Тема 6. Обязательственное право. Общие положения

1§ Понятие обязательства и его виды

В самом простом смысле обязательства – это условные оковы, в силу которых лицо принуждается что-либо исполнить согласно законам государства. Вещные права регулируют имущественные права в статике, но для реализации своих интересов собственник должен вступить в обязательственные правоотношения, так как именно они опосредствуют передачу имущественных ценностей от одного лица к другому. В обязательственном правоотношении участвуют 2 стороны – это кредитор и должник. Кредитор – это лицо, имеющее право требовать совершения обусловленных действий или воздержания от их совершения. Должник – это лицо, обязанное совершить оговоренное действие или воздержаться от его совершения. Кредитор, ожидая исполнения обязательства, предоставляет должнику кредит.

Развитие обязательственных правоотношений свидетельствует о развитии кредита в экономике общества. По сути, обязательства – это кредит, рассматривающийся с юридической точки зрения. А кредит – это обязательство, которое рассматривается с экономической точки зрения. Вещные права ограничены по своим видам, в то время как обязательства могут быть самыми разнообразными по своему содержанию, объектам, сложности и тому подобное. Обязательства принято классифицировать в зависимости от их возникновения.

Обязательства делятся на 3 группы:

1) Обязательства, возникающие из договора (большинство);

2) Обязательства, возникающие из закона (опекунство, алименты);

3) Обязательства, возникающие из деликта;

Деликт – это случай причинения вреда имуществу и личности человека, а также окружающей среде.

2§ Понятие договора. Виды договоров

Договор – это соглашение, направленное на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей. Содержанием договора является совокупность обязательств совершить какие-то действия. При этом поведение сторон договора определяется его условиями. Как правило, выделяют 3 вида условий:

1) Существующие;

2) Обычные;

3) Случайные;

Существующие – это такие условия, без которых невозможно существование договора. Существующими условия признаются в силу закона, который регулирует данный вид договора. Например, это предмет договора и цена товара.

Обычные – это такие условия, которые не являются существующими, но содержание которых соответствует норме закона. При отсутствии такого условия в договоре спор отклонения между сторонами регулируется в соответствии с законом. Например, условие поставки или платежа.

Случайные – обычно отражают какие-то специфические особенности данного конкретного договора. Например, в договоре купли-продажи – гарантии или залога.

Среди случайных условий выделяется группа условий, которые ставят действие договора в зависимость от наступления какого-то события. Это отменительные и отлагательные условия. Отлагательные условия предусматривают, что действие договора начинается с момента наступления какого-то события (перевозка груза с открытием навигации). Отменительные условия прекращают действие договора в момент наступления оговоренного события (прекращение договора найма жилой площади в момент возвращения родственников).

Гражданское право провозглашает принцип свободы договора. Согласно этому принципу частное лицо может самостоятельно решать вступать ему в договор или нет, выбирать своего контрагента, решать вопрос содержания договора, не нарушая при этом норм закона, публичный порядок и обычаев делового оборота.

В гражданском праве различают следующие виды договоров:

1) Договоры двухсторонние и односторонние

Двухсторонний договор – договор, стороны которого взаимно обязываются друг перед другом.(купли-продажи, подряда)

Односторонний договор – договор, когда одно или несколько лиц обязываются перед другим лицом (лицами), без возникновения обязанности этих последних лиц. (договор займа)

2) Договоры возмездные и безвозмездные;

По возмездному договору между сторонами происходит обмен эквивалентными ценностями (за товар – деньги).

По безвозмездному договору сторона передает другой стороне какую-либо ценность без получения взамен эквивалента. (договор дарения)

Следует учитывать, что в торговом обороте возмездность договора презюмируется.

Между коммерческими организациями договор дарения запрещен.

Возмездные, в свою очередь, делятся на:

- меновые;

- рисковые;

Меновой договор – договор, в момент заключения которого стороны могут оценить ту выгоду, которую они смогут получить, если договор будет исполнен.

Рисковый договор – договор, в момент заключения которого невозможно точное исчисление возможной выгоды/убытков в случае его исполнения.

Большинство договоров меновые, к рисковым относятся договор страхования. Договоры, связанные с азартными играми.

3) Договоры консенсуальные и реальные

Консенсуальные – договор, для заключения которого необходимо только достижение соглашения в требуемой законом форме. (большинство)

Реальный договор – это договор, для заключения которого кроме достижения соглашения необходимо передать должнику определенную вещь. К реальным относятся договоры ссуды, хранения, ручного залога и так далее.

4) Договоры с единовременным и длящимся исполнением;

Единовременный – предусматривает исполнение обязанности путем совершения одного действия в течение краткого промежутка времени.

Длящийся – предусматривает исполнение одной или нескольких обязанностей в течение длительного периода времени.

Необходимо учитывать, что договоры с длительным исполнением в большей мере подвержены воздействию обстоятельств экономического и социального характера.

3§ Порядок заключения договора

Необходимой предпосылкой возникновения прав и обязанностей из договора является согласие, достижимое сторонами, в результате взаимного согласия сторон или совпадения их встречных волеизъявлений. Это основополагающий принцип.

Чтобы породить правовые последствия, воля каждой из сторон должна быть выражена вовне. В принципе юридическое значение имеют не намерения участников, а его внешнее выражение (волеизъявление), поэтому решающее правовое решение в процессе заключения договора имеют 2 стадии:

1) Оферта;

2) Акцепт;

Оферта – это предложение вступить в договор.

Акцепт – это согласие на заключение договора.

Оферта, чтобы считаться таковой, должна удовлетворять 2 требованиям:

1) В ней должны содержаться как минимум существенные условия будущего договора, её содержание должно быть ясным и полным;

2) Она должна быть сделана с намерением заключить договор; отсюда следует, что различные проспекты, прейскуранты, тарифы, другие информационные материалы не признаются офертой;

Правовые последствия, которые может породить оферта, наступают после того, как она дошла до адресата. Поэтому право всех стран исходит из того, что до получения оферты адресатом оферент (лицо, её пославшее) вправе отказаться от своего предложения, то есть отзыв этого предложения должен дойти до адресата раньше оферты или хотя бы одновременно с ней.

К акцепту предъявляется 1 основное требование:

Он по своему содержанию не должен отличаться от оферты. Акцепт, который вносит какие-либо изменения или дополнения в оферту считается новой офертой. По общему правилу, молчание не является акцептом. Хотя при определенных обстоятельствах молчание может расцениваться как акцепт. Например, если такой способ выражения согласия является традиционным во взаимоотношениях сторон.

Надлежаще совершенный акцепт оферты означает, что договор заключен. Между присутствующими сторонами договор считается заключенным в тот момент, когда стороны пришли к соглашению по всем существующим вопросам в требуемой форме. Дело осложняется, если стороны отсутствуют, то есть разделены временем и пространством. Определение момента заключения договора несет в себе важные юридические последствия. С этого момента у сторон возникают определенные права и обязательства. На этот момент определяется дее- и правоспособность участников, на этот момент определяется законодательство, применимое к договору, в зависимости от этого момента решается вопрос о месте заключения договора.

В гражданском праве существует 2 момента заключения договора:

1) Система получения акцепта оферентом;

2) Система отправления акцепта;

В России действует первая система.

4§ Условия действительности договора

Гражданское право устанавливает правило, согласно которому согласие законно заключенное, имеет силу закона для сторон его заключивших. Чтобы договор считался законно заключенным и породил юридические последствия, он должен отвечать ряду условий, установленных в законодательстве:

1) Лица, участвующие в договоре, должны быть дееспособны и правоспособны;

2) По содержанию договор не должен противоречить нормам права;

3) Волеизъявления, направленные на заключение договора, должны соответствовать истинной воле сторон;

4) Договор должен быть заключен в требуемой законом форме;

Отсутствие хотя бы одного из этих условий влечет за собой недействительность договора в целом, а в некоторых случаях – только в части.

5§ Исполнение обязательств

Надлежащее исполнение обязательства рассматривается как одно из оснований его прекращения.

При оценке того, надлежаще или нет исполнено обязательство, необходимо обратиться к самому договору. В этой связи особое значение приобретает толкование договора, согласно правилам толкования Договора. Для континентальной Европы (вкл. Россию), согласно правилам толкования, его задача – установить подлинные намерения сторон. Поэтому не стоит придерживаться только буквального смысла слов содержащихся в договоре. Слова могут иметь разные значения, исходя из контекста договора или других обстоятельств, при которых они были употреблены.

Метод толкования в англо- американской правовой системе более формален. Здесь –буквальный смысл слов и предложений.

Слова договорных условий толкуются судом в случае возникновения спора.

В законодательстве и в судебной практике сложились определенные правила толкования договора. Задача толкования состоит в установлении подлинных намерений сторон. Поэтому не следует придерживаться только буквального смысла слов и выражений, содержащихся в договоре. Их необходимо брать в контексте и с учетом всех обстоятельств дела.

Что касается порядка и способов исполнения обязательств, то основным требованием, если договором не установлено другое сводится к 4 правилам:

1) Исполнение может быть произведено любым лицом, а не только лично должником, следовательно, если во всем остальном исполнение соответствует договору, кредитор не может отказаться принять его. Исключение здесь составляют договоры, где личным качествам и квалификации должника придается особое значение. Например, договоры поручения или подряда. Исполнение должно быть произведено кредитору лично или лицу, им уполномоченному.

2) Должник обязан исполнить обязательство в том месте и в тот срок, который указан в договоре. Если указание места отсутствует, то по континентальному праву надлежащим местом исполнения является местонахождение должника, по англо-американскому – по месту нахождения кредитора.

Если не указан срок, где может быть определен на основе закона или обычая. Если и это невозможно, то по конституционному праву должник может произвести исполнение, а кредитор может его немедленно потребовать.

В англо –американском праве в этом случае исполнение должно быть произведено в «разумный» срок. Разумность срока определяется обстоятельствами дела и в этом случае суд принимает решение.

Для обеих систем права досрочное исполнение без согласия кредитора не допускается.

Исключение: в России можно досрочно погасить банковский займ.

3) Должник обязан произвести исполнение с точки зрения количества, качества способов в полном соответствии с договором.

Следствия:

-кредитор не обязан принимать в качестве исполнения что-либо, отличное от того, что было предусмотрено договором, даже более ценное.

-кредитор не обязан принимать исполнение по частям, даже если предмет обязательства делим.

4) Для того чтобы обязательство прекратилось исполнением, оно должно быть принято кредитором.

6§ Последствия неисполнения обязательств

При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств для виновной стороны наступают неблагоприятные последствия. Они выражаются в принуждении должника через гос. органы либо исполнить обязательства в натуре либо уплатить денежную компенсацию.

Кроме того, в случае просрочки в дополнение к исполнению потерпевшая сторона может требовать возмещения убытков за просрочку.

Континентальное право исходит из того, что требование об исполнении в натуре является основным. И должник в принципе всегда может быть присужден к исполнению в натуре, если того желает кредитор.

Англо-американское право исходит из прямо противоположного принципа, а именно, основное, на что может претендовать кредитор в случае нарушения обязательства, это возмещение ущерба путем уплаты денежной компенсации. Исключения здесь составляют договоры купли-продажи недвижимости, уникальных предметов, а также строительный подряд.

Обязанность возместить убытки представляет собой возложение на виновную сторону как бы нового обязательства взамен неисполненного. Отсюда следует, что возмещение должно быть наиболее полным. Возмещается по всем правовым системам не только положительный ущерб, но и упущенная выгода.

Положительный ущерб – это те реальные затраты и потери, которые понес кредитор из-за несоблюдения контрагентом своих обязательств.

Упущенная выгода – это те доходы, которые кредитор мог бы получить при надлежащем исполнении договора должником.

Однако принципы наиболее полной компенсации кредитора путем уплат убытков являются одновременно ограничением их размера. Нельзя требовать больше того, чем было потеряно. Бремя доказательства понесенных убытков лежит на кредиторе-истце.

Сумма убытков, на которую претендует кредитор, не должна превышать его действительные потери, а также носить характер штрафа в отношении должника, так как цель гражданско-правовой санкции – это компенсация кредитора, а не наказание виновного должника.

По всем правовым системам возмещению подлежат только прямые убытки, которые являются непосредственным и прямым следствием неисполнения обязательств. косвенные убытки возмещению не подлежат

Возмещению подлежит только материальный ущерб. Возмещение же морального ущерба возможно только в случае деликтных обязательств.

Непременной предпосылкой договорной ответственности является вина должника. Поэтому во всех случаях, когда должник желает освободиться от такой ответственности по договору, он должен доказать отсутствие своей вины.

Достигается это тем, что должник доказывает наличие каких-либо посторонних обстоятельств, которые сделали для него невозможным исполнение обязательства.

Обстоятельства, которые освобождают должника от ответственности, называются случай и непреодолимая сила. Иначе – форс-мажор (форс-мажорные обстоятельства).

Чтобы считаться форс-мажорными, обстоятельства должны удовлетворять следующим требованиям:

1) Это обстоятельство, постороннее для должника, то есть не связанное с личностью должника, не вызванное им и возникшее помимо его воли;

2) Оно непредвиденное;

3) Оно не предотвратимо и неизбежно;

Причем обстоятельство должно обладать такой качественной характеристикой непредотвратимости, как абсолютная невозможность исполнения, то есть, чтобы обстоятельство было форс-мажорным недостаточно, чтобы оно создавало только затруднения для должника, даже если они весьма серьезны и чрезвычайны. Поэтому такие обстоятельства как война или забастовка сами по себе не являются форс-мажорными. Только некоторые факты, следствия войны, например, разрушения, налеты, реквизиции могут быть признаны форс-мажорными.

Должник в принципе освобождается от ответственности только тогда, когда исполнение становится абсолютно невозможным. В остальных случаях обязательство должно быть исполнено

В этом выражается один из основополагающих принципов гражданского права – принцип святости договора. В любом случае оценка такого рода обстоятельств принадлежит только суду. Последствием признания договора, прекратившимся в силу невозможности его исполнения, является реституция. Суть ее состоит в том, что каждая из сторон возвращает другой все полученное по договору и, тем самым, стороны как бы возвращаются в положение, в котором находились до вступления в договор.

7§ Денежные обязательства

Денежное обязательство – это обязательство, в силу которого должник обязан передать кредитору денежные знаки в определенной или определимой сумме.

Определенная сумма означает, что размер обязательства точно зафиксирован в момент его возникновения (1000 рублей, 100 долларов и так далее).

Определимая сумма означает, что в момент возникновения обязательства его размер арифметически точно не определен, но указан способ его исчисления. Например, по рыночным ценам на день поставки. Если денежная единица, в которой выражено обязательство, сохраняет свою стабильность длительный период времени, то особых затруднений в определении размера обязательства не возникает.

Иное дело, когда покупательная способность денег меняется. Законодательство и судебная практика решают этот вопрос однозначно. Изменение ценности денег игнорируется правом, а к спорным правоотношениям сторон применяется принцип номинализма.

Впервые этот принцип зафиксирован в 1604 году в Англии.

Чтобы избежать фактора изменения ценности денег применяется валютная оговорка.

валютная оговорка– это условие договора, которое указывает на то, какая валюта выступает в качестве валюты долга, в какой валюте должен быть произведен платеж, и каким должно быть курсовое соотношение между этими валютами на момент платежа.

Кроме валюты могут применяться другие имущественные ценности, драгоценные металлы, расчетные искусственные единицы и так далее.

8§ Множественность лиц в обязательстве

В любом обязательстве как на стороне должника, так и на стороне кредитора может выступать не одно, а несколько лиц. В этих случаях возникает вопрос о характере ответственности нескольких должников и о порядке предъявления требований несколькими кредиторами. В этой связи различают:

1) Долевую ответственность и долевых кредиторов;

2) Совместную ответственность и совместных кредиторов;

3) Солидарную ответственность и солидарных кредиторов;

Долевая ответственность означает, что каждый должник отвечает самостоятельно только в пределах своей доли.

При совместных обязательствах несколько кредиторов могут предъявить требования к должнику только сразу по всем должникам. Соответственно один кредитор может предъявить требования только ко всем должникам сразу.

Солидарные обязательства:

- пассивные;

- активные;

В активном: одному должнику противостоят несколько кредиторов; каждый из кредиторов может требовать от него полного исполнения обязательств. Исполнение обязательств перед одним кредитором освобождает должника от обязательств по отношению к остальным.

В пассивном обязательстве: кредитор может требовать исполнения полностью от любого из со-должников.

Между собой солидарные должники отвечают в равных долях. Должник, который исполнил обязательство целиком, или в части, превышающей его долю вправе предъявить обратное (регрессное) требование к остальным со-должникам. Доля неплатежеспособного должника распределяется между остальными должниками.

9§ Способы обеспечения исполнения обязательств

В условиях рыночной экономики достаточно велика вероятность неисполнения должником своих обязательств. Поэтому в праве разработана система средств, которые призваны в полной мере/степени обеспечить исполнение обязательств должником. К ним относится залог, неустойка, поручительство, задаток, гарантия и так далее.

Выделяется 2 основных средства:

1) Неустойка;

2) Поручительство;

Неустойка – это сумма или другая установленная в договоре имущественная ценность, которую должник обязуется уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. Неустойка полностью разделяет судьбу основного обязательства.

По общему правилу, основное назначение неустойки состоит не только в компенсации кредитора, но и в освобождении кредитора от необходимости доказывать размер убытков, то есть при наступлении обстоятельств, предусмотренных в договоре, кредитор может потребовать от должника уплаты суммы неустойки.

Если действительные убытки превышают размер неустойки, то кредитор может доказывать и взыскивать сумму действительно понесенных убытков. Должник, в свою очередь, вправе ходатайствовать перед судом о снижении размера неустойки, если докажет, что она несоразмерно велика.

Если в договоре нет условия о неустойке, считается, что оно все же существует и действует, также как законная неустойка (ст. 395 ГК РФ), которая гласит, что за пользование чужими денежными средствами взимается процент исходя из:

- для рублевых обязательств – ставка финансирования ЦБ РФ;

- для валютных обязательств – из ставки коммерческих банков данной местности по валютным кредитам. Данная местность – административный регион.

Поручительство – это договор между поручителем и кредитором основного должника, по которому поручитель обязуется отвечать перед кредитором за исполнение обязательства основным должником.

Поручительство также может быть оформлено в виде договора между основным должником и поручителем в пользу кредитора по основному долгу.

Поручительство также разделяет судьбу основного обязательства. В этом заключается главное отличие поручительства от гарантии. Поручительство может распространяться на часть долга или на весь долг в целом, но оно не должно превышать размер основного долга.

10 § Перемена лиц в обязательствах

перемены лиц бывают 2х видов:

1. уступка требований (цессия)

2. перевод долга

Цессия- договор в силу которого кредитор (цедент) передает свое право требования к должнику 3ему лицу (цессионарию)

(цессия может быть возмездной или безвозмездной, но по ГК РФ безвозмездная цессия приравнивается к дарению, а дарение между коммерческими организациями запрещено.

для передачи права требования согласие должника не требуется. Достаточно только наличие согласия между цедентом и цессионарием. По общему правилу к цессионарием влечет с правом требования.

Обязанности должника по отношению к цессионарию существ. в тех же предстат, что осущесвляется по отношению к цеденту

Поэтому должник может поставить к цессионарию все те же возражения, которые он имел по отношению к цеденту.

перевод долга возможны 2мя способами

1. путем заключений договора между 3 м лицам, принимая на себя чужой долг и кредитором

2. путем заключения договора между 3м лицом и должником

в первом случае должник ставится в известность, во втором –необходимо согласие кредитора

11§ Прекращение обязательств

Нормативным и естественным способом прекращения обязательств является его надлежащие исполнение. При определении абсолютного обязательства прекращается ввиду невозможного прекращения

кроме этого в праве предусмотрено другие способы прекращения обязательств:

· зачет

· новация

С помощью зачета могут быть начаты взаимные однородные требования существующие между двумя лицами.

Если одно из предъявленных к зачету требований по своим размерам превышает другое, то зачет приведет к прекращению только одного, меньшего по размеру требования. Большее же уменьшится на соответствующую сумму.

Новация – прекращение обязательств путем установления нового обязательства (напр., долг покупателя может быть оформлен как договор займа)

Так как при новации старое обязательство перестает существовать, а на его месте возникает новое, то обеспечение старого обязательства, не переходит на новое.



Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: