Методические рекомендации. В современном хозяйственном обороте все большее значение приобретают вопросы правового регулирования отношений

В современном хозяйственном обороте все большее значение приобретают вопросы правового регулирования отношений, связанных с интеллектуальной собственностью. Обращение результатов интеллектуальной деятельности и прав на них обладают своими особенностями. Использование прав и их защита на объекты интеллектуальной собственности строится по системе частного права, т.е. производится правообладателем по его усмотрению. Непосредственная защита этих прав осуществляется в судах. Это означает, что правообладатель сам принимает решение об использовании своих прав, а передача прав другим лицам осуществляется на основе договоров, заключаемых на условиях юридического равенства правообладателя и пользователя.

Студентам необходимо знать, что первые законы, регулирующие авторские отношения, были приняты в России во второй четверти XIX в. Столь позднее появление авторского права в нашей стране имело объективные основания, заключающиеся в особенностях общественно-политического устройства России и своеобразии ее исторического развития.

Первый Закон об авторском праве в России был принят в 1828г. в новом «Цензурном уставе», который содержал специальную главу с названием «О сочинителях и издателях книг». Указанная глава, состоявшая всего из пяти статей, дополнялась «Положением о правах сочинителей», которое служило приложением к «Цензурному уставу». По этому положению, касавшемуся лишь литературных произведений, сочинитель или переводчик книги имел исключительное право пользоваться всю жизнь своим изданием и распорядиться (продать) по своему усмотрению как «имуществом благоприобретенным» (§ 1 Положения). Срок авторского права был установлен в течение жизни автора и 25 лет после его смерти, после чего произведение «становилось собственностью публики» (§ 137 Цензурного устава). Защита авторского права ставилась в зависимость от соблюдения цензурных правил, поскольку напечатавший книгу без соблюдения правил «Цензурного устава» лишался всех прав на нее (§17Положения).

В 1830 г. было утверждено новое «Положение о правах сочинителей, переводчиков и издателей», которое значительно дополнило правила 1828 г., решив вопросы об охране статей в журналах, частных писем, хрестоматий и т.д. Были признаны права сочинителей, которые приравнивалась к правам собственности, и срок охраны произведения после смерти автора был продлен до 35 лет.

В 1845 и 1848 гг. было признано право собственности на музыкальные и художественные произведения. В 1875 г. срок защиты авторского права был увеличен до 50 лет. В 1877 г. правила об авторском праве были перенесены из «Цензурного устава» в гражданские законы.

В 1911 г. был принят Закон, который назывался «Положение об авторском праве». В нем раскрывались основные понятия: «круг охраняемых объектов», «срок действия авторского права», «вопросы правопреемства», «возможные нарушения авторских прав», «способы защиты» и т.п., а также отдельные главы, посвященные авторским правам на литературные, музыкальные, художественные, фотографические произведения.

Первым советским законом в этой области был Декрет ЦИК от 29 декабря 1917 г. «О государственном издательстве». Декрет закрепил право объявлять государственную монополию сроком не более чем на пять лет на сочинения, подлежащие изданию.

В 1918 г. был издан Декрет СНК «О признании научных, литературных, музыкальных и художественных произведений государственным достоянием». Он предоставлял возможность признавать достоянием РСФСР уже любые произведения -опубликованные и неопубликованные, произведения умерших и живых авторов, произведения литературные, музыкальные, научные и т.д. За использование произведений, объявленных достоянием государства, пользователи обязывались выплачивать авторам гонорар по установленным ставкам. Были объявлены достоянием государства произведения 47 писателей и 17 композиторов. За авторами произведений, не объявленных достоянием государства, сохранялись все права по распоряжению ими.

10 октября 1919 г. принят Декрет «О прекращении силы договоров на приобретение в полную собственность произведений литературы и искусства», который объявил недействительными все договоры издательств с авторами, по которым произведения перешли в полную собственность издательств. Было закреплено, что издательства могут приобретать у авторов только право на издание произведения на ограниченный издательским договором срок.

Следующий этап развития российского авторского права связан с действием «Основ авторского права» 1925 и 1928 гг., а также принятого в их развитие Закона РСФСР от 8 октября 1928г. «Об авторском праве». Указанные акты закрепляли право принудительного выкупа авторского права на произведение по решению Правительства СССР или союзной республики. За всеми авторами признавалось исключительное право на созданные ими произведения, которое имело силу в течение 25 лет с момента первого издания или первого публичного исполнения произведения, а с 1928 г. стало в отношении большинства произведений пожизненным правом автора. Предусматривался и переход авторских прав к наследникам на 15 лет после смерти автора. Использование произведений допускалось на основе договоров с авторами, условия которых регулировались законом.

В начале 60-х гг. в ходе кодификации законодательства было включено законодательство об авторском праве в качестве самостоятельного раздела в Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик и в гражданские кодексы союзных республик. В 1973 г.. когда Советский Союз стал участником Всемирной (Женевской) Конвенции об авторском праве 1952 г., в советском законодательстве было впервые закреплено право автора на перевод произведения, до 25 лет возрос срок действия авторского права после смерти автора, расширен круг субъектов авторскою права. А к 1991 г. был включен раздел «Авторское право» в Основы гражданского иконодаюльсгва Союза ССР и республик.

Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г. исключили свободное использование произведений в кино, на радио и телевидении, а также публичное исполнение опубликованных произведений без согласия их авторов, расширили круг охраняемых произведений, срок действия авторского права после смерти автора продлили до 50 лет. Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г. должны были вступить в действие с 1 января 1992 г.. однако в связи с распадом СССР этого не произошло и Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик вступили в действие позже. А 3 августа 1993 г. вступил в действие Федеральный закон от 9 июля 1993 г. «Об авторском праве и смежных правах». Существенной чертой законодательства в данной сфере было чрезмерное вмешательство государства во взаимоотношения создателей творческих достижений и их пользователей. Так, ранее в авторском праве существовали типовые авторские договоры, которые имели для сторон нормативный характер, и была строгая регламентация государством ставок авторского вознаграждения.

Однако данный Закон со временем перестал быть актуальным, ведь человечество не стоит на месте и новые технологии требуют по-новому взглянуть на проблемы авторского права. В связи с этим принята четвертая часть Гражданского кодекса Российской Федерации, регламентирующая вопросы интеллектуальной собственности.

Термин «интеллектуальная собственность» в российском законодательстве был закреплен новой Конституцией РФ от 12 декабря 1993г. Хотя ст. 44 Конституции РФ, посвященная свободе литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, и не раскрывает содержания данного понятия, но подчеркивает, что интеллектуальная собственность охраняется законом.

Право интеллектуальной собственности - это подотрасль гражданского права, объекты которой можно поделить на две группы. Критерием для такого деления обычно служит то, что в объектах, относимых к первой группе, право охраняет форму объекта, а в объектах второй группы право охраняет содержание объекта. Принимая данную доктрину, следует уточнить критерии, на основании которых должно производиться это деление: объекты, относящиеся к первой группе, являются уникальными, оригинальными в том смысле, что их невозможно повторить в результате параллельного творчества, в то время как объекты второй группы повторимы при параллельном творчестве». Эти особенности самих объектов определяют и само построение системы правовой охраны: «для объектов первой группы - «автоматическое» предоставление охраны; для объектов второй группы - государственная регистрация как предпосылка возникновения правовой охраны.

Итак, по российскому законодательству объекты интеллектуальной деятельности можно поделить на два вида:

1. результаты интеллектуальной деятельности (к ним относятся: произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ и базы данных (объекты авторского права); фонограммы, исполнения, постановки, передачи организаций эфирного и кабельного вещания (объекты смежных прав); изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, селекционные достижения (объекты промышленной собственности);

2. средства индивидуализации юридического лица, продукции, выполняемых работ и услуг. Это: товарный знак (обозначение, способное отличать товары одних юридических или физических лиц от однородных товаров других юридических или физических лиц); знак обслуживания (обозначение, способное отличать услуги одних юридических или физических лиц от однородных услуг других юридических лиц); наименование места происхождения товара (название страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта); «ноу-хау» (секреты производства, т.е. техническая, организационная или коммерческая информация); фирменное наименование.

Главная ценность средств индивидуализации в отличие от результатов интеллектуальной деятельности заключена не в них самих, а в содействии с их помощью созданию здоровой конкурентной среды, как предпринимателей, так и изготовляемой ими продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг. Кроме того, исключительное право на средства индивидуализации закрепляется не за их разработчиками (например, художниками), а за лицами, зарегистрировавшими их на свое имя.

В отличие от физического труда, итогом которого обычно являются вещи, интеллектуальная деятельность является умственным (мыслительным, духовным, творческим) трудом человека в области науки, техники, литературы, искусства и художественного конструирования (дизайна). То есть в гражданско-правовом понимании интеллектуальной является не материально-производственная деятельность, завершающаяся изготовлением вещей, а духовная деятельность. Именно такой подход имеет место в российском законодательстве, согласно которому результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, продукции, выполняемых работ и услуг являются объектами интеллектуальной собственности. Главный критерий при отнесении таких объектов к объектам интеллектуальной собственности - наличие правовой охраны, что означает признание исключительных прав правообладателя на такой объект.

Для регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности большое значение имеют нормы международных договоров, участником которых является РФ: Всемирной конвенции об авторском праве, Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений, Соглашения о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав, Парижской конвенции по охране промышленной собственности, Договора о патентной кооперации, Мадридского соглашения о международной регистрации знаков, Договора об интеллектуальной собственности в отношении интегральных микросхем и др.



Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: