Источники римского права 1 страница

Древнейший период. В этот период огромную роль в формировании правовой традиции в Древнем Риме играли жрецы, особенно коллегия понтификов — по сути дела, первые римские юристы. Они имели привилегии формировать и толковать нормы права. Хотя в Риме (в отличие от Востока) довольно рано произошло отделение собственно религиозных норм от правовых (связанных с деятельностью государства), все же римское право этого периода сохраняло во многом сакральный характер.

Древнейшими источниками права являлись: правовые обычаи, законодательство римских царей (Законы Сервия Туллия — фактически не дошли до наших дней). Первоначально эти источники являлись партрицианскими. Борьба плебеев за свои права, результатом которой стало принятие около 450 г. до н. э. первых писаных римских законов — Законов XII таблиц (для этого была создана комиссия децемвиров).

Содержание Законов XII таблиц включалоположения о (об):

гражданском процессе (таблицы I, II);

процессе против несостоятельного должника (таблица III);

отцовской власти (таблица IV);

опеке, наследовании, собственности (таблицы IV, V);

обязательствах из договоров и деликтов (таблицы VII, VIII);

публичном и сакральном праве, уголовном праве (таблицы IХ, Х);

различных дополнениях к первым десяти статьям (о запрете браков между плебеями и патрициями; решения народного собрания имеют силу закона) (таблицы IХ—ХII).

Наиболее характерными чертами Законов XII таблиц стали:

строгий формализм правовых процедур и общения;

казуистичность построения правовых норм и правил;

то, что на место произвола магистратов ставился закон;

процесс привлечения к ответственности нарушителей прав граждан предполагал энергичное участие заинтересованной стороны, а также в ряде случаев и должностных лиц государства;

суровыми карами наказывались колдовство, убийство, воровство и измена — это сильно уменьшало возможности самоуправства и кровной мести.

Принятие Законов XII таблиц ознаменовало собой отделение права от религиозных норм. Законы XII таблиц были выполнены на 12 деревянных (по другим данным медных) досках, в своем первоначальном виде не сохранились и реконструированы в XVI—XVIIвв. на основе фрагментов сочинений более поздних римских юристов.

По своей сути они представляли собой обработку и консолидацию обычного права, включали отдельные новые положения, отступавшие от норм обычного права (например, систему штрафов). Данные законы являлись несовершенными, излагались в стихотворной форме в виде кратких повелительных суждений и запретов.

Со времени принятия Законов XII таблиц, другим важным источником цивильного права становятся писаные законы. Законы XII таблиц заканчиваются тем, что всякое решение народного собрания должно носить силу закона.

Правовую силу имели и решения сената, а в исключительных случаях и постановления магистратов.

Но толкование законов как цивильного (квиритского) права вообще, составление судебного календаря и исковых требований до конца IVв. до н. э. оставались привилегией понтификов, всячески охранявших свою монополию на судебные тайны.

Окончательному освобождению права от религиозной оболочки, подрыву позиций жречества и началу светской юриспруденции способствовало хищение и предание гласности в 302 г. до н. э. писцом Клавдием (Кнеем) Флавием судебного календаря, формы исков и записей толкований норм и обычаев, которые ранее в строгой секретности хранились в архивах понтификов.

Источники права в классический период. В IIIв. до н. э. — IIIв. н. э. продолжали формально действовать Законы XII таблиц (официально они были отменены в VIв. н. э. в ходе законодательных реформ византийского императора Юстиниана). Но существенные изменения в социально-экономической и политической жизни Рима сделали необходимым отказ в повседневной правовой практике от устаревших норм Законов XII таблиц и квиритского права в целом.

Возникают новые формы правотворчества, которые отвечали имеющимся общественным условиям — э дикты преторов. Преторы («идущие впереди») сначала являлись приближенными консулов, потом их заместителями. Их полномочиями были поддержание общественного порядка посредством права на разрешение судебных споров. В условиях республики складывается преторское право. Оно фиксировалось в специальных, ежегодных установлениях претора (преторских эдиктах). А из деятельности претора перегринов (коллегия из 16 преторов во главе с претором города) складывается право народов. Одни исследователи считают его прообразом международного права, другие — внутригосударственным, т. е. римским правом, причем его наиболее развитой и совершенной частью.

Таким образом, в Риме в период республики сложилась тройная система источников права:

цивильное (квиритское) право;

преторское право (претор города);

право народов (претор перегринов).

В период империи влияние преторов уменьшилось. Юрист Юлиан (между 125 и 138 гг. н. э.) кодифицировал преторское право («вечный эдикт»). С этого времени преторский эдикт перестал быть источником новых правовых норм.

В период империи снижается роль и народных собраний, к концу Iв. н. э. они лишились права издавать законы. Сенату была возвращена законодательная власть, и сенатус-консульты стали выступать в качестве законов — составлялись от имени принцепса и часто назывались по его имени.

Со IIв. н. э. важнейшим источником права являлась законодательная деятельность императоров. Акты императорской власти (конституции) действовали на всей территории римского государства и делились на следующие основные виды:

эдикты — общие положения императорской власти, которые юридически обязательны при жизни данного императора, но уже со IIв. н. э. соблюдались и его преемниками;

рескрипты — ответы или советы императора отдельным лицам или магистратам, запрашивающим консультации по правовым вопросам;

декреты — решения, вынесенные императором в судебных делах, на основе которых сложилась самостоятельная императорская юриспруденция;

мандаты — инструкции для правителей провинций, которые в ряде случаев содержали также нормы гражданского или уголовного права, которые применялись и к перегринам.

Еще одним важным источником римского права в классический период становится деятельность римских юристов.

Римская юриспруденция приобретает чисто светский характер, начиная с плебейского понтифика Тиберия Корункания (с 254 г. до н. э.), правовые консультации которого носили публичный и открытый характер.

Юристы республиканского периода давали юридические консультации, составляли и редактировали юридические акты, в ряде случаев участвовали в самом юридическом процессе. Первые юристы происходили из сенаторской знати и всадников, а позже — из военных.

Основателями римской юридической науки считаются Публий Сцевола (обобщил судебную практику, систематически изложив цивильное право) и Сервий Сульпиций (составил первый комментарий преторского права).

Важное значение имела преподавательская деятельность юристов. В I — начале IIв. н. э. существовали две основные школы права: сабиньянцы (основатель Капитон, но известный под именем Сабин) и прокульянцы (основатель Лабеон, или Прокул). Они вели преподавание права.

Римские юристы составляли многочисленные труды — одни для учебных целей, другие — для практического использования.

Большой популярностью пользовались комментарии цивильного и преторского права, дигесты — произведения по различным правовым вопросам, с попытками синтеза цивильного и преторского права, институции, в которых излагалось римское право в учебных целях.

Наибольшую известность получили Институции Гая (143 г. н. э.), они были посвящены разбору гражданского (цивильного) права, но содержали ряд добавлений по преторскому эдикту. Институции Гая состояли из четырех книг («О лицах», «О вещах», «Об обязательствах», «Об исках») и являлись институционной системой изложения правовых норм, оказавшей большое влияние на последующую историю права.

Книга 1 «О лицах» (§§1—200) рассказывает о личных правах, лицах как участниках правового общения с их правовым статусом, праве как власти, источниках права.

Книга 2 «О вещах» (§§1—289) описывает вещное и наследственное права по завещаниям, а также собственные и чужие вещи.

Книга 3 «Об обязательствах» раскрывает наследование по закону, обязательства из договоров и деликтов, имущественных и др. обязательства.

Книга 4 «Об исках» излагает суть истории гражданского процесса, права на иск, включает перечень приемов и процедур по ведению дел и защите в суде, описывает деятельность судьи и поведение сторон в суде.

В римской классической юриспруденции в основном содержались объяснения и разъяснения правовых казусов, но отсутствовали абстрактные конструкции, обобщения и определения: иск, собственность, договор, сервитуты и т. д.

В период империи активизируется практическая деятельность юристов, круг которых был ограничен. При императоре Адриане они записывали ответы, ставили свою печать (это делало соответствующий документ легальным правовым источником).

Укреплению авторитета римской юриспруденции как источника права во II—IIIвв. н. э. способствовал тот факт, что императоры стали назначать видных юристов на ключевые государственные посты.

Тема 3.5 Эволюция вещного права, права собственности и обязательственных отношений в римском праве

Вещное право

Древнейший период. Основной источник права в это время— Законы XII таблиц.

До середины IIIв. до н. э. безраздельно господствующей системой являлось квиритское право (сакральный характер, ритуальность, традиционность, связь с квиритскими обычаями и ритуалами). Квиритское, или цивильное (гражданское), право было связано с жизнью небольшого земледельческого государства-общины и относилось только к римским гражданам — патрициям, его использовали и трактовали жрецы-понтифики. Отличалось строгостью, суровостью, подчеркнутой точностью.

Особенно четко в квиритском праве регулировались имущественные отношения и, в первую очередь, право частной собственности как полное господство собственника над своей вещью.

Большое значение имело строжайшее соблюдение торжественных судебных обрядов, поэтому форма превалировала над содержанием, а судебный процесс — над материальным правом.

Существовали строго определенные способы приобретения вещных прав и классификация вещей:

манципируемые вещи (манципация) — земля в Италии, рабы, крупный домашний скот. Это экономически наиболее важные объекты, находившиеся в семейной собственности. Отчуждение осуществлялось посредством манципации — процедуры, требовавшей особо сложной и торжественной обрядности, с использованием «меди и весов», в присутствии пяти свидетелей и весодержателя;

неманципируемые — все остальные вещи, обладание которыми могло быть индивидуализировано. Передавались путем простой передачи — традиции за медь или деньги без формальностей;

фиктивный судебный спор (формальный способ), который разыгрывался в присутствии претора и относился как к манципируемым, так и к неманципируемым вещам;

давность владения, которая для движимых вещей составляла один год, для недвижимых — два года. Этим способом приобретатель пользовался, если при манципации были допущены ошибки.

Особый вид вещного права — сервитуты — фиксированное в обычаях или в законе строго ограниченное право пользования чужой вещью. Относились к манципируемым вещам в силу их экономической важности (право прохода через чужой участок, право прогона скота, право провозить груженые повозки, право отвести воду с участка соседа).

Классический период. В это время вырабатывается деление права на частное и публичное. Центральное место в частном праве занимало вещное право. Само понятие вещного права не было известно римским юристам, но они четко отличали вещные от личных исков, связанных с обязательственными отношениями. Сама конструкция права собственности римским юристам неизвестна, но они рассматривали его юридическое содержание путем признания различных полномочий собственника вещи: права владения, права пользования, права распоряжения, права истребования своей вещи от третьих лиц. Право собственности определялось как полное господство над вещью, абсолютное и неограниченное право.

В классический период вещи классифицировались на:

манципируемые и неманципируемые (понятия утрачивают свое значение);

движимые и недвижимые;

делимые и неделимые;

заменимые (определяемые родовыми признаками) и незаменимые (индивидуально определенные) вещи.

Особое место занимала земля. Существовала частная и государственная земля, которая постоянно расхищалась. В 11 г. до н. э. братья Гракхи приняли закон о запрете передела государственных земель. Безраздельно господствующей становится частная собственность на землю.

В праве собственности выделяли следующие виды:

квиритская собственность. С древнейших времен существовало много условностей для ее приобретения;

бонитарная или преторская собственность;

институт давности владения;

провинциальная собственность (для римских граждан с включением в римское государство новых провинций);

собственность перегринов.

Способами приобретения права собственности стали:

манципация (утрачивает значение);

традиция (простой способ, без формальностей, в силу самой фактической передачи вещи);

«право народов» (захват брошенных вещей, захват у врага, клад);

спецификация (создание новой вещи из чужого материала);

соединение вещей;

приобретательная давность (после 10 лет вещь признавалась даже за перегринами). В постклассический период по прошествии 30 лет при отсутствии «законного основания» признавалась экстраординарная приобретательная давность.

В классический период получают развитие гражданско-правовые формы защиты прав частного собственника:

виндикационный иск — спор о праве собственности, в котором настоящий собственник должен был доказать свой титул на спорную вещь;

негаторный иск, направленный против третьих лиц, выдвигающих необоснованные претензии на чужую вещь (на соседний земельный участок);

прогибиторный иск, способствующий устранению помех, которые препятствовали собственнику осуществлять нормальное использование своей вещи.

С развитием преторского права получает окончательное юридическое оформление еще один самостоятельный вид вещного права — институт владения — фактическое обладание вещью, сопровождающееся намерением владеть ею самостоятельно. Защита прав владения осуществлялась с помощью преторских интердиктов (приказов) об удержании владения в случае грозящего нарушения прав владельца или же о возврате уже изъятой третьим лицом вещи. Интердикт не обладал такой юридической силой, как иск, но отличался простотой и быстротой.

Получает дальнейшее развитие и сервитут — право на чужую вещь. Новое в вещном праве: суперфиция (данное понятие возникло в связи с постройкой дома на чужой земле), эмфитевзис — наследственная аренда земли с внесением установленной платы. Развивается залоговое право, но залог передавался кредитору не в собственность, а в держание, защищаемое интердиктами. Появляется ипотека — залог земли.

Обязательственное право

Древнейший период. Обязательственное право возникло из договоров и деликтов. Договоры (контракты) были немногочисленны и отличались формализмом, имели односторонний характер — кредитор мог требовать, должник имел только обязанности.

Контракты (договоры) носили абстрактный характер. В этот период распространение получили два вида контрактов:

нексум — аренда, отчуждение собственности, заем. Этот вид соглашения заключался подобно манципации (фиктивный обряд отвешивания меди и произнесение особой словесной формулы кредитором, в которой определялась суть обязательства должника). Гарантией обязательства являлась сама личность должника. Кредитор мог держать должника в течение 60 дней в заточении в своем доме и выводить трижды в базарные дни к претору на Форум, затем должник продавался в рабство за границу. В 326 г. до н. э. законом Петелия долговое рабство и продажа за границу были отменены;

стипуляция — заем, ссуда, хранение. Данный контракт заключался при произнесении строго определенных словесных формул, но только в отношении неманципируемых вещей.

В Законах XII таблиц отражались частные и общественные деликты. Частный деликт как посягательство на права частного лица — это личная обида, тяжелые членовредительские повреждения, воровство, порубка чужих деревьев или неосторожный поджог строения или скирды хлеба, сложенной около дома. В основном налагалась обязанность уплатить штраф в пользу потерпевшего (от 25 до 200 ассов). В случае членовредительства допускался талион, а кража, если вора ловили на месте преступления с поличным, влекла бичевание. За ночную кражу вор мог быть убит. Многие из этих деликтов стали уголовными преступлениями.

Публичные деликты (взыскания шли в пользу государства) — преступления против республики, убийство, распевание песен, позорящих других лиц, лжесвидетельство, умышленный поджог, тайное истребление чужого урожая, его потрава или жатва в ночное время и т. д. По Законам XII таблиц часто применялась смертная казнь, которая могла быть заменена утратой римского гражданства и изгнанием для римских граждан. Существовали и членовредительские наказания, штрафы, конфискации имущества, ограничение гражданского статуса (запрещение быть магистратом), лишение права на погребение.

В целом нормы уголовного права еще не получили большого развития.

Классический и постклассический периоды. Обязательственное право становится наиболее разработанной частью, являвшейся юридической формой товарно-денежного обращения. Обязательства как связь двух лиц утратили свой былой формализм, из односторонних превратились в двухсторонние.

Наиболее тщательно разрабатываются договоры (контракты). Требовалось согласие сторон, выраженное добровольно, а не в результате заблуждения, обмана или угрозы. Договоры заключались устно или письменно, а также посредством переписки, являлись нерушимыми и должны были строго соблюдаться.

В Институциях Гая было четыре группы договоров:

вербальные (словесные) — распространенным видом являлась стипуляция;

литеральные (письменные) — обязательства возникали в силу записи в специальных книгах доходов и расходов одной их сторон, составления деловых расписок сторонами;

реальные — договора, которые требовали обязательной передачи вещи, составляющей предмет договора, заема, ссуды, хранения, заклада;

консенсуальные — простые соглашения сторон по всем основным условиям контракта: купля-продажа, договор аренды земли, найма рабочей силы, поручения, товарищества).

Многие публичные деликты стали преступлениями. Появились новые виды частных деликтов — обман, который порождал обязательство уплатить вознаграждение, равное по размеру причиненному ущербу, а также угроза, влекущая за собой возмещение ущерба в четырех кратном размере, обман кредиторов.

Тема 3.6 Эволюция брачно-семейных, наследственных отношений в римском праве

Брак и семья в древнейший период. Семья в древнейший период была патриархальной, хозяйственно обособленной и связанной с обществом и государством через домовладыку. Типичная форма брака — брак с властью мужа. Жена полностью порывала со своими кровными родственниками (когнатами), находилась под власть нового домовладыки и становилась связанной родственными узами с членами семьи мужа (агнатами). Муж или домовладыка имел над ней неограниченную власть вплоть до продажи, обращения в рабство или предания смерти. Но постепенно появилась тенденция к смягчению власти домовладыки. Также была сильной отцовская власть. Брачный возраст женщины составлял 12 лет, мужчины — 14, при этом должно быть получено согласие домовладыки, жениха и невесты. По цивильному праву брак могли заключать только граждане. С 445 г. до н. э. по закону Канулея был разрешен брак между патрициями и плебеями.

Существовали следующие формы заключения брака:

по типу манципации — путем религиозного обряда в виде фиктивной покупки жены;

в результате совместного проживания мужа и жены в течение 1 года.

Основаниями для прекращения брака служили:

смерть одного из супругов;

утрата им правоспособности;

развод, который осуществлялся редко и только по инициативе мужа.

Институт усыновления существовал в виде привлечения дополнительной рабочей силы в народном собрании в присутствии понтификов. Существовала опека над малолетними и женщинами, не вышедшими замуж, а попечительство — над расточителями и сумасшедшими.

Брак и семья в классический и постклассический периоды. В это время шло разложение патриархальной семьи. Брак с властью мужа — в прошлом. Появилась новая форма — брак без власти мужа, при которой женщина не порывала со своими родственниками, сохраняла определенную имущественную собственность, получала некоторые права в отношении детей. Такой брак легко расторгался по обоюдному согласию сторон, а также по требованию одной из сторон. Разводы становились обычным явлением, появляется конкубинат — неоформленное постоянное сожительство мужчины и женщины.

Мужчины получили ограниченные права на приданое, которое являлось его собственностью, но использовать его он мог в целях устройства совместной жизни и терял — в случае развода (таким образом защищались интересы богатых римлянок).

Постепенно происходило ослабление отцовской власти, прекратилась практика продажи детей, их убийство в постклассический период стало рассматриваться как уголовное преступление.

Серьезные изменения произошли в институте опеки.Установлена ответственность опекуна за ведение дел подопечного. Исчезла опека над незамужними женщинами, в постклассический период их дееспособность была уравнена с дееспособностью мужчин.

Наследственное правов древнейший период. По закону наследство переходило к «подвластным» (агнатам) — детям или внукам умершего или к другим агнатам, состоявшим с ним в ближайшем родстве. Только в случае отсутствия агнатов имущество передавалось сородичам умершего. Если передача наследства была по завещанию, то оно утверждалось на народном собрании как исключение из правил. Раньше при наличии детей было нельзя составлять завещание.

В классический и постклассический периоды наследство переходило и по агнатскому, и по когнатскому родству. Можно было составить завещание в письменной форме, с соблюдением определенных правил. В постклассический период существовали частные завещания, составленные в присутствии семи свидетелей, и публичные — в присутствии магистратов. Завещания передавали на хранение в императорский архив, или сведения о них заносили в протокол местных властей.

Тема 3.7 Эволюция гражданского судебного процесса в римском праве

Легисакционный процесс включал две стадии — «ин юре» и «ин юдицио». На первой стадии дело рассматривалось у претора, к которому являлись истец и ответчик. Если ответчик соглашался с требованием истца, то дело прекращалось. Если нет, то наступала вторая стадия — дело рассматривалось назначенным претором, судьей или коллегией судей, которые разрешали спор по существу. На этой стадии допускались представители сторон и защитники — адвокаты. Неявка стороны на суд считалась как проигрыш. Решение судей было окончательным и не обжаловалось. Совокупность ритуальных и строго формализованных действий, жестов и слов на суде назывались «легис акцио».

В классический период существовал формулярный процесс (со второй половины IIв. до н. э.). Повысилась роль претора, возросло значение первой стадии, так как именно здесь устанавливалась юридическая суть спора. Претор выносил заключение — формулу, в которой судье указывалось, как следует решать данное дело.

К концу классического периода появляется экстраординарный процесс, который к концу IIIв. н. э. полностью вытеснил формулярный. Исчезает деление на две стадии. Претор полностью ведет дело и выносит решение. Процесс перестает быть публичным, становится закрытым, платным. Вводится апелляция в высшую инстанцию, но если сторона проигрывает, то уплачивает крупный штраф.

Тема 4.1 Этапы Византийской государственности

В развитии государственности Византии можно выделить несколько периодов:

период разложения рабовладельческого строя, зарождения элементов раннефеодальных отношений (IV—середина VIIвв.). Существовала централизованная монархия с несколько ограниченной властью императора;

период формирования феодальных порядков (конец VII — XIII вв.). Существовала неограниченная монархия с абсолютной властью императора;

период углубления политического кризиса византийского общества, вызванного усилением процесса его феодализации в условиях нарастания турецкой военной агрессии (конец XIII—XVвв.), и ослабления государства, а также его фактического распада в 1204 г. и гибели в 1453 г.

Государственный строй. Византийское государство IV—VIIвв. унаследовало, с теми или иными особенностями, основные черты государственного строя позднеримской империи. Во главе его стоял император, наследник власти римских цезарей, который обладал всей полнотой законодательной, судебной и исполнительной власти и являлся верховным покровителем и защитником христианской церкви. Византийская православная церковь играла огромную роль в укреплении авторитета императора. Именно церковь разработала и освятила официальную доктрину божественного происхождения императорской власти и проповедовала единение государства и церкви, духовной и мирской власти (их симфонию).

Власть византийского императора в IV—VIIвв. не была произвольной. При всей широте полномочий императора она умерялась необходимостью следовать «общим законам» империи и особенно отсутствием принципа наследственности престола. Новый византийский император избирался сенатом, «народом Константинополя» и армией, роль которой в избрании императора Византии неуклонно падала.

Для государственного строя Византии на основных этапах его развития характерно наличие огромного бюрократического аппарата, как центрального, так и местного. В его основе лежали начала строгой иерархии. Все византийское чиновничество было разделено на ранги (титулы). Их система была глубоко разработана. В Xв. в византийской Табели о рангах насчитывалось 60 таких рангов. Центральное управление империей сосредоточивалось в Государственном совете (консистории, а позднее синклите). Это был высший орган при императоре, руководивший текущими делами государства. Его функции не были четко определены, и на практике он играл немалую политическую роль. Государственный совет состоял из высших государственных и дворцовых чинов, являющихся ближайшими помощниками императора. В их число входили оба префекта претория,префект Константинополя, магистр и квестор дворца, два комитета финансов. Высшие чиновники империи обладали обширными полномочиями, в том числе судебными. Так, два префекта претория являлись высшими руководителями местного государственного аппарата, а префект Константинополя — гражданским правителем столицы и председателем сената.

Роль центрального государственного аппарата возросла в IX—XIвв. Государственный бюрократический аппарат в эту пору контролировал все сферы политической, экономической и даже культурной жизни Византии. Его структура стала еще более сложной и громоздкой. Количество ведомств («секретов») увеличилось до 60. С IXв. вследствие роста императорского хозяйства и двора усложняется дворцовая администрация. Различия между государственными ведомствами и дворцовыми службами становятся все менее четкими. Дворцовая администрация все чаще вторгается в руководство общегосударственными делами. Другая черта, характерная для центрального управления Византии этого времени, — распыление отдельных государственных функций между различными, нередко дублирующими друг друга государственными ведомствами.

Местное управление. Местный государственный аппарат империи в IV—VIIвв. целиком базировался на позднеримской системе управления (делении на префектуры, диоцезы и провинции). Гражданская власть была отделена от военной и обладала в этот период приоритетом над последней. Во главе местного управления империи стояли два префекта претория. В VIIв. на смену старой системе местного управления пришла новая фемная система. Фемы возникли как военные округа и были первоначально гораздо крупнее старых провинций. Во главе фемов стояли стратеги, которые объединяли в своих руках всю полноту военной и гражданской власти. Военизация местного управления империи являлась следствием обострения внешнеполитической обстановки и социально-классовых антагонизмов византийского общества. В дальнейшем, с усилением феодализации византийского общества, фемная организация местного управления начинает ослабевать и в XIв. окончательно приходит в упадок.

Тема 4.2 Эволюция социально-правового строя Византии


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: