Выступление в гражданском обороте от своего имени

предполагает возможность юридического лица от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица приобретают права и несут обязанности через свои органы, которые действуют на основе закона и учредительных документов.

Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации).

Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий.

Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в форме потребительских кооперативов, общественных или религиозных организаций (объединений), учреждений, благотворительных и иных фондов, а также в других формах, предусмотренных законом.

5. Объекты гражданского права

Всякое гражданское правоотношение имеет свой объект, т.е. то из-за чего возникает правоотношение.

Его составляют материальные и идеальные (нематериальные блага) блага либо процесс их создания.


Материальные блага в их естественном состоянии или произведенные людьми в гражданском праве называются вещами. Вещи, включая деньги и ценные бумаги, наряду с имущественными правами именуются имуществом.

Процесс создания материальных и духовных благ именуется либо производством работ, либо оказанием услуг.

Идеальные блага это либо результаты интеллектуальной деятельности, т.е. произведения науки, литературы и искусства, изобретения и т.д.), либо личные нематериальные блага (честь, достоинство, тайна частной жизни и т.д.).

В современных условиях во многих случаях объектом правоотношений является информация.

Следовательно, объектами гражданских правоотношений могут быть:

вещи и иное имущество, в том числе и имущественные права;

работы и услуги;

результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них;

нематериальные блага;

информация.

6. Право собственности

6.1. Общие положения

Право собственности рассматривается в объективном и в субъективном смысле.


В о бъективном смысле – это юридический институт, т.е. совокупность правовых норм, большая часть которых входит в подотрасль вещного права.

В субъективном смысле право собственности – это возможность определенного поведения, дозволенного законом управомоченному лицу.

В п. 1 ст. 209 ГК РФ правомочия собственника раскрываются с помощью "триады" правомочий: 1) владения, 2) пользования и 3) распоряжения.

Правомочие владения – то основанная на законе возможность иметь у себя данное имущество, содержать его в своем хозяйстве (фактически обладать им, числить на своем балансе и т.п.).

Правомочие пользования – это основанная на законе возможность эксплуатации, использования имущества путем извлечения из него полезных свойств, его потребления. Оно тесно связано с правомочием владения, ибо в большинстве случаев можно пользоваться имуществом, только фактически владея им.

Правомочие распоряжения – это возможность определения юридической судьбы имущества путем изменения его принадлежности, состояния или назначения (отчуждение по договору, передача по наследству, уничтожение и т.д.).

У собственника одновременно есть все три указанных правомочия.

Собственность выступает в различных формах в зависимости от того, кто является ее субъектом:

- отдельный человек,

- группа лиц;


- организованный людьми коллектив,

- государство или общество (народ) в целом.

Соответственно различают индивидуальную, коллективную и общественную формы собственности.

Поскольку в имущественном обороте могут участвовать только равные участники, поэтому закрепляется принцип равенства всех форм собственности.

Право собственности – это такое субъективное право, которое может возникнуть лишь при наличии определенного юридического факта или их совокупности, которых называют основаниями возникновения права собственности.

Основания возникновения права собственности – это различные правопорождающие юридические факты, т.е. обстоятельства реальной жизни, которые в соответствии с законом влекут возникновение права собственности на определенное имущество у конкретных лиц.

Их также называют титулами собственности.

Титульное владение - это владение вещью, основанное на
каком-либо праве, вытекающем из соответствующего
юридического факта, например, право собственности,

основанное на договоре купли-продажи вещи или на переходе ее в порядке наследования.

В отличие от этого беститульное (фактическое) владение не опирается на какое-либо правовое основание, хотя при установленных законом условиях и оно может влечь определенные правовые последствия.

Титулы собственности могут приобретаться различными способами. Их делят на 2 группы:


1) первоначальные, т.е. не зависящие от прав
предшествующего собственника на данную вещь (включая
случаи, когда такого собственника ранее вообще не имелось)

2) производные, при которых право собственности на вещь
возникает по воле предшествующего собственника (чаще всего -
по договору с ним).

Очевидно, что критерием такого разграничения является категория правопреемства.

К первоначальным способам относятся:

1) создание (изготовление) новой вещи, на которую ранее не
было и не могло быть установлено ничьего права собственности;

2) переработка, сбор или добыча общедоступных для этих целей вещей;

3) при определенных условиях - самовольная постройка;

4) приобретение права собственности на бесхозяйное
имущество, в том числе на имущество, от которого
собственник отказался или на которое утратил право.

К производным способам приобретения права собственности относится приобретение этого права:

1) на основании договора или иной сделки об отчуждении вещи;

2) в порядке наследования после смерти гражданина;

3) в порядке правопреемства при реорганизации
юридического лица.

Основания для прекращения права собственности подразделяются Гражданским Кодексом РФ на две группы: во-


первых, прекращение права собственности по воле самого собственника и близкие к этому иные случаи (п. 1 ст. 235 ГК РФ) и, во-вторых, принудительное изъятие имущества у собственника, которое допускается только при наличии прямого указания в законе (п. 2 ст. 235 ГК РФ).

1. Прекращение права собственности по воле собственника. К этой группе оснований прекращения права собственности относятся отчуждение собственником его имущества другим лицам, отказ собственника от права собственности, гибель или уничтожение имущества.

2. Принудительное изъятие собственности. Говоря о принудительном прекращении права собственности, следует, прежде всего, иметь в виду положения ч. 3 ст. 35 Конституции РФ, согласно которым никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда, а принудительное отчуждение имущества для государственных и муниципальных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.

В ст. 235 ГК названы следующие основания принудительного прекращения права собственности:

а) обращение взыскания на собственность должника по его
обязательствам, которое производится при наличии решения суда
(ст. 237 ГК РФ) и осуществляется по правилам исполнительного
производства;

б) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием
земельного участка (ст. 239 ГК РФ), которое производится за
плату, определяемую при возникновении спора судом;

в) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных
ценностей и домашних животных (ст. 240, 241 ГК РФ) с
возмещением их стоимости;


г) реквизиция (ст. 242 ГК РФ) и конфискация (ст. 243 ГК РФ) имущества.

6.2. Виды права собственности

Статья 8 Конституции РФ и п.1 ст.212 ГК РФ устанавливают, что в Российской Федерации признаются частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. При этом термин "форма собственности" употребляется в качестве синонима слов "вид собственности". Последний определяется субъектом, который в настоящий момент собственностью владеет, распоряжается и пользуется.

В соответствии с п.2 ст.212 ГК субъектами права собственности могут выступать: граждане; юридические лица; Российская Федерация; субъект Российской Федерации: муниципальное образование.

Частная собственность, субъектами которой выступают граждане и юридические лица, призвана обслуживать исключительно их интересы. Право частной собственности охраняется законом (ст.35 Конституции РФ).

Государственная и муниципальная собственность призвана обеспечивать интересы больших групп людей: народа Российской Федерации в целом; населения, проживающею на территории субъекта Российской Федерации; лиц, проживающих на территории городского или сельского поселения либо иного муниципального образования. В этих случаях субъектами права собственности выступают соответственно Российская Федерация в целом (федеральная государственная собственность), субъект Российской Федерации (государственная собственность субъекта Российской Федерации), муниципальное образование (муниципальная собственность).


6.3. Защита права собственности

6.3.1. Виндикационный иск

Этот иск представляет собой один из наиболее распространенных способов защиты вещных прав. Как rei vindicatio он был известен еще римскому частному праву, где считался главным иском для защиты права собственности. Его название происходит от лат. "vim dicere" - "объявляю о применении силы" (т.е. истребую вещь принудительно).

Виндикационный иск - иск не владеющего вещью собственника к незаконно владеющему ею несобственнику.

Субъектом права на виндикацию является собственник (или иной титульный, т.е. законный, владелец), который, следовательно, должен доказать свое право на истребуемое имущество, т.е. его юридический титул. Субъектом обязанности (ответчиком по иску) здесь является незаконный владелец, фактически обладающий вещью на момент предъявления требования. Если к этому моменту вещи у ответчика не окажется, то виндикационный иск к нему предъявлять нельзя, ибо исчез сам предмет виндикации. Можно, однако, предъявить к такому лицу иск о возмещении причиненных им собственнику убытков (ст. 15 и 1064 ГК РФ).

Закон традиционно различает два вида незаконного владения чужой вещью, порождающего различные гражданско-правовые последствия. При добросовестном владении фактический владелец вещи не знает и не должен знать о незаконности своего владения (а по сути, чаще всего о том, что передавший ему вещь отчуждатель был не управомочен на ее отчуждение). Такое возможно, например, при приобретении вещи в комиссионном магазине или на аукционной распродаже, когда продавец умышленно или по незнанию скрыл от покупателя отсутствие требуемых правомочий. При недобросовестном


владении фактический владелец знает либо по обстоятельствам дела должен знать об отсутствии у него прав на имущество (например, похититель или приобретатель вещи "с рук" по заведомо низкой цене).

Понятно, что у недобросовестного приобретателя имущество может быть истребовано собственником во всех случаях, без каких бы то ни было ограничений. У добросовестного приобретателя, напротив, невозможно истребовать деньги и предъявительские ценные бумаги (п. 3 ст. 302 ГК), во-первых, из-за практических сложностей теоретически возможного доказывания их индивидуальной определенности, во-вторых, по причине возможности получения однородной по характеру (денежной) компенсации от непосредственного причинителя имущественного вреда.

От добросовестного приобретателя имущество можно истребовать в двух случаях.

Во-первых, если такое имущество было им получено
безвозмездно (по договору дарения, в порядке наследования и
т.п.), поскольку такое изъятие не нанесет ему имущественных
убытков, но будет способствовать восстановлению нарушенного
права собственности (п. 2 ст. 302 ГК). Во-вторых, в случае
возмездного приобретения вещи добросовестным

приобретателем имеет значение способ выбытия вещи у собственника.

Если имущество первоначально выбыло у собственника по его воле (например, отдано им в аренду, а затем незаконно продано арендатором третьему лицу), он не вправе истребовать его у добросовестного приобретателя. Ведь последний, действовал субъективно безупречно в отличие от самого собственника, допустившего неосмотрительность в выборе контрагента. Собственник не лишается при этом возможности требовать возмещения убытков, причиненных ему таким недобросовестным партнером.


Но если имущество выбыло из владения собственника помимо его воли (утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, например арендатором, хранителем или перевозчиком; похищено у того или другого; выбыло из их владения иным путем помимо их воли), оно может быть истребовано даже и у добросовестного приобретателя. Ведь здесь субъективно безупречно поведение, как приобретателя, так и собственника. Но приобретатель является хотя и добросовестным, но все же незаконным владельцем, поэтому предпочтительны интересы собственника. В этой ситуации за добросовестным приобретателем сохраняется право на возмещение убытков, причиненных ему отчуждателем вещи.

6.3.2. Негаторный иск

Данный способ защиты права собственности тоже был известен еще римскому праву, о чем свидетельствует и его название ("ас-tio negatoria" - буквально "отрицающий иск").

Негаторный иск - требование об устранении препятствий в осуществлении права собственности, которые не связаны с лишением собственника владения его имуществом (ст. 304 ГК РФ).

Такие препятствия могут, например, выражаться в возведении строений или сооружений, препятствующих доступу света в окна соседнего дома или создающих различные помехи в нормальном использовании соседнего земельного участка.

Субъектом негаторного иска является собственник или иной титульный владелец, сохраняющий вещь в своем владении, но испытывающий препятствия в ее использовании. Субъектом обязанности (ответчиком по иску) считается нарушитель прав собственника, действующий незаконно (обычно это касается правомочия пользования, а не владения или распоряжения, что очевидно, например, по отношению к объектам недвижимости).


Если помехи созданы законными действиями, например разрешенной в установленном порядке прокладкой трубопровода возле дома, придется либо их претерпевать, либо оспаривать их законность, что, во всяком случае, невозможно с помощью негаторного иска.

Объект требований по негаторному иску составляет устранение длящегося правонарушения (противоправного состояния), сохраняющегося к моменту предъявления иска. Поэтому отношения по негаторному иску не подвержены действию исковой давности - требование можно предъявить в любой момент, пока сохраняется правонарушение. При устранении нарушителем противоправного состояния к нему может быть предъявлен лишь иск о возмещении причиненных этим убытков.

7. Обязательства

Обязательственное право – это подотрасль гражданского права, нормы которой регулируют общественные отношения по переходу материальных и иных благ, которые имеют экономическую форму товара, от одних лиц к другим.

Обязательство – это гражданское правоотношение, в котором один участник (должник) обязан совершить в пользу другого участника (кредитора) определенное действие имущественного характера либо воздержаться от такого действия, а кредитор вправе требовать от должника исполнения его обязанности.

Стороны обязательств - управомоченная сторона обязательства именуется кредитором или верителем (от лат. credo - верю), поскольку предполагается, что она верит исполнительности другой стороны - своего контрагента, называемого здесь должником, т.е. лицом, обязанным к выполнению долга, или дебитором (от лат. debitor - должник).


Содержание обязательства – это права и обязанности его сторон (участников).

Обязанность должника – это совершение определенных действий (или воздержанию от каких-либо действий), она называется долгом, а право кредитора - правом требования.

Основания возникновения обязательств:

1) договор. Это наиболее распространенное основание, хотя
обязательства возникают и из односторонних сделок.

2) причинения вреда (деликты) или неосновательное
обогащение
, т.е. из неправомерных действий. В таких случаях
возникает обязанность компенсации причиненного вреда или
возврата неосновательно приобретенного имущества, которая
всегда носит имущественный характер, включая и случаи
возмещения морального вреда.

3) иные основания, предусмотренные законом.

В ряде случаев основаниями возникновения обязательств становятся акты публичной власти. К их числу относятся:

1 - административные акты государственных органов и органов местного самоуправления ненормативного (индивидуального) характера, если они прямо названы в этом качестве законом (пп. 2 п. 1 ст. 8 ГК РФ). Например, решение компетентного органа публичной власти об изъятии у частного собственника земельного участка для государственных нужд порождает обязательство по выкупу такого участка государством или его продаже с публичных торгов (п. 1 ст. 239 ГК РФ),

2 – судебные решения (пп. 3 п. 1 ст. 8 ГК РФ). Так решение суда по поводу разногласий, возникших при заключении договора, в соответствии со ст. 446 ГК РФ определяет условия такого договора, т.е. становится основанием возникновения соответствующего договорного обязательства.


3- иногда обязательства возникают и вследствие таких юридических фактов, как юридические поступки, называемые законом "иными действиями граждан и юридических лиц" (пп. 8 п. 1 ст. 8 ГК РФ), т.е. не являющихся сделками. Таковы, например, находка или обнаружение клада, порождающие обязательства соответственно по возврату найденной вещи (ст. 227 ГК) или по передаче клада либо его части собственнику имущества, где был обнаружен клад (п. 1 ст. 233 ГК РФ).

5) основаниями возникновения обязательства могут стать не зависящие от воли людей юридические факты - события (пп. 9 п. 1 ст. 8 ГК РФ), например открытие навигации, когда возникают обязательства по речной перевозке, или наступление стихийного бедствия, являющегося страховым случаем по условиям договора страхования, при котором возникает обязанность по выплате страховой суммы.

Множественность лиц в обязательстве - обязательства с множественностью лиц возникают в случаях участия на стороне должника, либо на стороне кредитора, либо с обеих сторон не одного, а нескольких лиц (п. 1 ст. 308 ГК).

Перемена лиц в обязательстве. В процессе имущественного оборота порой необходима замена одного участника на другого. Например, у кредитора по денежному обязательству может возникнуть необходимость в получении причитающихся ему денег ранее наступления оговоренного с должником срока. Поэтому кредиторы уступают свои права на будущее получение денег другим лицам, в частности банкам, немедленно получая нужную сумму денег за вычетом оговоренного процента за услугу, а банки могут даже "скупать долги" определенных лиц для установления контроля за их деятельностью.

В таких ситуациях имущественные права и обязанности становятся объектами гражданского оборота. Благодаря таким схемам стали возможны такие формы биржевой торговли, как,


например "торговля фьючерсами" (контрактами,

предусматривающими исполнение в будущем).

Перемена лиц в обязательстве может касаться либо перемены кредитора, которая называется уступкой права требования (цессия), либо перемены должника, именуемой переводом долга, либо даже замены обоих этих участников.

Цессия (от лат. cessio - уступка, передача) – это акт передачи (уступки) права в силу заключенной между прежним кредитором (цедентом) и новым кредитором (цессионарием) сделки либо на основании иных предусмотренных непосредственно законом юридических фактов, приводящий к замене кредитора в обязательстве.

Поскольку должнику по общему правилу должно быть безразлично, кому именно исполнять обязательство, его согласия на цессию не требуется, если только иное прямо не предусмотрено законом или договором (п. 2 ст. 382 ГК РФ). В частности, согласие должника на цессию необходимо получить в случае, если личность кредитора имеет для него существенное значение (п. 2 ст. 388 ГК), например личность наймодателя в договоре жилищного найма далеко не безразлична для нанимателя. В любом случае должника необходимо письменно уведомить о состоявшейся цессии, иначе он будет вправе произвести исполнение первоначальному кредитору. Кроме того, новому кредитору необходимо передать все документы, удостоверяющие право требования, и сообщить все сведения, имеющие значение для его осуществления, ибо должник может выдвинуть против цессионария все возражения, которые он имел против цедента (п. 2 ст. 385, ст. 386 ГК РФ).

При переводе долга в обязательстве происходит замена должника, что всегда небезразлично кредитору. Ведь новый, неизвестный ему должник может оказаться неплатежеспособным, неисправным и т.д. Поэтому закон требует обязательного согласия кредитора на замену должника (п. 1 ст. 391 ГК РФ). Вместе с тем в силу правопреемства новый должник вправе


выдвигать против требований кредитора все возражения, которые имелись у первоначального должника (ст. 392 ГК РФ).

Исполнение обязательства – это совершение должником в пользу кредитора конкретного действия, составляющего предмет обязательства, либо в воздержании от определенных обязательством действий.

Условия исполнения обязательств К таким условиям относятся требования, предъявляемые:


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: