Понятие уголовного права, задачи и принципы

Исторически сложилось так, что уголовное право — одна из ста­рейших отраслей права, хотя первоначально не было обособлено в ка­честве самостоятельной отрасли системы права. Точное происхожде­ние названия «уголовное право» в русском языке до сих пор не выяс­нено. Наиболее правдоподобным считается объяснение, что уголовными в древности стали называть такие законы, за нарушение которых предусматривалась ответственность «головой», т. е. жизнью. Ныне под уголовным правом понимается совокупность юридических норм, устанавливаемых законом и определяющих преступность и на­казуемость деяний, основания уголовной ответственности, систему наказаний, порядок и условия их назначения, освобождение от уго­ловной ответственности и наказания.

Предметом уголовного права являются охраняемые законом об­щественные отношения, посягательство на которые происходит в результате совершения преступления. Субъектами уголовно-правового отношения являются лица, совершившие преступление, и государство. Форма регулирования этих отношений проявляется в установлении уголовных запретов, за нарушение которых следует привлечение к уго­ловной ответственности, применение иных мер государственно-при­нудительного воздействия и наказания. Это присуще только уголов­ному праву. Его базой, как и любого другого права, является Консти­туция Российской Федерации. Основным нормативным источником является Уголовный Кодекс Российской Федерации. Российское уго­ловное право по чисто методическим соображениям делится на две

части, которые составляют единое неразрывное целое: Общую и Осо­бенную. В Общей части изложены основные задачи, принципы и ин­ституты уголовного права, а в Особенной — конкретные составы пре­ступлений и меры наказания за каждое преступление.

Задачами уголовного права являются: охрана прав и свобод чело­века и гражданина, собственности, общественного порядка и обще­ственной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступлений, обеспечение мира и безо­пасности человечества, предупреждение преступлений. Успешное осу­ществление этих задач обеспечивается соблюдением его принципов, т. е. основополагающих идей, закрепленных в нормах уголовного пра­ва. Законодательное подтверждение получил принцип законности (ст. 3 УК РФ), равенства граждан перед законом (ст. 4 УК РФ), прин­цип вины (ст. 3 УК РФ), справедливости (ст. 6 УК РФ) и гуманизма (ст. 7 УК РФ).

Суть принципа законности состоит в том, что только действующий на момент совершения преступления уголовный закон (УК РФ) опре­деляет, какие деяния признаются преступными, устанавливает их на­казуемость и иные уголовно-правовые последствия (ст. 3 УК РФ).

Принцип равенства граждан перед законом определяет, что лица, совершившие преступление, равны перед законом и подлежат уголов­ной ответственности независимо от каких-либо условий, обстоя­тельств, социального положения и т. п. Никаких привилегий здесь ни для кого нет. Перед законом все равны.

Принцип вины проявляется в том, что лицо подлежит уголовной ответственности за те преступления, в отношении которых установле­на его вина (ст. 5 УК). Субъективное вменение (ответственность толь­ко при наличии персональной вины) составляет краеугольный камень современного уголовного права во всех демократических государствах. Возложение уголовной ответственности за невиновные деяния озна­чает переход на позиции объективного вменения, что категорически запрещено действующим УК РФ. Часть 2 ст. 5 УК РФ гласит: «Объек­тивное вменение, т. е. уголовная ответственность за невиновное при­чинение вреда, не допускается».

Принцип справедливости (ст. 6 УК РФ) проявляется в том, что на­казание и иные меры уголовно-правового характера должны соответ­ствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Проявление справедливости в теории права трактуется в одном из двух аспектов: как справедливость уравнивающая (соответствует принципу равенства граждан перед законом), и как справедливость распределяющая, что соответствует принципу справедливости, закрепленному в ст. 6 УК РФ. «Распределяющая справедливость» состоит в том, что никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступле­ние. Поэтому исключается уголовная ответственность российских граждан за преступления, совершенные за границей, если они уже понесли за него наказание по приговору суда иностранного государ­ства.

Принцип гуманизма трактуется в двух аспектах:

• гуманизм для потерпевшего, т. е. приоритетная охрана человека, его жизни, здоровья, достоинства, имущества, предполагает тот минимум репрессии, который необходим для обеспечения охраны интересов человека и общества от преступных посяга­тельств и достижения целей исправления и перевоспитания пре­ступника;

• и гуманизм в отношении преступника. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершив­шему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоин­ства.

Принцип гуманизма наглядно воплощен в разделе V УК РФ «Уго­ловная ответственность несовершеннолетних», где с учетом возраста и психологии несовершеннолетних преступников предусматривается значительное смягчение репрессивных методов воздействия вплоть до полного освобождения от уголовной ответственности. Он реализуется в ст. 75-77, 79, 82 УК РФ и других.

2. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ЕГО СОСТАВ

Понятие преступления и состав преступления — два неразрывно связанных друг с другом понятия, характеризующих одно и то же яв­ление — уголовно-наказуемое деяние. С одной стороны, только пре­ступление может обладать совокупностью юридических характерис­тик, образующих в своей совокупности состав преступления. А с дру­гой стороны, только наличие всех юридических признаков, совокупность которых образует состав преступления, может свидетель­ствовать о том, что оцениваемое с точки зрения уголовного закона де­яние является преступлением. Таким образом, понятием преступления характеризуется главным образом социальная сущность уголовно-наказуемого деяния, а состав преступления раскрывает его юридическую структуру, его необходимые характеристики (свойства, качества).

Понятие преступления — одна из основополагающих категорий уголовного права. В ныне действующем Уголовном кодексе РФ в ст. 14 дано определение преступления: «Преступлением признается виновт но совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоя­щим Кодексом под угрозой применения наказания». Таким образом, законодатель выделяет четыре обязательных взаимосвязанных призна­ка: общественная опасность (материальный признак); противоправ­ность (формальный признак); виновность и наказуемость.

Подчеркивается, что преступление — это всегда конкретный акт поведения людей, который может выражаться в форме действия или бездействия. Мысль, мнение, как бы отрицательно они ни оценива­лись государством и обществом, преступлением не являются.

Общественная опасность — объективное свойство преступления, которое проявляется в причинении или возможности причинения вре­да общественным отношениям. Общественная опасность имеет коли­чественную и качественную сторону. Количественная — характеризу­ется степенью обшественной опасности. Она определяется величиной причиненного вреда (размером имущественного ущерба, степенью тяжести телесных повреждений), степенью вины (заранее обдуманный или внезапно возникший умысел), степенью низменности мотивов и целей. Характер общественной опасности (качественная сторона) про­является в содержании объектов преступного посягательства и причи­ненного им вреда (материального, физического, морального, органи­зационно-управленческого), особенностях способа посягательства (насильственный, ненасильственный, простой, квалифицированный), видах вины (умысла или неосторожности), содержании мотивов и це­лей преступления (корыстные, личные, низменные).

Противоправность означает, что конкретное общественно опас­ное деяние предусмотрено в отдельной статье уголовного закона. Если нет статьи в уголовном законе, то деяние не может быть признано пре­ступлением. Из уголовного закона с 1958 г. исключено применение аналогии закона.

Виновность предполагает определенное психическое отношение лица к общественно-опасному деянию и его последствиям. Виновность проявляется в двух формах: умысел (прямой и косвенный); неосторож­ность (легкомыслие и небрежность).

Под наказуемостью подразумевается не только фактическая реа­лизация наказания, но и возможность его назначения за совершенное преступление. Важно не само наказание, а угроза назначения наказа-

ния для лица, совершившего преступление. В реальной жизни это проявляется, когда преступление было совершено, но не раскрыто, тем не менее угроза наказания над преступником висит, пока не истечет срок давности за совершенное преступление, или государство в лице компетентных органов сочло, что возможно перевоспитание преступ­ника без применения к нему уголовного наказания.

Все преступления делятся на различные категории в зависимости от характера и степени общественной опасности и подразделяются на преступления небольшой тяжести средней тяжести тяжкие и особо тяжкие преступления. Преступлениями небольшой тяжести призна­ются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное кодексом, не превышает двух лет лишения свободы. Преступлениями средней тяжести призна­ются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы.

Тяжкими преступлениями признаются умышленные и неосторож­ные деяния, за совершение которых максимальное наказание, преду­смотренное Уголовным кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы. Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое

наказание.

Категория преступления указывает на признаки, присущие любо­му преступлению. Эти признаки позволяют отличить преступление от других видов правонарушений, но по ним нельзя отграничить кон­кретные преступления друг от друга, так как эти признаки присуши всем видам преступлений. Для того чтобы выделить внутри общей мас­сы преступлений конкретное преступление, существует понятие соста­ва преступления, представляющего собой законодательную модель пре­ступлений определенного вида.

г Состав преступления это совокупность предусмотренных уго­ловным законом объективных и субъективных признаков, характери­зующих общественную опасность деяния. Значение состава преступ­ления в том, что во-первых это единственное основание уголовной ответственности; во-вторых, состав преступления служит инструмен­том квалификации преступлений. Науке уголовного права известны четыре признака состава преступления:_объект, объективная сторона, - субъект, субъективная сторона.

Объект преступления — это то, на что посягает преступление, - общественное отношение, охраняемое уголовным законом. В соответствии с действующим УК РФ объекты подразделяются по вертикали на общий, интегрированный, родовой, непосредственный. Теорети­ческая классификация предусматривает пятизвенную структуру, где место между родовым и непосредственным объектом занимает видо­вой объект. По горизонтали непосредственный объект бывает следу­ющих видов: основной, дополнительный, факультативный. Все объек­ты, охраняемые уголовным правом, представлены в разделах, главах и статьях действующего Уголовного кодекса.

Общий объект преступления — это совокупность всех обществен­ных отношений, охраняемых уголовным законом от преступных по­сягательств. Исчерпывающий перечень общественных отношений, образующих общий объект уголовно-правовой зашиты, количествен­но соизмерим с числом статей Особенной части УК РФ.

Интегрированный объект — это группа близких по экономическо­му и социально-политическому содержанию общественных отноше­ний. По своей сути он занимает-промежуточное положение между об­щим и родовым объектом и служит основой для разделения Уголовно­го кодекса на 12 разделов. Именно порядок расположения интегрированных объектов позволяет выявить приоритеты государства в уголовно-правовой охране общественных отношений.

Так, в ныне действующем УК РФ приоритеты уголовно-правовой охраны сместились в сторону охраны личности. Именно личность в настоящее время приобретает наибольшую социальную значимость в общественных отношениях, охраняемых уголовным правом, поэтому группа этих отношений помещена в первый раздел Особенной части УК РФ (раздел VII УК РФ «Преступления против личности»).

Родовой объект — это совокупность однородных и взаимосвязан­ных между собой общественных отношений, взятых под охрану спе­циально предусмотренной группой норм уголовного закона. Признак родового объекта в первую очередь положен в основу построения Осо­бенной части УК РФ и разделения ее на 19 глав.

Теоретическая (научная) классификация предполагает наличие видового объекта, который занимает подчиненное положение отно­сительно родового и главенствующее по отношению к непосредствен­ному. Он охватывает систему однородных взаимосвязанных обществен­ных отношений, которым преступлением причиняется или может при­чиняться вред.

Видовой объект служит основой последующего легального выде­ления родового объекта. Так, долгая научная дискуссия по поводу та­кого видового объекта хозяйственных преступлений, как охраняемые"" уголовным законом экономические общественные отношения, при- вела к тому, что в ныне действующем УК РФ появилась глава 26 «Эко­логические преступления». Таким образом, легальное закрепление получил новый родовой объект.

Основным объектом преступления является то общественное от­ношение, изменение которого составляет социальную сущность дан­ного преступления и в целях охраны которого издана уголовно-право­вая норма, предусматривающая ответственность за его совершение1.

Дополнительный объект представляет собой такие общественные отношения, которые, в принципе заслуживая самостоятельной уголов­но-правовой защиты, применительно к целям и задачам издания дан­ной нормы защищаются уголовным законом лишь попутно, посколь­ку эти отношения неизбежно ставятся в опасность причинения вреда при совершении посягательства на основной объект2.

Без нарушения дополнительного объекта невозможна уголовно-правовая оценка деяния. Для того чтобы общественно опасное деяние было квалифицировано как преступное, необходимо посягательство на основной и дополнительный объекты. Отличие дополнительного объек­та втом, что он лежит в плоскости иного родового (интегрированного) объекта, чем основной, при создании данной нормы имелся в виду законодателем не в первую очередь, а ставился под защиту уголовного закона лишь попутно с главным объектом. Посягательство на допол­нительный объект не составляет социальной сущности данного пре­ступления, хотя оно и ущемляет его наряду с основным объектом.

Под факультативным объектом принято понимать такие обще­ственные отношения, которые при совершении данного преступле­ния довольно часто, хотя и необязательно, ставятся под угрозу причи­нения вреда, его нарушения являются более или менее типичными для этого вида преступного поведения, а его наличие влияет лишь на ин­дивидуализацию наказания, но не меняет квалификации основного состава преступления.

Отличие дополнительного объекта от объекта факультативного состоит в том, что дополнительный объект всегда предусмотрен в рам­ках основного состава или квалифицирующих признаков, предусмот­ренных конкретной статьей УК РФ, а факультативный учитывается при признании наказания, но не описан в диспозиции статьи.

Под объективной стороной преступления понимается система при­знаков, определяющих внешнюю форму преступного деяния. В каче­стве обязательных признаков входят преступное деяние (действие, без­действие), преступные последствия, причинная связь между ними, а в качестве факультативных (дополнительных) — время, место, способ, орудия, обстановка, иные внешние обстоятельства совершения пре­ступления.

Преступное деяние — это осознанный, волевой акт поведения че­ловека, внешней стороной которого является либо совершение запре­щенного законом поступка (действие) либо воздержание от него (без­действие).

Под способом совершения преступления понимают приемы и ме­тоды, используемые преступником. Обстановка — это положение, об­стоятельства, условия существования кого или чего-нибудь. Время ха­рактеризуется продолжительностью или длительностью чего-нибудь. Место — пространство, которое кем-то или чем-то занято.

Третий признак состава, преступления это субъект — вменяемое физическое лицо, достигшее установленного уголовным законом возраста 16 лет, а за отдельные виды преступлений — 14 лет (ст. 20 УК РФ). К основным признакам субъекта относятся: физическое лицо;

вменяемость; достижение определенного законом возраста.

Вменяемость — это такое состояние психики человека, при кото­ром он в момент совершения преступления был способен осознавать общественно Опасный характер своего поведения и руководить им. В связи о принятием нового УК РФ и появлением ч. 3 ст. 20 и ст. 22 УК РФ законодательное подтверждение получили еще недостаточно раз­работанные наукой уголовного права два института: возрастная вме­няемость (ст. 22 УК РФ); уменьшенная (ограниченная) вменяемость (ст. 22 УК РФ). Возрастная вменяемость — это основание освобождения преступ­ника от уголовной ответственности. Так, ч. 3. ст. 20 УК РФ говорится: «Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного час­тями первой или второй настоящей статьи, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанной с психическим расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность сво­их действий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уго­ловной ответственности». Возрастная вменяемость — это состояние психики несовершеннолетнего, связанное с отставанием в психичес­ком развитии, при котором во время совершения преступления виновный в полной мере не осознавал фактический характер и обще­ственную опасность своего поведения либо не мог руководить им.

Ограниченная вменяемость представляет собой такое психичес­кое состояние лица, при котором у преступника была ограничена спо­собность осознавать фактический характер и общественную опасность своего поведения либо руководить им в силу расстройства психичес­кой деятельности или иных психических аномалий. Следует подчерк­нуть, что такое состояние не исключает уголовной ответственности и наказания.

Субъективная сторона преступления включает в качестве обязатель­ного элемента вину в форме умысла или неосторожности. Вина — это психическое отношение субъекта преступления к совершаемому им деянию. Умысел бывает в двух формах — прямой и косвенной. Пре­ступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления обществен­но опасных последствий и желало их наступления. Преступление при­знается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не же­лало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично.

Неосторожность также выступает в двух формах — легкомыслии и небрежности. Преступление признается совершенным по легкомыс­лию, если лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточ­ных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвраще­ние этих последствий. Преступление признается совершенным по не­брежности, если лицо не предвидело возможности наступления об­щественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия. Сегодня 91 процент выяв­ляемых преступлений в стране совершается с умыслом, остальные по неосторожности.

Факультативными признаками субъективной стороны состава пре­ступления являются мотив и цель. Мотив — обусловленные внутрен­ними потребностями побуждения, которые вызывают у лица решимость совершить преступление. Цель — желаемый преступный результат.

Диспозиция статьи и состав преступления — это не одно и то же.

Например, диспозиция ч. 1 ст. 160 УК: «Присвоение или растрата чужого имущества вверенного виновному» — не раскрывает всего содержания этого состава преступления. Она непосредственно говорит лишь о двух группах признаков: объективной стороне (присвоение или растрата) и предмете посягательства (чужое имущество, которое вве­рено виновному).

Для полного представления о составе присвоения или растрате обязательно следует выяснить содержание и других признаков соста­ва: субъекта и субъективной стороны. Для этого необходимо обратиться к статьям Общей части УК, в частности к ст. 19 и 20. Из них видно, что субъектом присвоения или растраты может быть любое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Субъективная сторона кражи может быть раскрыта на основе ана­лиза других элементов состава и всего деяния е целом. В частности, из этого анализа вытекает, что хищение имущества может быть только умышленной деятельностью, направленной на изъятие чужого иму­щества (завладение) с целью обращения с ним как со своим собствен­ным, для того, чтобы извлечь материальную выгоду для себя или дру­гих лиц. В результате толкования закона устанавливаются и другие признаки состава присвоения или растраты: причинение потерпевше­му материального ущерба, безвозмездность изъятия и отсутствие у ви­новного в момент совершения преступления намерения возвратить это имущество (см. примечание к ст. 158 УК РФ).

Если собрать все эти признаки воедино, то можно сказать, что присвоение или растрата есть противоправное, с корыстной целью, умышленное изъятие имущества вверенного виновному, совершенное материально-ответственным лицом, достигшим 16-летнего возраста.

Приведенный пример достаточно наглядно свидетельствует о том, что состав преступления — гораздо более глубокое понятие, чем дис­позиция статьи Особенной части.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: