Юридические коллизии и способы их устранения

Юридические коллизии – это противоречие между существующими правовыми актами, правопорядком и притязаниями, действиями по их изменению, признанию или отторжению. Это как конфликт между различными субъектами права по поводу их реализации.

Причины возникновения юридических коллизий могут быть как объективными, так и субъективными:

1) принятие нормативных правовых актов для регулирования изменившихся, новых общественных отношений без отмены прежних;

2) ошибки в правотворческой деятельности, несвоевременная систематизация нормативных актов и др. видам коллизий

1) между конституцией и всеми иными актами – разрешается в пользу конституции как акта наивысшей юридической силы;

2) между законами и подзаконными актами – разрешаются в пользу законов как актов высшей юридической силы; федеральные конституционные законы, существующие в России, занимают следующее после Конституции место и по юридической силе выше, чем федеральные законы;

3) между общефедеральными актами и актами субъектов федерации – разрешаются в соответствии со ст. 76 Конституции РФ; нормативный акт субъекта федерации имеет приоритет, если принят в пределах ведения субъекта, иначе приоритет остается за общефедеральными актами;

4) между актами одинаковой юридической силы, но принятыми в разное время – применяется нормативный акт, принятый позднее;

5) между актами, принятыми разными органами – действует акт, обладающий более высокой юридической силой; юридическая сила зависит от места и роли органа в системе государственной власти.

К основным процедурам разрешения юридических коллизий относятся:

1) правотворчество:а) принятие нового акта;б) отмена старого акта;в) внесение изменений в действующие акты;2) систематизация нормативных актов;3) согласительные процедуры;4) толкование права и др.

27. Толкование норм права.( понятие, значение, способы толкования – грамматич.,систем-ий, логический, истор-полит,телеологический, юридический)Виды способов толкования –по объему,по субъектам)

Толкование норм права – это деятельность государственных органов, должностных лиц, граждан и их объединений, направленная на раскрытие истинного смысла юридических норм в соответствии с заключенной в них волей правотворческого субъекта.

(Значение) Толкование норм права является неотъемлемым элементом правоприменительной деятельности. Толкование норм права абсолютно необходимо в силу того, что все нормы права в большей или меньшей степени имеют общий, абстрактный характер; а также в силу наличия специальной терминологии, ошибок законодателя, не сумевшего достаточно четко и ясно выразить свою мысль. Как особый вид деятельности толкование норм права складывается из двух частей:1) уяснение смысла правовой нормы – процесс получения толкующим истинного знания о норме права «для себя»;

2) разъяснение смысла правовой нормы – процесс выработки толкующим пояснений и рекомендаций, содержащих точный смысл нормы права, установленный в процессе уяснения.

Способы токования права – это совокупность средств, методов, направленных на уяснение содержания норм права. Классификацияспособов:

1) грамматический (текстовый) – толкование с помощью средств языка (грамматический, лексический, морфологический, синтаксический анализ текста нормы права);

2) си стематический – анализ нормы права посредством установления его системных связей, то есть его места в системе права, соотношения с другими нормами;

3) л огический – уяснение содержания норм права из их собственного текста с помощью законов и правил формальной логики;

4) историко-политический – анализ нормы права посредством уяснения историко-политической ситуации, в которой норма права принималась, при этом лучше устанавливаются причины и мотивы ее принятия;

5) телеологический (целевой) – тесно примыкает к историко-политическому, это уяснение смысла нормы путем установления целей ее принятия;

6) юридический – уяснение смысла нормы права с помощью установления содержания специальных юридических терминов, анализа юридических средств, правил, конструкций.

Виды способов:

Ø Толкование норм права по объему

В зависимости от соотношения текста нормы права, ее буквального смысла и истинного содержания (в зависимости от объема) различают три вида толкования:

1) буквальное толкование – когда текст нормы права, ее буквальный смысл полностью совпадает с истинным содержанием (это наиболее распространенный и приемлемый вид толкования, он означает, что законодателю удалось четко выразить свою волю);

2) ограничительное толкование – когда истинный смысл нормы права уже ее текстуального выражения, буквального смысла (например, в п. 5 ст. 32 Конституции РФ говорится, что граждане России имеют право участвовать в отправлении правосудия; на самом деле, в отправлении правосудия участвуют не все граждане, а только взрослые и дееспособные);

3) расширительное толкование – когда истинный смысл нормы права шире ее текстуального выражения, буквального смысла (например, в ст. 33 Конституции РФ говорится о том, что граждане России имеют право обращаться в государственные органы, на самом деле таким правом обладают и иностранные граждане).

Ø толкования норм права по субъектам

1.Официальное толкование дается специально уполномоченными на это государственными органами и является обязательным в процессе применения толкуемых норм права. В свою очередь оно делится на: а) нормативное Нормативное толкование является обязательным для всех случаев применения толкуемой нормы. Главная задача нормативного толкования – добиться единообразного понимания норм права и единства в практике их применения. Нормативное толкование также бывает двух видов: аутентичное – осуществляется тем же органом, который издал нормативный акт; легальное – осуществляется специально уполномоченным органом, не издававшим нормативный акт (особое значение здесь имеют акты толкования Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ).

Б)Казуальное толкование дается в процессе рассмотрения конкретного дела и является обязательным только по отношению к этому делу (например, толкование судьи в судебном разбирательстве).

2.Неофициальное толкование дается негосударственными организациями и частными лицами и не имеет юридической силы. Выделяют три вида неофициального толкования:1) обыденное толкование – осуществляется лицами, не имеющими специальных юридических знаний, в обыденной жизни, как правило, в связи с юридически значимой для них ситуацией;

2 ) профессиональное толкование – осуществляется специалистами в юридической сфере (адвокатами, следователями, юрисконсультами), как правило, в связи с решением определенных дел;3 ) доктринальное толкование – осуществляется юристами-учеными, имеет особую форму, как правило, в виде комментариев к действующему законодательству, а также научных статей, брошюр, монографий.

28. Понятие, признаки и виды правонарушений. Состав правонарушения: понятие и характеристика его элементов.( понятие, признаки, классификация – преступления, проступки(администр., гражд – правов.дисципл-ый,проступоки, процессуальное, международное правонарушение) Состав правонарушения – понятие и элементы(объект, субъект, объект.и субъект. Стороны, факультаивные признаки субъектив.стороны)

Правонарушение – это общественно опасное, противоправное, виновное деяние деликтоспособного лица, за которое предусмотрена юридическая ответственность. Правонарушение по своим социальным и юридическим признакам противоположно правомерному поведению.

Признаки правонарушения:

1) деяние, то есть внешне выраженное действие или бездействие; не являются деянием образ мысли, убеждения лица, если они непосредственно не сопровождаются определенными действиями;

2) общественная опасность – наносит вред или создает угрозу нанесения вреда личности, обществу государству; это основной социальный признак правонарушения;

3) противоправность – нарушает требования правовых норм; это основной юридический признак правонарушения, является следствием общественной опасности;

4) виновность – характеризуется определенным (в форме умысла или неосторожности) интеллектуально-волевым отношением лица к своему деянию и его последствиям;

5) наказуемость – это деяние, за которое предусмотрена юридическая ответственность.

Правонарушения классифицируются:

1. По степени общественной опасности правонарушения делятся на преступления и проступки.

А)Преступление (в Российской Федерации) – это виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенной Уголовным кодексом под угрозой наказания. В теории права преступления можно определить как правонарушения, обладающие наибольшей степенью общественной опасности. Степень общественной опасности определяется значимостью нарушенного общественного отношения; объемом причиненного вреда; личностью правонарушителя; зависит от способа, времени, мотивов совершения правонарушения. Исчерпывающий перечень преступлений закреплен в уголовном законодательстве. Субъектом преступления в России может быть только физическое лицо.

Б)Проступки в целом обладают меньшей степенью общественной опасности. Они крайне разнообразны, и в зависимости от отрасли права, которой запрещаются, делятся на административные, гражданско-правовые, дисциплинарные, процессуальные, международные.

- Административное правонарушение – это противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, посягающее на государственный или общественный порядок, права граждан, установленный порядок управления, за который законодательством установлена административная ответственность. Лицо, совершающее административное правонарушение, не находится в служебной зависимости от лица, налагающего административную ответственность.

- Гражданско-правовые нарушения (деликты) – это виновные, противоправные деяния физического или юридического лица, наносящие вред имущественным и некоторым личным неимущественным отношениям, за которые законодательством установлена гражданская ответственность. Деликты в основной своей массе является нарушениями договорных обязательств, а также нарушением личных неимущественных отношений, предусмотренных нормами права.

- Дисциплинарный проступок – это виновное, противоправное нарушение рабочими, служащими предприятий, учреждений и других организаций трудовой, учебной, воинской и иной дисциплины. Лицо, совершившее дисциплинарный проступок, находится в служебной зависимости от лица, налагающего дисциплинарную ответственность.

- Процессуальное правонарушение – виновное, противоправное деяние физического лица или органа государства, нарушающее установленную законом процедуру разрешения юридического дела. Субъектом данного правонарушения может быть сторона в юридическом деле (подсудимый, свидетель и др.).

- Международное правонарушение – нарушающее нормы международного права деяние субъекта международного права. Международные правонарушения делятся па международные преступления (агрессия, геноцид, апартеид, международный терроризм и др.) и международные деликты (например, нарушение договорных торговых обязательств).

Состав правонарушения

Юридический состав правонарушения – юридическая конструкция, представляющая собой совокупность необходимых признаков каждого правонарушения.

Элементы состава правонарушения

1.Объект правонарушения – это то, на что посягает правонарушение.

В результате совершения правонарушения происходят определенные негативные изменения в объекте. Объектом правонарушений могут быть только общественные отношения, но не нормы права и не конкретные социальные блага в виде денег, вещей, жизни, здоровья. Нормы права не являются объектом правонарушений, так как им непосредственно не наносится вред. Конкретные блага не могут быть объектом, поскольку сами по себе они не имеют правовой характер, а приобретают таковой только в качестве объекта правоотношения. Объект правоотношения традиционно делят на общий, родовой и непосредственный.

Общий объект – это вся совокупность общественных отношений, охраняемых правом.

Родовой объект – это совокупность однородных общественных отношений, охраняемых правом.

Непосредственный объект – конкретное общественное отношение, охраняемое правом.

2.Объективная сторона – это внешнее выражение правонарушения (внешняя сторона деяния). К признакам объективной стороны относятся:

деяние, то есть поведение лица, выражающееся в действии либо бездействии;

противоправность как признак деяния, то есть его противоречие требованиям правовых норм;

последствия (вред, причиненный преступлением);

причинная связь между деянием и последствиями (она присутствует тогда, когда деяние явилось главной и непосредственной причиной наступивших вредных последствий).

Факультативные (дополнительные) признаки объективной стороны – способ, обстановка, время, место, орудия, средства совершения правонарушения.

3.Субъект правонарушения – это лицо, совершившее правонарушение.

Субъектом может быть деликтоспособное физическое лицо либо организация (юридическое лицо). Физическое лицо может быть признано субъектом правонарушения лишь при достижения определенного возраста (за совершение преступлений – с 16 лет, а за определенные – с 14 лет (ст. 20 Уголовного кодекса РФ); за административные правонарушения – с 16 лет; за гражданско-правовые деликты – с 18 лет). Не является субъектом правонарушение лицо, признанное судом недееспособным (невменяемым). Организации (юридические лица) признаются субъектами правонарушений в гражданском, административном праве. Российское уголовное право в качестве субъекта преступления признает только физическое лицо.

4.Субъективная сторона – внутренняя сторона противоправного деяния. Основным признаком субъективной стороны является вина.

Вина – это психическое отношение лица к противоправному деянию и его последствием, характеризующееся определенными интеллектуально-волевыми свойствами.

Различают две основные формы вины – умысел и неосторожность. Умысел характеризуется тем, что лицо, совершившее правонарушение, осознавало общественно опасный характер своего действия или бездействия; предвидело его общественно опасные последствия и желало их (прямой умысел) или сознательно допускало наступление этих последствий (косвенный умысел). Неосторожность характеризуется тем, что лицо, совершившее правонарушение, предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своего действия или бездействия, но легкомысленно рассчитывало на их предотвращение (противоправная самонадеянность) либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть (противоправная небрежность).

Факультативными признаками субъективной стороны правонарушения являются эмоциональное состояние, мотив и цель.

Эмоциональное состояние – это внутренние переживания субъекта во время совершения правонарушения.

Мотив – это внутренние побуждения к правонарушению.

Цель – конкретный результат, к которому стремится правонарушитель.

Деяние будет признано правонарушением только при наличии всех его элементов и признаков.

29. Причина и условия совершения правонарушений в российском обществе.(понятие и условия)

Причина правонарушений – это стремление лица удовлетворить (или проявить) противоправным (противозаконным) способом свои интересы, стремления, эмоции. Эта причина извечна, ибо сопутствует всем временам, народам, государствам, правовым системам.

Следует отличать причину правонарушений в целом и причину конкретных правонарушений. В первом случае на передний план выходят общие экономические, социальные, культурные, духовные и иные условия жизни. Во втором – конкретные условия жизни правонарушителя, его субъективные психические особенности.

Помимо этого различаются причины умышленных и неосторожных правонарушений (наибольшую опасность для личности и общества представляют умышленные правонарушения).

Вместе с тем, следует уяснить условия правонарушений – отрицательные условия жизни, формирующие причину, и поводы правонарушений – отрицательные условия ситуативного, временного характера, послужившие побудительным мотивом, толчком к совершению правонарушения.

Условия правонарушений:

– политическая и социальная нестабильность в обществе, наличие национальных противоречий, конфликтов;

– низкий уровень материальной жизни населения, ниже прожиточного минимума либо не обеспечивающий нормальный для данного общества уровень потребления материальных и духовных благ;

– кризис морали;

– низкий уровень правовой культуры граждан;

– алкоголизм и наркомания;

– несовершенство законодательства;

– недостаточно эффективная работа правоохранительных органов;

– активная деятельность международных террористических организаций, военные действия на территории России.

Понятие и функции юридической ответственности в российском обществе. Виды юридической ответственности.(понятие, признаки, виды – уголовн, администр.,гражд-правов., дисципл, материальная)и др.классифик-я, цели юрид.ответ-ти, принципы юр.отв-ти – законности, справед-ти,целесообразности, индивидуализации, обоснованности, неотвратимости, гуманизма

Юридическая ответственность – это обязанность лица в соответствии с законом претерпевать определенные лишения государственно-властного характера за совершенное правонарушение.

Юридическая ответственность представляет собой реакцию общества, государства на совершение правонарушений. Она призвана защитить общество от противоправных деяний, восстановить нарушенные, прерванные общественные отношения. Признаки юридической ответственности:

1) она всегда связана с государственным принуждением (определенные лишения, принудить его к их несению, претерпеванию);

2) наступает за совершение правонарушений и направлена на правонарушителя 3) это всегда лишения, то есть определенные негативные последствия личного (лишение свободы), имущественного (штраф) или организационного (лишение водительских прав) характера, причем лишения всегда носят дополнительный (штрафной) характер, то есть лицо не несло бы их в случае правомерного поведения;

4) характер и объем лишений определен в санкциях правовых норм;

5) осуществляется в установленных в нормах права процессуальных формах.

Чаще всего юридическую ответственность делят на виды по, так называемому, отраслевому критерию, включающему в себя особое основание (вид правонарушения), особый порядок реализации и специфические меры наказания. 1. Уголовная ответственность – наиболее суровый вид ответственности, наступает за совершение преступления и предполагает такие виды наказания, как лишение свободы, исправительные работы, штрафы и др. (ст. 44 Уголовного кодекса РФ). В отличие от других видов наказания регламентируется только законом. К уголовной ответственности может привлекать только суд. Обвиняемый считается невиновным, пока не вступит в силу обвинительный приговор.

2.Административная ответственность – наступает за совершение административного правонарушения и предполагает такие виды наказания, как административный арест, административный штраф и др. (ст. 3.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ). Следует сказать, что привлечение к административной ответственности регламентируется и другими федеральными законами, указами Президента, постановлениями Правительства, законодательством субъектов Российской Федерации. Дела об административной ответственности могут рассматривать суды (мировые судьи), комиссии по делам несовершеннолетних граждан и защите их прав, административные комиссии, различные органы исполнительной власти и др. (ст. 22.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ).

3.Гражданско-правовая ответственность – наступает за совершение гражданско-правовых деликтов. Состоит в необходимости возместить ущерб, а в случаях, предусмотренных законом и договором, выплатить неустойку, штраф, пени. Гражданские дела рассматриваются судами (общей юрисдикции или арбитражными) или, в случаях предусмотренных законом, административными органами.

4.Дисциплинарная ответственность – наступает за совершение дисциплинарного проступка и предполагает такие наказание, как замечание, выговор, увольнение и др. Регламентируется Трудовым кодексом РФ, правилами внутреннего трудового распорядка, уставами о дисциплине и др. Для дисциплинарной ответственности характерны отношения подчиненности лица, совершившего дисциплинарный проступок, к лицу, применяющему меры дисциплинарного взыскания.

5.Материальная ответственность – ответственность стороны трудового договора за ущерб, причиненный ею другой стороне в результате ее виновного противоправного поведения (Трудовой кодекс РФ). Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причиненного ей ущерба. При задержке заработной платы работодатель обязан выплатить ее с уплатой процентов. Предусматривается также материальное возмещение морального вреда, причиненного работнику. Работник обязан возместить работодателю лишь прямой действительный ущерб. Работник несет ответственность в пределах своего среднего месячного заработка.

Юридическую ответственность классифицируют и по другим критериям.

1.По субъекту применения санкций различается судебная и административная (внесудебная) ответственность.

2.По субъекту правонарушения выделяют персональную и коллективную ответственность (например, коллективная (бригадная) материальная ответственность работников).

3 .По функциям ответственности различают правовосстановительную и карательную ответственность.

Цели юридической ответственности – это то, на достижение чего направлена юридическая ответственность.

Общей целью юридической ответственности является защита правопорядка. Применительно к конкретным правонарушениям целью юридической ответственности становится наказание виновного. Еще одной целью юридической ответственности является предупреждение совершения правонарушений впредь.

функции: штрафную или карательную; предупредительно-воспитательную или превентивную; правовостановительную или компенсационную.

Принципы юридической ответственности это основополагающие начала ее существования и реализации, обеспечивающие достижение ее целей.

принцип законности – выражается в том, что к юридической ответственности может привлекать лишь компетентный, уполномоченный на то орган в полном соответствии с требованиями законодательства и за деяние, предусмотренное в законодательстве;

принцип с праведливости – выражается в соответствии юридической ответственности ряду требований (нельзя применять уголовные наказания за совершение проступка; обратная сила закона, усиливающего или устанавливающего ответственность, недопустима; за одно нарушение возможно лишь одно наказание; вред, имеющий обратимый характер, подлежит восполнению);

принцип целесообразности – состоит в соответствии наказания, применяемого к правонарушителю, целям юридической ответственности; предполагает строгую индивидуализацию санкций (в соответствии с данным принципом закон допускает освобождение лица от юридической ответственности, если ее цели могут быть достигнуты без применения мер наказания);

принцип индивидуализации – предполагает при возложении юридической ответственности всесторонний учет личности правонарушителя, других обстоятельств дела;

принцип обоснованности – означает полное и всесторонне рассмотрение обстоятельств, имеющих юридическое значение для решения дела;

принцип неотвратимости – означает, что юридическая ответственность должна неизбежно наступать за всякое правонарушение;

принцип гуманизма – выражается в том, что процесс возложения юридической ответственности не должен быть направлен на унижение человеческого достоинства, сопровождаться пытками.

31. Освобождение от юридической ответственности и ее исключение по российскому законодательству.(обстоятельства освобождения от юр.отв-т, обстоятельства исключающие юр.отв-ть.)

Освобождение от юридической ответственности возможно при наличии правонарушения и, соответственно, правонарушителя. Российский законодатель счел возможным освобождение от юридической ответственности лица в силу следующих обстоятельств:

1) освобождение от юридической ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 Уголовного кодекса РФ); 2) освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 Уголовного кодекса РФ);3) освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности (ст. 78 Уголовного кодекса РФ);4) освобождение от юридической ответственности в связи с актом помилования или амнистии (амнистия в России объявляется Государственной Думой в, как правило, по какому-либо поводу и по отношению к индивидуально неопределенному кругу лиц; помилование осуществляет Президент РФ в отношении индивидуально определенного лица).

Освобождение от юридической ответственности следует отличать от понятия «исключение юридической ответственности». Различие в том, что в первом случае имеется правонарушение, а во втором его нет.

К обстоятельствам, исключающим юридическую ответственность, относятся:

1) необходимая оборона (ст. 37 Уголовного кодекса РФ);

2) крайняя необходимость (ст. 39 Уголовного кодекса РФ);

3) причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст. 38 Уголовного кодекса РФ);

4) психическое или физическое принуждение (ст. 40 Уголовного кодекса РФ);

5) обоснованный риск (ст. 41 Уголовного кодекса РФ);

6) исполнение приказа или распоряжения – данное обстоятельство предполагает наличие специального субъекта – военнослужащего, сотрудника органов внутренних дел (ст. 42 Уголовного кодекса РФ);

7) казус – это деяние лица, обладающее всеми признаками состава правонарушения, кроме одного – вины.

Законность: понятие и принципы. (понятие,признаки, понятие принципы законности и их виды 1. Единство зак-ти,2. Верховенство зак-ти,3.связь зак-ти с культурой, 4.связь с целесообразностью,5.всеобщность зак-ти,6. Неотвратимость наказания7.гарантияправ и свобод граждан.) Гарантии – понятие и виды

Законность – это основная категория юридической науки и практики. Даже самый совершенный закон будет действенным лишь тогда, когда он выполняется, влияет на общественные отношения, поведение и сознание людей, т. е. эффективность права можно охарактеризовать понятием «законность».. Законность есть строгое и полное осуществление предписаний правовых законов и основанных на них юридических актов всеми субъектами права. Признаки законности:

1. Всеобщность (никто не может уклониться от выполнения законов - это относится и к государству). 2. Неразрывная связь с правом, юридическими нормами. Нормативной основой законности являются законы. Для режима законности необходимо четко отработанное законодательство и безусловная реализация предписаний законов и подзаконных актов. Принципы законности - это основные идеи, начала, выражающие содержание законности.к ним относят: 1) единство законности. т.е. всеобщность. На всей территории России действуют федеральные законы и законы субъектов федерации, отражая местную специфику, которые не должны противоречить федеральным законам.; 2) верховенство законности - главенство его в системе нормативных актов; равенство граждан перед законом; равенство их прав и обязанностей, точное соблюдение законов всеми лицами, так как право выражает общую волю всех граждан.; 3) связь законности с культурой От культурного уровня общества будет зависеть состояние законности. Законность же опирается на правовые (культурные) законы и правовую культуру. Цивилизованные, культурные законы формируют нормативную базу законности, а правовая культура является условием для создания правовых законов и их качественной реализации.; 4) связь законности с целесообразностью т.е. оптимальность законов, их соответствие потребностям развития общества. Недопустимо противопоставление законности и целесообразности.; 5) всеобщность законности обозначает равенство всех перед законом независимо от благосостояния, социального положения, национальности и других признаков. Последовательное претворение в жизнь данного принципа реализует и гарантирует права и свободы личности, а также равную ответственность всех перед законом.; 6) гарантирование прав и свобод личности п роявляется в конституционной обязанности государства защитить права и свободы человека и гражданина.; 7 ) неотвратимость наказания за нарушение закона. том, что каждое правонарушение должно быть раскрыто, а виновные в его совершении обязаны понести соответствующее содеянному наказание.

Под гарантиями понимаются такие условия общественной жизни и специальные меры, принимаемые государством, которые обеспечивают режим прочной законности и стабильного правопорядка в обществе. 1.специальные - нормативные и организационно-правовые. 2.Общие:1. Социально-экономические (материальные) гарантии означают установление эквивалентных отношений между производителями и потребителями материальных благ. 2. Политические гарантии - это совокупность элементов политической системы общества, демократизм общественного и конституционного строя, участие граждан в управлении государством. 3. К юридическим гарантиям относятся деятельность государственных органов по пресечению нарушений правопорядка, неотвратимость наказания, правовая защищенность человека. 4. Идеологические (прежде всего нравственные) гарантии - это благоприятная морально-психологическая обстановка в обществе, высокий уровень духовности и культуры людей, их правосознание. 5. Международные гарантии включают реакцию со стороны организаций ООН, правозащитников,

33. Типология основных правовых систем современности. Особенности российской правовой системы.( понятие правовой системы, правовая семья, типы – романно-германская, англо-американская, мусульманская семья. Российская правовая сис-ма. – особенности.

Изучением правовых систем занимается сравнительное правоведение. Правовая система – это совокупность взаимосвязанных, согласованных и взаимодействующих правовых средств, регулирующих общественные отношения, а также элементов, характеризующих уровень правового развития той или иной страны.

Правовая семья – категория, которая служит для обозначения относительного единства правовых систем, имеющих сходные юридические признаки. И отражает те особенности названных систем, которые обусловлены сходством их конкретно-исторического развития.

Характеристика романо-германской правовой семьи (Россия, ФРГ, Франция, Австрия):1) исторически сложилась в результате рецепции римского права;

2) основными источниками права являются нормативные правовые акты; 3) система права четко делится на отрасли права, признается также деление на публичное и частное право.

Характеристика англо-американской правовой семьи (Англия, США, Канада):

1) исторически сложилась в Англии в результате формирования общего права, дополнения его правом справедливости и толкованием статутов; 2) основным источником права служит норма, сформулированная судьями и выраженная в судебных прецедентах; 3) отрасли права выражены не столь гибко, как в романо-германской правовой семье, отсутствует деление на частное и публичное право.

Характеристика мусульманского права (Иран, Пакистан, Ирак): 1) исторически сложилось на основе мусульманской религии – исламе; 2) основными источниками права являются Коран, сунна, иджма, кийас; 3) система права делится на уголовное, судебное и семейное право, отсутствует деление на публичное и частное. Особенности российской правовой системы

Основные варианты отнесения российской правовой системы к какой-либо из правовых семей таковы:

1. российская правовая система относится к романо-германской правовой семье; 2. российская правовая система относится к семье социалистического права (или, имея самобытный характер, является ее основным представителем); 3. российская правовая система относится к семье славянского права (или, имея самобытный характер, является ее основным представителем).

Развитие российской правовой системы в 10-19 веках, восприятие ею византийской культуры, православия, духа позднеримского права, позволяют сделать вывод о ее вхождении в романо-германскую правовую семью. При этом следует отметить следующие особенности: 1) высокая, приоритетная защита общих интересов, общего дела, дух соборности в ущерб личным притязаниям индивида, его правам и интересам; 2) слабость личностного правового начала в культуре вообще; 3) широкое распространение неправовых регуляторов в обществе: моральных, религиозных, корпоративных и др.; 4) отрицательное отношение православной религии к фундаментальным устоям правового общества и к праву, правовой культуре; 5) высокая степень «присутствия» государственности в общественной жизни, в государственной идеологии, подчиненность права государству.

По своим основным юридическим классификационным признакам российское право всегда относилось к романо-германской правовой семье и продолжает оставаться таковым. Об этом свидетельствует кодифицированный характер российского права, структура правовой нормы, принципы верховенства закона и соответствующая иерархия источников права, основные принципы судебной организации и судопроизводства. Все это, однако, не препятствует сохранению самобытности, особенностей, традиций, свойственных правовой системе России.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow