Раздел 7. Наследственное право. (4 часа)

1.Понятие и значение наследования и наследственного права. Наследственное правопреемство. Наследственное правоотношение. Наследник. Наследодатель. Объект наследственного правоотношения: наследственная масса. Открытие наследства. Время и место открытие наследства.

 2.Наследование по

закону. Порядок призвания наследников к наследованию. Наследование по праву представления. Доли законных наследников.

3.Наследование по завещанию. Понятие завещания. Принцип свободы завещательного распоряжения. Форма и содержание завещания. Завещательный отказ. Изменение и отмена завещания. Наследники по завещанию. Необходимые (обязательные) наследники. Понятие и размер обязательной доли.

 4.Понятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Наследственная трансмиссия. Отказ от наследства

 

1. Общие положения о наследовании.

Приобретение наследства. Наследование отдельных видов имущества

Федеральным законом «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» с 1 марта 2002 г. была введена в действие часть третья ГК РФ. Необходимость из­менения законодательства в области наследственного права на­зрела давно. Мы стремимся к цивилизованным правовым отно­шениям, которые не могут сочетаться с законодательными за­претами или ограничениями по распоряжению частной собствен­ностью ее владельцем. Каждый человек волен свободно распоря­жаться тем, что принадлежит ему по закону как при жизни, так и после смерти: завещать все свое имущество или его часть род­ственникам или любым другим лицам, а также государству и юри­дическим лицам. В этом состоит один из основных принципов наследственного права — свобода завещания, которая может быть ограничена только правилами, касающимися обязательной доли в наследстве. Это означает, что несовершеннолетние и нетру­доспособные дети, а также нетрудоспособные супруг, родители или иждивенцы наследуют независимо от содержания завеща­ния не меньше половины доли, которая причиталась бы каждо­му из них при наследовании по закону. Раньше обязательная доля составляла две трети. Уменьшение этой доли направлено только на то, чтобы реализация обязательного права в наимень­шей степени противоречила воле наследодателя, выраженной им в завещании.

Если завещания нет, то в силу вступает наследование по закону. При этом имущество переходит в собственность наследников в равных долях. Раньше законодательством предусматривалось толь­ко две очереди наследников, теперь фактически устанавливается восемь очередей. Стать наследниками смогут не только дети, суп­руг, родители, братья, сестры, дедушки и бабушки с обеих сто­рон, дяди и тети и т.п., но и пасынки и падчерицы, а при отсутствии других наследников — иждивенцы, проживавшие вместе с человеком, оставившим наследство.

Новый Гражданский кодекс первоочередным при определении наследников устанавливает наследование по завещанию, а не по закону, как это было в ГК РСФСР. Такой подход направлен на то, чтобы преодолеть устоявшуюся в нашем общественном сознании тенденцию, когда составление завещания являлось скорее исклю­чением, чем правилом. Теперь можно будет завещать земельные участки, предприятия, недвижимость, а также разнообразные имущественные права.

В части третьей ГК РФ существенно обновлены и дополнены правила, касающиеся формы завещания. Законным теперь счита­ется не только нотариально удостоверенное, но и закрытое заве­щание, содержание которого может быть известно только завеща­телю, в этом случае нотариально заверяется сам факт передачи его нотариусу. Законным признается и завещание, составленное в про­стой письменной форме, но только в том случае, если завещатель не имел возможности составить его по общим правилам, напри­мер, находился в положении, угрожающем его жизни.

В новом Гражданском кодексе сохранены сроки для принятия наследства, которые были установлены еще в ГК РСФСР. Приня­тие наследства по истечении установленного срока допускается только по решению суда или с письменного согласия наследни­ков.

Как известно, наследуется не только имущество, но и долги завещателя. Наследник несет за них ответственность, но только в пределах стоимости пришедшего к нему имущества. Эта ранее дей­ствовавшая норма в новом ГК сохранена.

Наследодатель — лицо, чьи права и обязанности переходят по наследству, — одна из центральных фигур в наследственном праве. Наследодателем может выступать только физическое лицо, будь то гражданин Российской Федерации, иностранец или апатрид (лицо без гражданства). Ни одна социальная общность, независи­мо от того, является ли она юридическим лицом или нет, насле­додателем не может быть. Универсальное правопреемство, которое происходит при реорганизации юридического лица, не относится к наследственному правопреемству, хотя в быту нередко можно услышать, что вновь образованное юридическое лицо «унаследо­вало» долги своего предшественника (например, к акционерному обществу перешли долги унитарного предприятия, на базе кото­рого оно образовано).

При наследовании по закону наследодатель может быть дее­способным и недееспособным. Иначе обстоит дело при наследова­нии по завещанию. Поскольку завещание — это сделка, которая совершается действием лица, желающего распорядиться наслед­ством на случай смерти, завещатель на момент совершения указанной сделки должен быть дееспособен, причем в полном объеме. Лица, которые в установленном законом порядке вступили в брак до достижения брачного возраста (п. 2 ст. 21 ГК) или эмансипиро­ваны (ст. 27 ГК), поскольку они становятся полностью дееспособ­ными, на общих основаниях с другими дееспособными лицами могут составить завещание.

Лица частично дееспособные (ст. 26 ГК), а также ограниченно дееспособные (ст. 30 ГК) завещательной дееспособностью не об­ладают. Не имеет юридической силы завещание, составленное не­дееспособным лицом, в период так называемого светлого проме­жутка. Если лицо, составившее завещание, впоследствии призна­ется недееспособным, то это обстоятельство не отражается на юридической силе завещания, которое наследодатель составил, когда был дееспособным. В то же время такое завещание может быть оспорено по основаниям, предусмотренным ст. 177 ГК. При­знание лица, составившего завещание, недееспособным впослед­ствии может иметь значение и при решении вопроса об отстране­нии наследника по завещанию от наследования как недостойного наследника.

Наследник — лицо, у которого возникает право получить наслед­ство. Круг наследников по закону определяет закон, круг на­следников по завещанию — завещание. Если наследодателем может быть только физическое лицо, то наследниками могут быть как физические, так и юридические лица, государство Россий­ская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, ино­странные государства и международные организации. Иными сло­вами, круг наследников значительно шире, чем круг наследодате­лей. При этом социальные образования признаются наследника­ми, если они существуют на момент открытия наследства. Если, например, гражданин оставил завещание в пользу Союза ССР, который к моменту открытия наследства перестал существовать, то имущество перейдет к государству — правопреемнику Союза ССР (например, к Российской Федерации). Что же касается граж­дан, то при наследовании как по закону, так и по завещанию наследниками могут быть граждане, находящиеся в живых к мо­менту смерти наследодателя. Если же граждане зачаты при жизни наследодателя, но родились после его смерти, то дети наследода­теля могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию. Остальные же граждане могут быть в этом случае наследниками только по завещанию.

Важно отметить, что закон допускает призвание к наследова­нию не только граждан, находящихся в живых к моменту откры­тия наследства, но и тех, кто был зачат при жизни наследодателя, однако родился живым после открытия наследства, т. е. уже после смерти наследодателя. Охрана интересов такого лица предусмотре­на ст. 1116 ГК. Означает ли это, что не родившийся ребенок признается субъектом права? Нет, поскольку его интересы будут учи­тываться лишь при условии, что он родится живым. Если же он родится мертвым, то факт его зачатия утрачивает какое бы то ни было юридическое значение, поскольку его правоспособность так и не возникла. В данном случае он вообще не считается призван­ным к наследованию, а потому не подлежат применению ни пра­вила о наследственной трансмиссии, ни правила о приращении наследственных долей, ни другие правила, рассчитанные на тот случай, когда наследник, призванный к наследованию, умирает, не успев принять наследство.

Очерчивая круг лиц, призываемых к наследованию, следует сказать и о тех, кто от наследования отстраняется, о так называе­мых недостойных наследниках (ст. 1117 ГК). В п. 1 ст. 1117 ГК РФ говорится о наследниках, которые отстраняются от наследования как по закону, так и по завещанию.

К ним отнесены граждане, которые своими противозаконны­ми действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способ­ствовать призванию их самих (недостойных наследников) или других лиц к наследованию, либо способствовали или пытались способ­ствовать увеличению причитающейся себе или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном по­рядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе его наследовать. Не наследуют по закону родители после детей, в отношении кото­рых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.

В п. 2 ст. 1117 ГК перечисляются лица, которые отстраняются от наследования лишь по закону, но не по завещанию. Отстраняются от наследования по закону родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства, а также граждане, злостно уклонявшиеся от обязанностей по содержанию наследо­дателя, если это обстоятельство подтверждено судом. При этом оно может быть подтверждено судом и после открытия наследства. В то же время указанные лица в отличие от лиц, подпадающих под действие п. 1 ст. 1117 ГК, отстраняются от наследования только по закону, но не по завещанию.

Если наследодатель простил своего отца, который злостно ук­лонялся от уплаты алиментов на его содержание, и совершил в его пользу завещание, то отец может быть призван к наследова­нию как наследник по завещанию. Однако по требованию других наследников по закону он как недостойный наследник может быть отстранен от наследования той части имущества, которая осталась незавещанной.

Правила о недостойных наследниках распространяются и на наследников, имеющих право на обязательную долю (п. 4 ст. 1117 ГК). В той части, в какой речь идет об отстранении недостойных наследников от наследования по завещанию, указанные правила применяются и к завещательному отказу как особому виду заве­щательного распоряжения. Иными словами, они распространяют­ся и на недостойных отказополучателей (п. 5 ст. 1117 ГК).

Наследство. Центральным в наследственном праве является по­нятие наследства (наследственная масса). Под наследством следует понимать то, что после смерти наследодателя переходит к его на­следникам в порядке наследственного правопреемства. Иными слова­ми, для раскрытия содержания понятия наследство необхо­димо ответить на вопрос, что переходит к наследникам и как пе­реходит. При определении границ самого понятия наследства от­правными должны служить следующие положения.

Во-первых, в состав наследства могут входить лишь те права и обязанности, носителем которых при жизни был сам наследода­тель. Если же права и обязанности возникают лишь в результате смерти наследодателя, то говорить о переходе их по наследству не приходится. При таких обстоятельствах права и обязанности не переходят от наследодателя к наследнику, а возникают у наслед­ника по иным основаниям. Но для этого, помимо смерти наследо­дателя, необходимо наличие и других предусмотренных законом юридических фактов. Так, в случае смерти застрахованного лица, если в договоре личного страхования не указан иной выгодоприоб­ретатель, страховая сумма выплачивается наследникам застрахо­ванного лица. Однако наследственного преемства здесь не проис­ходит, поскольку право на получение страховой суммы возникает лишь в результате смерти наследодателя. Таким образом, наслед­ник приобретает право, которое самому наследодателю не при­надлежало. То же происходит и тогда, когда в качестве выгодопри­обретателя в страховом полисе указан наследник.

Во-вторых, далеко не все права и обязанности, принадле­жавшие наследодателю при жизни, способны по самой своей при­роде переходить к другим лицам, в том числе и в порядке насле­дования. Так, не переходят по наследству права, которые настолько срослись с личностью наследодателя, что «умирают» вместе с ним. Таково, например, право авторства. В то же время авторство наследодателя продолжает существовать и после его смерти в ка­честве социально значимого и охраняемого законом юридическо­го факта.

В-третьих, переход по наследству ряда прав и обязанностей, принадлежавших наследодателю при жизни и способных перехо­дить по наследству, может быть исключен или ограничен в силу прямого указания закона, причем позиция законодателя в этом вопросе может претерпевать изменения. Так, в настоящее время в законодательстве установлено, что начисленная, но не получен­ная наследодателем заработная плата передается его семье. Наслед­ственного преемства здесь нет, поскольку круг членов семьи, к которым перейдет заработная плата умершего, может и не совпасть с кругом его наследников. Правила о переходе неполученной зара­ботной платы наследодателя к его семье продиктованы стремле­нием хотя бы на первых порах после смерти наследодателя не под­рывать семейный бюджет и дать возможность семье покрыть рас­ходы на погребение. В принципе, однако, может быть установле­но, что начисленная, но не полученная заработная плата наследу­ется на общих основаниях.

Наследственного правопреемства может не наступить и после смерти инвалида, получившего специальные транспортные сред­ства, при определении судьбы этих средств. Полученная инвали­дом бесплатно мотоколяска после его смерти подлежит возврату органам социальной защиты населения. Исключение сделано для инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц. Бесплатно полученная ими мотоколяска после смерти инва­лида остается в собственности его семьи. То же относится и к бес­платно полученным указанными категориями инвалидов автомо­билям. Если мотоколяски и легковые автомобили не получены инвалидами бесплатно, хотя и приобретены ими на льготных ус­ловиях, они наследуются на общих основаниях. Это положение распространяется не только на инвалидов Великой Отечественной войны, но и на других.

В-четвертых, по наследству могут переходить права и обя­занности с имущественным и неимущественным содержанием. Так, если унаследованы голосующие акции в акционерном обществе, то к наследнику переходит право не только на получение диви­дендов, но и право на участие в управлении делами акционерного общества.

В-пятых, в случаях, предусмотренных законом, по наслед­ству могут переходить как субъективные права и обязанности в подлинном смысле слова (например, право собственности или право кредитора в обязательстве), так и правовые образования, которые находятся на пути от правоспособности к субъективным правам.

2. Время и место открытия наследства. Принятие наследства. Отказ от наследства

Открытие наследства. Наследство открывается со смертью граж­данина (ст. 1113 ГК). Момент смерти фиксируется на основании медико-биологических данных, свидетельствующих о том, что из­менения, которые произошли в организме человека, необратимы и позволяют констатировать факт смерти. Если жизнедеятельность организма поддерживается с помощью аппаратов искусственного дыхания, кровообращения и т.д., смерть еще не наступила. Лишь после того как эти аппараты будут отключены и произойдет пол­ное прекращение деятельности сердца и других органов, без ко­торых жизнь человека немыслима, наступит смерть. Факт смерти удостоверяется в свидетельстве о смерти, выдаваемом органами ЗАГСа.

К смерти по правовым последствиям приравнивается и объяв­ление судом безвестно отсутствующего гражданина умершим, а также установление судом факта смерти. Объявление гражданина умершим вследствие безвестного отсутствия не прекращает его правоспособности. Если умершим объявлен гражданин, который жив, он своей правоспособности не утрачивает. Если же умершим объявлен гражданин, которого нет в живых, то он утратил право­способность уже в момент действительной смерти, а не в момент объявления его умершим. Поскольку, однако, неизвестно, жив гражданин или нет, не остается ничего другого, как уравнять пра­вовые последствия объявления гражданина умершим с теми по­следствиями, которые влечет его смерть. То же относится и к уста­новлению судом факта смерти. Нужно отметить, что в момент от­крытия наследства возникает наследственное правоотношение. По­этому значение четкой фиксации этого момента трудно переоце­нить.

Время и место открытия наследства. Временем открытия наслед­ства признается день смерти наследодателя. Если безвестно отсут­ствующий гражданин объявлен умершим, то днем его смерти при­знается день вступления в законную силу соответствующего реше­ния суда, а в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 45 ГК днем смерти признан день его предполагаемой гибели, — день смерти, указанный в решении суда. Последнее может иметь место, когда есть основания предполагать, что гибель гражданина произошла в результате несчастного случая. При наличии такого предположе­ния суд может признать днем смерти гражданина тот день, когда этот несчастный случай произошел. Если факт смерти гражданина установлен судом, днем смерти гражданина признается день, за­фиксированный в решении суда.

Возможно, что день смерти, зафиксированный в решении суда (как при объявлении гражданина умершим, так и при установле­нии факта смерти), и день вступления решения суда в законную силу по времени будут далеко отстоять друг от друга, а то и нахо­диться за пределами шестимесячного срока для принятия наследст­ва, который исчисляется с момента его открытия. Правильнее поэтому в соответствующих случаях исчислять указанный срок с момента вступления решения суда в законную силу, а не со дня смерти, зафиксированного судом. При ином подходе, если срок для принятия наследства пропущен, надо ставить вопрос о его продлении как пропущенного по уважительным причинам, что может привести к волоките при оформлении наследственных дел.

Поскольку временем открытия наследства признается день смер­ти наследодателя, лица, умершие в один и тот же день, хотя и в разное время суток, признаются умершими одновременно, а по­тому и не призываются к наследованию после смерти друг друга. Указанные лица называются коммориентами (commorientes — уми­рающие одновременно). Таким образом, при определении време­ни открытия наследства не учитывается тот временной разрыв, который может быть между смертями, последовавшими друг за другом, но в один и тот же день. Иными словами, разница во времени, исчисляемая часами и минутами в пределах одного и того же дня, при определении момента смерти во внимание не принимается. Конечно, при таком подходе может быть и так, что лица, которые умерли один в 23 ч 55 мин, а другой в 00 ч 5 мин следующего дня, будут считаться умершими не в один день и на­следовать после друг друга, а лица, между смертями которых куда больший временной разрыв, — умершими в один день и к насле­дованию после друг друга не призываться. Но это все же связано с меньшими издержками, нежели определение момента смерти по часам, а то и по минутам. Ведь не будешь же у изголовья каждого человека, который отходит, стоять с хронометром. К тому же та­кие случаи обычно связаны с экстремальными ситуациями (чаще всего при транспортных и экологических катастрофах), когда не до учета точного времени смерти человека, которому уже ничем нельзя помочь.

Местом открытия наследства является последнее место житель­ства (ст. 20 ГК) наследодателя (ст. 1115 ГК). Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на террито­рии РФ, неизвестно или находится за ее пределами, местом откры­тия наследства в РФ признается место нахождения такого наслед­ственного имущества. Если такое наследственное имущество нахо­дится в разных местах, местом открытия наследства является мес­то нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной его части, а при отсутствии недвижимого иму­щества — место нахождения движимого имущества или его наибо­

лее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

Распад Союза ССР вызвал движение многочисленных людских потоков в самых разных направлениях. То, что происходит сейчас на территории бывшего Союза ССР, в известной мере можно срав­нить с переселением народов. Не избежала этого и Россия. Острота проблемы беженцев и вынужденных переселенцев не спадает. При таких обстоятельствах определить последнее место жительства на­следодателя, не говоря уже о том, что оно может быть и неизвест­но, далеко не просто. Как, например, определить место житель­ства вынужденного переселенца, который бежал из Чечни, бро­сив все свое имущество, и зарегистрирован по месту пребывания у своих родственников в Санкт-Петербурге? Еще более сложна эта проблема в отношении беженцев, которые, как известно, не яв­ляются гражданами страны, предоставившей им убежище. Очевид­но, регистрация места пребывания, независимо от того, идет ли речь о беженце или вынужденном переселенце, сама по себе место жительства не определяет. Более надежным ориентиром в этом от­ношении может служить регистрация по месту жительства. Но при всех обстоятельствах решающее значение для определения места жительства наследодателя имеет материально-правовой критерий, а именно установление того места, где наследодатель на момент открытия наследства постоянно или преимущественно проживал. Только если последнее место жительства наследодателя не может быть установлено, место открытия наследства придется опреде­лять по месту нахождения наследства или основной его части. Так, если основную часть наследства составляет жилой дом или иное недвижимое имущество, местом открытия наследства будет мес­то, где это имущество зарегистрировано. Если основная часть на­следства выражается в акциях или в доле в капитале хозяйственно­го общества или товарищества, то наследство открывается по ме­сту регистрации соответствующего юридического лица.

Определение места открытия наследства имеет важное практи­ческое значение, поскольку именно по этому месту устанавлива­ется круг лиц, призываемых к наследованию, происходит приня­тие наследства или отказ от него, совершаются иные действия по оформлению наследственных прав.

Принятие наследства. Отказ от принятия наследства. Для того чтобы приобрести наследство, наследник должен его принять (ст. 1152 ГК), при этом принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Наследник подает заявление о принятии наследства по месту открытия на­следства государственному нотариусу или уполномоченному в со­ответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наслед­ство должностному лицу. Но обращаться в нотариальную контору с подобным заявлением не обязательно: наследник признается, пока не доказано иное, принявшим наследство, если он совершил дей­ствия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства:

вступил во владение или в управление наследственным имуще­ством;

принял меры по сохранению наследственного имущества, за­щите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;

оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Свое согласие принять наследство наследователь должен выра­зить не позднее шести месяцев со дня открытия наследства. Если в течение указанного срока наследник не принял наследство, он может обратиться в суд с просьбой продлить ему этот срок. Если причины пропуска срока будут признаны уважительными (напри­мер, наследник находился в длительной командировке за грани­цей, тяжело болел и т.п.), суд продлевает срок на принятие на­следства. Наследник может принять наследство по истечении ука­занного в законе срока и без обращения в суд, если принявшие наследство другие наследники не возражают против этого.

Не допускается принятие наследства под условием или с ого­ворками (ст. 1152 ГК). Принятие наследства всегда безоговорочно и безусловно. Не может, например, наследник принять в наслед­ство дом лишь при условии, что сестра, проживающая в доме, освободит его. Независимо от времени принятия наследства оно считается принадлежащим наследнику с момента открытия на­следства.

Если наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию, умрет после открытия наследства, не успев его принять в установленный законом шестимесячный срок, право на принятие наследства переходит к его наследникам. В этом случае действия, свидетельствующие о согласии принять наследство (фак­тическое вступление во владение наследственным имуществом или подача заявления об этом в нотариальную контору), должны быть осуществлены в течение оставшейся части срока для принятия на­следства основным наследником. Если оставшаяся часть срока мень­ше трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев.

Наследнику предоставляется право в течение шести месяцев отказаться от наследства. Он может отказаться от наследства безу­словно, и в этом случае его доля поступит к наследникам по закону или по завещанию, которые призываются к наследованию. Наступит так называемое приращение долей других наследников. Но наследнику предоставлено право отказаться от наследства в пользу других наследников, о чем он должен указать в заявлении, направленном в нотариальную контору в тот же шес­тимесячный срок. Лицами, в пользу которых наследник вправе отказаться от своей доли, могут быть только наследники по закону или по завещанию.

Наследник принявший наследство, должен нести ответствен­ность по долгам наследодателя. В целях защиты интересов наслед­ников закон предусматривает, что эта ответственность ограничи­вается пределами действительной стоимости наследственного иму­щества.

Наследник как по закону, так и по завещанию может отказать­ся от принятия наследства (ст. 1157 ГК). Наследник вправе отка­заться от наследства в пользу других лиц (ст. 1158 ГК) или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследствен­ного имущества. Наследник вправе отказаться от наследства в те­чение срока, установленного для принятия наследства (ст. 1154 ГК), в том числе в случае, когда он уже принял наследство. Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно. Отказ от наследства в случае, когда наследником является несо­вершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: