гражданами, 4)участвовать в работе народного собрания с правом голоса. Латины колоний пользовались правом заключать сделки, участвовать в суде, однако были лишены права заключать браки с римскими гражданами и составлять завещания. Перегрины. В категорию перегринов входили: а) жители «сдавшихся» областей, включенных в состав Римского государства, б) римские граждане, высланные из Рима в результате применения к ним уголовного наказания; в) римские поданные, которые не обладали ни римской, ни латинской правоспособностью. Вначале на перегринов не распространялось римское право, поэтому на территории Рима они были наиболее бесправны. Раб не являлся субъектом права. Вольноотпущенники Правовое положение вольноотпущенника определялось в зависимости от прав лица, которое отпустило раба на волю.

17. Изменение и утрата правоспособности. Умаление гражданской чести. Статусы правоспособности. В отличие от современного права в соответствии с ius civile простого материального существования субъекта недостаточно для признания в нем юридической личности. Для того чтобы индивидууму стать полностью правоспособным, надо было, что бы он находился в определенном состоянии (status) в отношении трех составляющих: * Ius libertatis (право свободы); * Ius civitatis (право гражданства); * Ius familiae (право семейного статуса). Лишь люди, обладавшие всеми тремя состояниями, обладали полной юридической правоспособностью, т.е. требовалось, чтобы человек был свободным, был римским гражданином и был лицом своего права. Утрата одного из трех состояний правоспособности влекла за собою и утрату правоспособности - capitis deminutio. Первоначально capitis deminutio рассматривалась как гражданская смерть. Однако в дальнейшем стали считать, что за гражданской смертью следовало - то, что некоторые историки римского права (Жирар) называют возрождением: умерший как бы возрождался в качестве новой, с точки зрения права, личности. Таким образом, с течением времени capitis deminutio стала признаваться изменением состояния лица, permutatio status

 

18. Дееспособность. Опека и попечительство. Дееспособностьспособность приобретать права и нести обязанности. Дееспособность признавалась в Риме не за всеми гражданами. 1) Недееспособными признавались лица в возрасте до 7 лет. 2) Частично недееспособными признавались мальчики с 7 до 14 лет и девочки с 7 до 12 лет.   3) Признавались недееспособными душевнобольные и слабоумные. Для них назначался попечитель, как и для совершеннолетних, не достигших 25-летнего возраста. 4) Признавались ограниченно дееспособными "расточители", "бесчестные", лица с телесными недостатками (немые, глухие,...) и женщины.  «Бесчестие» наступало: а) при осуждении за уголовные преступления; б) при осуждении за особо порочные частные правонарушения (проституция); в) при нарушении некоторых норм, касающихся брака. «Бесчестные» лица существенно ограничивались по римскому классическому праву. Они не могли вступать в законный римский брак со свободнорожденными, были ограничены в области наследования и процессуальной сфере. В римском праве ограниченно правоспособными и дееспособными являлись женщины.

Для совершения действий, которые могут привести к прекращению права несовершеннолетнего или к установлению его обязанности, требовалось разрешение опекуна, которое должно было даваться непременно при самом совершении сделки.

 

19. Зарождение юридических лиц в римском праве. Вопрос о существовании юридических лиц в Риме продолжает оставаться дискуссионным. Римские юристы не разработали понятия юридического лица как особого субъекта, противопоставляемого лицу физическому, ввиду того, что отношения, на почве которых возникают юридические лица, в римской жизни не были достаточно развиты. не только физическое лицо, отдельный человек, но и объединение людей, выступающее в обороте как единое целое.  Такими социальными единицами, обладающими правами частных лиц, в римском праве считались:   профессиональные и религиозные союзы (collegia, sodalicia, societates, corpora);   самоуправляющие местные гражданские общины (municipia, coloniae);   государственная казна (fiscus).  Законы XXI таблиц устанавливали свободу частных ассоциаций, наделяя силой внутренние уставы коллегий, лишь бы они не противоречили закону. Считалось, что эта норма восходит к закону Солона, текст которой перечисляет как древние, так и известные в Классическую эпоху типы коллегий:   сельские общины;   объединения воинов и сотрапезников (curiales, sodales);   религиозные и похоронные союзы, распространенные, в основном, среди бедноты с целью обеспечить средства на похороны;   производственные и торговые корпорации.

 

20. Характеристика римской семьи. Агнатическое и когнатическое родство. Основные черты семейного строя. Т олько римский гражданин, вступив в римский брак мог основать римскую семью. В древнейший период семью характеризовал ряд особенностей: 1)моногамической семьи. В состав семьи включались: 1)жена и дети; 2)жены сыновей подчиненные не власти мужей, а власти домовладыки.3)все потомство подвластных сыновей кабальные и рабы. Единственным полноправным членом семьи являлся ее глава —домовладыка. Власть главы семьи была безграничной и одинаковой по отношению ко всем входившим в ее состав членам. Она прекращается только со смертью или по воле домовладыки. Власть домовладыки над женой и детьми мало отличалась от его прав на раба. Право собственности переходило к наследнику домовладыки.  После смерти домовладыки внуки переходили каждый под власть своего отца, жены сыновей оказывались под властью своих мужей, над вдовой домовладыки, устанавливалась опека сыновей.В древнейшее время существовало первоначальное родство, так называемое агнатское родство. Это родство определялось подчинением власти одного и того же домовладыки. Например, дочь состояла в агнатском родстве с отцом. Выйдя замуж, она переставала быть агнатской родственницей своего отца. По мере ослабления патриархальных устоев все большее значение приобретало родство по крови — когнатское родство.

 

21. Понятие брака. Формы брака в римском праве. Заключение брака. Прекращение брака.   Вообще брак - постоянный союз мужчины с женщиной с целью создания семьи и продолжения рода. первым был брак устанавливавший власть мужа над женой. Первый вид: жена становилась членом агнатской семьи мужа. Второй вид брака - это брак, не порождавший власти мужа над женой и первоначально не устанавливавший вообще юридической связи между мужем и женой: юридически чужая мужу и своим детям, жена пребывает в том же семейном положении, в каком она была до вступления в брак; только со старой семьей связывает ее агнатская связь.   Особые формы брака. 1) Конкубинатпостоянное, разрешенное законом сожительство мужчины и женщины, которые не могли заключить брак ввиду разного социального положения (например, сенатора с вольноотпуценницей). Такая связь не порождала юридических последствий. конкубина не пользовалась правами «законной» жены». Конкубинат допускался лишь для мужчин. 2) Б рак между перегринами, так как римское право такие браки не регламентировало. Эти браки регулировались правом перегринов. Условия вступления в брак: 1) соглашение между домовладыками; 2) согласие вступающих в брак; 3) наличие у лиц, заключивших брак, права заключать его; 4) достижение брачного возраста); 5) безбрачие; 6) отсутствие родственных связей у лиц, вступавших в брак

 

22. Имущественные и личные отношения супругов в римском праве. Правовое положение женщины. При заключении брака с мужской властью жена попадала под власть мужа. Данная форма брака характеризовалась отсутствием у жены личной правоспособности. Все имущество жены являлось собственностью мужа. Жена не могла самостоятельно заключать сделки и выступать в суде. В случае прекращения брака имущество, переданное ею мужу, получить обратно она не могла. При заключении брака с ограниченной властью мужа жена оставалась под властью отца и юридически оставалась в составе прежней семьи. Но даже и при данной форме брака жена была во многом зависимой от мужа. Она получала имя и сословное положение мужа. Имущество при данной форме брака оставалось раздельным.  Приданое. Вначале приданое присоединялось к имуществу жены и становилось собственностью мужа. Во второй период республики при заключении брачного договора заключался дополнительно устный договор, по которому муж должен был возвращать приданое в случае развода или смерти жены. В период принципата закон делал мужа собственником приданого, он имел право распоряжаться этим имуществом. Закон запрещал, однако, отчуждение земельных участков, поступающих в качестве приданого без разрешения на то жены. В период империи муж предоставлял жене предбрачный дар При Юстиниане такое дарение осуществлялось во время брака.

 

23. Отцовская власть.   Появлялась: 1) с рождением сына (дочери) от родителей, состоящих в законном браке (всякий ребенок, рожденный замужней женщиной, считался сыном или дочерью ее мужа, пока не будет доказано противное); 2) путем узаконения устанавливалась отцовская власть над детьми. Узаконение — признание детей данных родителей законными, хотя они рождены ими вне законного брака. Узаконение производилось или последующим браком родителей внебрачного ребенка, или путем получения императорского рескрипта,; 3) посредством усыновления (устанавливало отцовскую власть над посторонним лицом). Существовало два вида усыновления: а) усыновление лица, находящегося под отцовской властью, 6) усыновление лица не находящегося под отцовской властью;  Закон устанавливал необходимые условия усыновления. Таких условий было три: 1) усыновителем мог выступать только мужчина 2) усыновитель не должен быть подвластным;3) усыновитель должен быть старше усыновляемого не менее чем на 18 лет. Прекращение отцовской власти.   Отцовская власть прекращалась в результате: 1) смерти домовладыки;2) смерти подвластного;3) утраты свободы или гражданства домовладыкой или подвластным;4) лишения домовладыки прав отцовской власти 5) приобретения подвластным некоторых почетных званий; 6) эмансипации подвластного

 

24. Усыновление и узаконение. Узаконение – признание детей данных родителей законными, хотя они рождены ими вне законного брака, а усыновление – присвоение себе любого ребенка над которым лицо хочет взять опеку.. Способы узаконения ребенка: 1) заключение брака между родителями внебрачного ребенка; 2) издание специального соответствующего указа императора (рескрипта) при отсутствии или смерти матери; 3) зачисление сына в члены муниципального сената, а если вне брака будет рождена дочь, то выдача ее замуж за члена муниципального сената. Усыновление – установления отцовской власти над чужими детьми. Формы усыновления: 1) arrogatio – усыновление семейно-самостоя-тельных лиц. На первоначальном этапе осуществлялось публично в Народных собраниях, затем императором и судом. Но особенно важным было то, чтобы об усыновлении было публично объявлено; 2) adoptio – усыновление семейно-подвласт-ных лиц, в результате чего происходила смена домовладыки, которому подчинялся подвластный.. усыновление осуществлялось в два этапа: 1) освобождение подвластного от власти предыдущего отца семейства. Для этого осуществлялась троекратная фиктивная продажа лица с последующим освобождением мнимым покупателем. 2) вступление под власть нового отца семейства путем предъявления виндика-ционного иска, возникающего из отцовской власти. После продажи ребенка в третий раз мнимый покупатель не отпускал его на свободу, а использовал в качестве ответчика по указанному иску, который к нему предъявлял усыновитель, в соответствии с заранее достигнутой договоренностью.

 

25. Понятие и классификация вещей в римском праве. Вещь — осязаемая часть живой и неживой природы. Римские юристы выделяли понятие бестелесных вещей, которые существуют только в правовом представлении (право наследования). Вещи делились на виды: 1) божественного и человеческого права. Вещи человеческого права подразделялись на публичные (принадлежавшие группе людей) и частные (принадлежавшие конкретным лицам); 2) делимые и неделимые.; 3) движимые и недвижимые; 4) определяемые родовыми и индивидуальными признаками.; 5) простые и сложные.; 6) главные и второстепенные. Материально не связанные вещи, но соединенные общим началом были зависимы от главной вещи, которая и определяла их юридическое положение.; 7) вещи в обороте и изъятые из оборота.

 

 

26. Понятие и виды владения. Владение представляло собой фактическое обладание вещью, снабженное юридической защитой. Для существования владения необходимо было наличие двух элементов: 1) фактического обладания вещью;2) воли обладать вещью самостоятельно, не признавая над ней власти другого лица, или воли относиться к вещи как к своей. Держание — фактическое обладание вещью без намерения относиться к ней как к своей. Практическое различие между владением и держанием состояло в том, что владельцы защищались от незаконного посягательства сами, а держатели — посредством собственника.  Виды владения. В римском праве существовало законное, незаконное и производное владение. Законным владельцем считался собственник. Добросовестным владением являлось такое, при котором лицо (владелец) не знало и не должно было знать, что оно не имеет права владеть вещью. Производным владельцем являлся такой, которого в силу особых причин нельзя было назвать владельцем в римском смысле этого слова (например, производным владельцем считалось лицо. вещь которого была заложена).

 

27. Установление и прекращение владения. Владение устанавливалось для лица с того момента, когда у него соединялось обладание вещью с волевым моментом (намерением относиться к вещи как к своей). В отношении владельческой воли действовало правило «никто не может изменить сам себе основания владения». Владение приобреталось не только личным владельцем, но и через представителя. Для этого требовалось два условия: 1. наличие у представителя полномочий на приобретение владения для другого лица.2. наличие у представителя намерения приобрести вещь не для себя, а для представляемого.  Владение прекращалось, когда утрачивался хотя бы один из двух элементов, характеризующих владение. Владение прекращалось в случае гибели вещи, превращения ее во внеоборотную вещь, отчуждение вещи.

 

28. Защита владения. Владельческая защита, сводящаяся к выяснению лишь фактов (владения и нарушения), называлась поссессорной. Защита же прав, при которой требовалось доказать наличие у лица права на данную вещь. называлась петиторной. Владение защищалось не исками, а интердиктами (распоряжения претора о немедленном прекращении действий, нарушающих права граждан). 1)Интердикты, направленные на удержание владения, были двух видов; А) По интердикту «для защиты владения недвижимостью» защита обеспечивалась не всякому владельцу, а тому, кто владел недвижимостью. Это означало, что не давалась защита: - лицу, захватившему недвижимость силой, - лицу, захватившему недвижимость тайно по отношению к другой стороне, -лицу, получившему недвижимость от противника в пользование до востребования. Б) По интердикту «для защиты владения движимой вещью» защищалось владение движимыми вещами. Защита предоставлялось тому, кто за последний год владел вещью более продолжительное время.

 

29. Понятие и содержание права собственности. Виды собственности. Право собственности понимали как наиболее полное, неограниченное и исключительное господство лица над вещью. основные правомочия собственника: 1) право владения;2) право пользования;3) право распоряжения:4) право извлечения плодов, доходов;5) право истребовать вещь из рук ее обладателя  Все вещи делились на две группы: 1) вещи, изъятые из оборота, и 2) вещи, не изъятые из оборота. К манципирувмым вещам относились земли вокруг Рима, здания, сельские сервитуты, рабы, скот. Б. Все остальные вещи принадлежали к разряду нвманципирувмых. Различие между двумя разрядами вещей заключалось в способе отчуждения.. ВИДЫ СОБСТВЕННОСТИ. В римском праве фигурировали квиритская собственность, бонитарная собственность, провинциальная собственность и собственность перегринов. А). Квиритская собственность - собственность, которая приобреталась по нормам квиритского права. Квиритская собственность могла принадлежать только римским гражданам. Б). Преторская (бонитарная) собственность.  . .В) Провинциальная собственность. Земли завоеванных провинций рассматривались как государственная собственность Рима. Во II в. провинциальные землевладельцы превратились в узуфруктариев и получили владельческую защиту. Провинциальную земельную собственность отличали две черты: 1) за нее платили налог (от налога освобождались собственники италийских земель); 2) отношения, связанные с земельной собственностью, регулировались правом перегринов. Г. Собственность перегринов.

 

30. Установление и прекращение права собственности.

В древности в Риме. Покупатель делал вид, что отчуждаемая вещь принадлежит ему и торжественно заявлял о своем праве собственности («данная вещь по праву квиритов принадлежит мне»), отчуждатель не возражал против такого утверждения, и претор присуждал данную вещь приобретателю, как будто являющуюся его собственностью.В классический период: При традиции право собственности приобреталось в силу самой фактической передачи вещи лишь при условии наличия «справедливого», т.е. законного основания.В постклассический период (при императоре Юстиниане) в результате непрерывного владения вещью в течение более 30 лет право собственности признавалось даже в случае отсутствия законного титула, т.е. «справедливого основания владения» (так называемая экстраординарная приобретательная давность)Право собственности могло возникнуть в порядке законного отчуждения(adquisitio). Такой способ можно назвать основным, он возникал в том случае, когда отчуждение вещи совершалось полноправным хозяином, в установленном законом формах (купли-продажи, дарении и т.д.)наряду с приобретением, право собственности в римском праве считалось утраченным в следующих случаях: а) если вещь погибает физически, либо юридически; б) если собственник отказывается от своего права на вещь; в) если собственник лишается права помимо своей волиИзъятие вещи из гражданского оборота также ведет к прекращению права частной собственности на нее

 

31. Защита права собственности. Основным средством защиты права собственности являлись виндикационный и негаторный иски. Виндикационный иск (виндикация - требование) предоставлялся собственнику для истребования вещи, владение которой им было утрачено. Предметом иска являлась вещь со всеми ее приращениями и плодами. Виндикационный иск давался тогда, когда истец мог доказать, что он являлся собственником. Собственник обязан был по этому иску возместить ответчику суммы издержек в связи с эксплуатацией вещи. Неодинаковой была ответственность добросовестного и недобросовестного владельца в случае предъявления к нему виндикационного иска. 1) Добросовестный владелец отвечал за состояние вещи с момента предъявления иска. Он также не возмещал собственнику стоимость плодов, полученных от плодоносящей вещи, за время до предъявления иска. 2) Ответственность недобросовестного владельца была выше. Негаторный иск давался собственнику вещи тогда, когда вещь оставалась в его фактическом владении, но кто-то незаконным образом стеснял осуществление им своего права (лицо на своем участке возвело стену затруднив доступ света в соседний дом). Негаторный иск, как и виндикационный, являлся абсолютным иском, т.е. предъявлялся против любого нарушителя права.

 

32. Сервитуты: понятие и виды. Установление и прекращение сервитутов. Сервитуты древнейшие среди прав на чужие вещи. Первоначально право пользования чужой землей в определенном отношении возникало посредством заключения сделок (например, договора найма или аренды). Предиальные (земельные) сервитуты, право пользования соседним (служащим, подчиненным) участком независимо от смены его собственника, а также независимо от смены собственника господствующего участка (в интересах которого установлен сервитут). три дорожных сервитута: 1)право прохода через чужой участок; 2)право прохода и прогона скота; 3)право прохода, прогона и проезда. Среди первых был и сервитут воды – право провести воду с чужого участка. городских сервитутов: 1)право опереть строение на стену соседа; 2)право отводить дождевую воду во двор соседа; 3)право требовать, чтобы сосед не загораживал вида, света. Л ичные сервитуты. Известны 4 личных сервитута: 1)узуфрукт – право пользования чужой; 2)право личного пользования чужой вещью, но не плодами (последними – в пределах собственных нужд); 3)право жить в чужом доме; 4)право личного пользования чужим рабом или животным. Сервитуты возникали: приобретению по давности, судебное решение о разделе общей собственности, завещательные отказы. Сервитут прекращался: 1)при отказе сервитуария от соответствующего права; 2)при истечении погасительной давности; 3)при соединении права собственности на господствующий и служащий участки (в личных сервитутах – при соединении права собственности и пожизненного пользования); 4)существенное изменение субстанции вещи, являвшейся объектом личного сервитута; 5)смерть управомоченного или умаление его правоспособности.

 

33. Эмфитевсис и суперфиций. Эмфитевзисдолгосрочная наследственная аренда земли. Защищался эмфитевзис как право собственности, но по аналогии. В содержание эмфитевзиса входило: а) право пользования земельным участком; б) право изменять характер участка, не ухудшая при этом его свойства; в) право собирать урожай (плоды) с участка; г) право закладывать земельный участок, отчуждать его и передавать по наследству. В случае отчуждения земельного участка эмфитевт обязан был предупредить об этом собственника земельного участка. За пользование земельным участком эмфитевт платил собственнику арендную плату, а также выплачивал земельный налог в государственную казну. Просрочка арендной платы в течение трех лет приводила к утрате эмфитевзиса. Суперфицийправо возведения строения на чужом городском земельном участке и право пользования этим строением. Суперфиций можно было отчуждать, передавать по наследству Право собственности на суперфиций принадлежало собственнику земельного участка как главной вещи. Суперфиций, равно как и эмфитевзис, защищался теми же исками, что и право собственности, но в форме исков по аналогии.

 

34. Понятие и виды наследования. Наследование по завещанию. Наследованием называется переход имущества умершего лица к другим лицам. Существовало универсальное или сингулярное правопреемство наследника. 1)При универсальном преемстве наследник приобретал все имущественные права и обязанности наследодателя. 2)В силу сингулярного преемства наследник приобретал лишь отдельные права на определенные вещи наследодателя. Это так называемые легаты. Кодициллы - распоряжения на случай смерти, не содержавшие назначения наследника Наследование возможно было или по завещанию, или по закону. Завещание — одностороннее, формальное, гражданско-правовое распоряжение лица на случай его смерти, содержавшее назначение наследника. Условия действительности завещания: 1) Для действительности завещания требовалось, чтобы в момент совершения завещания завещатель обладал активной завещательной правоспособностью, которая полностью зависела от гражданской правоспособности.. 2) Завещание считалось действительным, если оно было составлено в требуемой форме: а)посредством меди и весов (устное и письменное), б)преторское завещание, в)завещание путем занесения в протокол суда и муниципального магистрата, в)путем передачи в императорскую канцелярию письменного завещания на хранение. 3) Принципы цивильного права требовали, чтобы в завещательном распоряжении наследник был назван по имени. Необходимое наследование. 1) В древнейшую эпоху завещатель пользовался неограниченной свободой распоряжаться наследственным имуществом. 2) Затем появилось ограничение завещательной свободы. Завещатель не должен был обходить молчанием своих непосредственно подвластных лиц. Он должен был или назначить их наследниками, или лишить их наследства. Указания причин не требовалось. 3) Последующее развитие наследственного права было связано с дальнейшим ограничением свободы завещательных распоряжений. Завещатель обязан был завещать наиболее близким родственникам обязательную долю в наследстве.

 

35. Понятие и виды наследования. Наследование по закону. Наследованием называется переход имущества умершего лица к другим лицам. Существовало универсальное или сингулярное правопреемство наследника. 1)При универсальном преемстве наследник приобретал все имущественные права и обязанности наследодателя. 2)В силу сингулярного преемства наследник приобретал лишь отдельные права на определенные вещи наследодателя. Это так называемые легаты. Кодициллы - распоряжения на случай смерти, не содержавшие назначения наследника Наследование возможно было или по завещанию, или по закону. Наследование по закону наступало тогда, когда не было завещания или когда завещание было признано недействительным. Наследниками по закону могли быть прежде всего лица, находившиеся под властью наследодателя По эдикту Андриана (127 г. н. э.) было установлено четыре группы наследников по закону. 1. относились дети умершего, в том числе эмансипированные. Во 2. входили когнатские родственники. Наследство переходило к ним лишь в том случае, если не было наследников первой группы. 3. составляли все прочие кровные родственники умершего, вплоть до шестой степени родства. Они получали имущество, если не было наследников первых двух групп. 4. относился переживший супруг, призывавшийся к наследству при отсутствии родственников перечисленных выше групп. При Юстиниане сложились следующие разряды наследников: 1. составляли нисходящие родственники. Характерным являлось то, что нисходящий более близкой степени исключал наследование нисходящих более отдаленных степеней. 2. наследников составляли восходящие родственники. 3. законных наследников входили неполноправные братья и сестры (и дети ранее умерших неполнородных братьев и сестер, наследовавших по праву представления). 4. составляли все остальные боковые кровные родственники.

 

36. Необходимое наследование. Обязательная доля.

Наследованием называется переход имущества умершего лица к (одному или нескольким) другим лицам.

По необходимому наследию: завещатель обязан оставить определенную часть своего имущества некоторым родственникам (нисходящим, восходящим, полнородным и единокровным братьям и сестрам);.Обязательная доля в наследстве ограничивает свободу завещания в интересах определенного круга лиц, который преимущественно связан с личностью завещателя кровными связями (дети, родители).Юстиниан увеличил необходимую долю законных наследников до 1/3 всего наследства и до половины того, что им полагалось по закону. Таким образом, обязательная доля становится традиционным институтом наследственного права, обладающая социально-экономической и нравственной нагрузками, призванная осуществлять обеспечительную роль в отношении определенных категорий близких умершего завещателя (так называемых обязательных наследников).

 

37. Сингулярное правопреемство. Легаты и фидеикомиссы. Сингулярное наследственное правопреемство (successio singularis, in singulas res), когда наследникам предоставлялись только отдельные права и обязанности (легаты или завещательные отказы). В завещательных отказах наследодатели предоставляли только единичные права, не возлагая на наследников ни прав, ни обязанностей. Лицо, в отношении которого был назначен легат, не становилось ответственным за долги наследодателя, а являлось преемником наследодателя в отдельном праве, но не в какой-либо доле наследства. Легатом называлось предоставление в силу завещания лицу, не являвшемуся наследником, какой-либо выгоды после смерти завещателя. Легат — это сингулярное преемство.. Ограничения легатов: 1) сначала запрет назначать легаты свыше 1000 ассов и на получение легата больше чем наименее получивший наследник (в противовес ухитрялись назначали много мелких легатов); 2) законом Фальцидия (-50 г. до н.э.) в качестве легатов выдавалось не более % наследства, а наследства (оставшегося после погашения долгов наследодателя) поступала наследнику (Фальцидиева четверть). Фидеикомиссы (обращение к чести, совести другого) — неформальные легаты, заключавшие в себе просьбу (устную или письменную) дать или сделать что-либо для другого лица, не упомянутого в завещании, под честное слово. В республиканский период фидеикомиссы не пользовались юридической защитой, исполнять их считалось нравственной обязанностью наследников. При императоре Августе им стали придавать юридическое значение, связанное с обращением к административной власти — консулу. Фидеикомисс превратился в самую свободную форму завещательного распоряжения, обращенного к наследнику или должнику завещателя.

 

 

38. Понятие и виды обязательств.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: