Договоры на оказание услуг: договор возмездного оказания услуг. Виды возмездных договоров

1.Понятие договора возмездного оказания услуг, его предмет и стороны.

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказника оказать услуги (совершить определенные дей­ствия или осуществить определенную деятельность), а заказник обязуется оплатить эти услуги (п. 1 ст. 779 ГК). Из определения следует, что данный договор является консенсуальным, взаимным, возмездным. Правилами о договоре возмездного оказания услуг ре­гулируются договоры оказания услуг связи, медицинских, ветери­нарных, аудиторских (договор об оказании аудиторских услуг), кон­сультационных, информационных (договор об информационном и консультационном обслуживании) и иных услуг, за исключени­ем указанных в ст. 37, 38, 40, 41, 44 — 47, 49, 51, 53 ГК.

Субъектами договора по возмездному оказанию услуг являются исполнитель (услугодатель) и заказник (услугополучатель). ГК не содержит каких-либо специальных требований к субъектному со­ставу обязательства по возмездному оказанию услуг. Однако для оказания отдельных видов услуг устанавливаются специальные пра­вила (например, Постановление Правительства РФ от 13.01.1996 г. № 27 «Об утверждении правил предоставления платных медицин­ских услуг населению медицинскими учреждениями»). Так, дея­тельность по оказанию услуг связи, аудиторских, медицинских и некоторых иных подлежит обязательному лицензированию. При этом лицензируется деятельность не только юридических, но и физических лиц, оказывающих соответствующие платные услуги. Одним из условий получения лицензии, как правило, является наличие высшего образования в соответствующей области и стажа работы по специальности. Например, для получения лицензии на оказание платных медицинских услуг необходимо иметь высшее медицинское образование и стаж работы.

Вместе с тем наличие лицензии еще не гарантирует того, что заказчика удовлетворит та деятельность, которую ему предложит исполнитель. Поскольку в обязательствах по оказанию услуг ре­зультат неотделим от деятельности исполнителя, а процесс по­требления услуги осуществляется, как правило, в момент ее ока­зания, важнейшее значение имеет и личность самого исполните­ля, его индивидуальные данные, опыт, профессионализм, знания и т.п. Поэтому в виде общего правила в ст. 780 ГК предусмотрена обязанность личного исполнения обязательства по оказанию услуг.

В то же время обязательство по оказанию услуг не приобретает лично-доверительного характера, поскольку в отношениях заказ­чика и исполнителя может и не быть никакой личной связи. Глав­ное заключается в том, что заказчика интересует не услуга как таковая, а услуга, оказываемая конкретным специалистом. Напри­мер, больной обратился за консультацией к известному профессо­ру, а тот поручил проконсультировать больного своему ассистенту. Независимо от качества данной консультации заказчика интере­совало мнение именно профессора, а не его ассистента.

Вследствие тесной связанности процесса исполнения, его ре­зультата и качества предоставляемой услуги обязанность личного исполнения носит характер общего правила. Например, Правила­ми предоставления платных медицинских услуг населению пре­дусмотрено право услугополучателя потребовать оказания ему ус­луги другим специалистом (п. 17).

Это не означает, что во всех возмездных отношениях по оказа­нию услуг исполнитель обязывается к личному исполнению. Су­ществуют такие обязательства, в которых личное исполнение не имеет значения. Так, деятельность музея не может быть сведена к личному исполнению, поскольку услуга предоставляется в виде деятельности организации в целом, а не отдельного работника. Кроме того, заказчик, заключая договор с юридическим лицом, может оговорить исполнение обязательства конкретным специа­листом либо согласиться с исполнением любым квалифицирован­ным специалистом, которого выберет руководитель организации. Например, обращаясь в юридическую фирму, можно договорить­ся о ведении дела конкретным юристом либо просто заключить договор с фирмой, тем самым допуская исполнение любым юрис­том фирмы.

Хотя термин «личное исполнение» и связывается обычно с деятельностью физических лиц, определенные обязанности воз­лагаются и на юридическое лицо. При обращении за какой-либо услугой к юридическому лицу заказчик принимает во внимание степень известности, солидности и авторитетности фирмы. Та­ким образом, его интересует, чтобы услуга была оказана именно данным юридическим лицом. Сказанное означает, что юридиче­ское лицо вправе прибегать к использованию любых специалистов, как собственных, так и привлеченных, однако перевод дол­га либо иной способ перемены лиц на стороне исполнителя в обязательствах возмездного оказания услуг, по общему правилу, не допускается.

Предмет договора — нематериальные услуги. Следует различать результат деятельности исполнителя, т.е. собственно услугу, и тот результат, которого хочет достичь заказчик посредством услуги. Например, родители желают, чтобы их ребенок поступил в пре­стижное учебное заведение, и приглашают для подготовки ребен­ка к вступительным экзаменам репетитора. В этом случае результа­том, на который рассчитывает заказчик (родители), является по­ступление в соответствующее учебное заведение. Однако этот ре­зультат не охватывается деятельностью исполнителя. Репетитор мо­жет предоставить возможность обучаемому усвоить определенный набор знаний, необходимый для поступления в вуз, однако он не может гарантировать сам факт поступления, поскольку этот ре­зультат зависит не только от услугодателя, но и от влияния других факторов, в том числе способностей и желания самого ребенка, числа абитуриентов и т.д. Таким образом, неотъемлемым услови­ем обязательства по оказанию услуг является невозможность га­рантировать достижение полезного эффекта деятельности услуго­дателя. Такой результат лежит вне пределов обязательственного от­ношения.

Следует отграничивать от обязательств по оказанию услуг такие отношения, в которых деятельность услугодателя получает какое- либо овеществленное выражение, существующее отдельно от дея­тельности исполнителя. Например, консультация аудиторской фирмы, предоставляемая в устной форме, будет охватываться от­ношениями по оказанию услуг, а письменное заключение той же аудиторской фирмы должно регулироваться нормами о договоре подряда, поскольку наличие вещного результата — письменного заключения — определяет предмет обязательства как выполнение работы по написанию письменного заключения.

Цена в договоре услуг не определяется законодательными акта­ми. Имеется ряд документов в виде прейскурантов, тарифов и т. п., которые, как правило, исходят непосредственно от исполнителя.

Срок исполнения договора возмездного оказания услуг опреде­ляется по соглашению сторон. Хотя закон не содержит специаль­ных правил о сроке действия договора возмездного оказания ус­луг, его определение имеет существенное значение. Например, если не определены время и место оказания информационных услуг, способ их доведения до сведения заказчика, то услугодатель не может исполнить соответствующую обязанность, поскольку заказ­чик не сможет ею воспользоваться.

Содержание договора. По договору возмездного оказания услуг заказчик обязан:

оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, преду­смотренные в договоре;

оплатить услуги в полном объеме в случае невозможности ис­полнения, возникшей по вине заказчика, если иное не преду­смотрено законом или договором;

возместить исполнителю фактически понесенные им расходы в случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятель­ствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, если иное не предусмотрено законом или договором.

Исполнитель обязан оказать услуги лично. Если иное не преду­смотрено договором, исполнитель не вправе передать обязанности по оказанию услуг третьему лицу.

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при усло­вии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов (при возмещении реального ущерба).

Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения убытков заказ­чика, включая упущенную выгоду.

Обязанности исполнителя оказать услугу, а заказчика ее опла­тить составляют содержание договора. Обязанность исполнителя может быть конкретизирована путем описания той услуги, кото­рая должна быть оказана, определением места и срока ее исполне­ния. Поскольку законодательством не предусмотрено специальных правил о месте и сроке исполнения обязательства по оказанию ус­луг, применению в соответствующих случаях подлежат общие по­ложения обязательственного права. Без определения этих обстоя­тельств оказание услуг невозможно, поскольку процесс оказания услуги и ее результат неотделимы. Это подтверждается и тем, что на заказчика не возлагается обязанность принять деятельность ис­полнителя, ибо отдельной процедуры передачи-принятия услуги не существует.

Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги. Порядок опла­ты законом не установлен, поэтому заказчик должен оплатить ока­занные услуги в порядке и сроки, которые определяются конкрет­ным договором с заказчиком (п. 1 ст. 781 ГК).

В отличие от договора подряда на исполнителе не лежит риск недостижения результата. Объясняется это тем, что в силу самого характера услуги достижение результата не гарантируется, а пото­му, заключая соответствующий договор, услугополучатель заранее знает, на что он идет, т.е. принимает риск на себя. Применяется общее правило об ответственности за вину. Так, при невозможно­сти исполнения, возникшей по вине заказчика, последний обязан оплатить исполнителю деятельность по оказанию услуг в полном объеме, предусмотренном договором (п. 2 ст. 781 ГК). Если невоз­можность исполнения возникла по обстоятельствам, не завися­щим от сторон, обязанность по оплате услуг не должна возникать, однако возвратить исполнителю часть уже оказанной услуги заказ­чик не может. Поэтому закон предписывает в этом случае компен­сировать исполнителю расходы, фактически понесенные до мо­мента наступления невозможности исполнения (п. 3 ст. 781 ГК). Компенсация расходов исполнителя не является формой ответ­ственности. Указанные действия могут быть определены скорее как возврат сторон в первоначальное положение, когда в силу невоз­можности возвратить полученное в натуре другой стороне предпи­сывается выплатить денежную компенсацию. Изложенные общие правила имеют диспозитивный характер и могут быть изменены договором либо законом.

Стороны, как исполнитель, так и заказчик, вправе в любое время отказаться от договора возмездного оказания услуг. Предо­ставление такого права связано как с особенностями услуги, так и с механизмом действующего процессуального законодательства. Не существует каких-либо средств понудить исполнителя выполнить обязательство по оказанию услуг, кроме имущественного воздей­ствия на него. Так, по общему правилу, за неисполнение обяза­тельства должник обязан компенсировать убытки кредитора. По­этому, если исполнитель полностью возместит заказчику поне­сенные им убытки, то никакой другой формы ответственности на него возложено не будет. Таким образом, исполнитель вправе в любой момент отказаться от договора при условии возмещения заказчику убытков (п. 2 ст. 782 ГК). От исполнения договора вправе отказаться и заказчик с той лишь разницей, что он обязан ком­пенсировать исполнителю не все убытки, а лишь фактически по­несенные расходы (п. 1 ст. 782 ГК). Поскольку исполнитель еще не оказал услугу полностью, то он и не имеет права на полное возме­щение убытков, ему возмещаются лишь расходы на подготовку к оказанию услуг и стоимость части фактически оказанных услуг.

Право на односторонний отказ от договора означает, что сто­роны несут ограниченную ответственность за неисполнение обя­зательства возмездного оказания услуг.

2.Транспортные договоры: перевозка и транспортная экспедиция.

Перевозка. Транспортная экспедиция Договоры перевозки традиционно разделяются по видам транспорта на договоры перевозки железнодорожным, автомобильным, воздушным, морским и внутренневодным транспортом. На морском транспорте перевозки внутри страны называются каботажем; при этом различают малый каботаж (перевозки между портами одного морского бассейна) и большой каботаж (перевозки между портами нескольких морских бассейнов). На автомобильном транспорте выделяют городские (в пределах черты города), пригородные (за пределами черты города, но не более 50 километров), междугородные (более 50 километров за чертой города), межреспубликанские и международные перевозки. Наряду с этим выделяются перевозки, осуществляемые в местном, прямом и прямом смешанном сообщении. Местными перевозками являются перевозки в пределах действия одной транспортной организации (железной дороги, пароходства и т.п.); прямыми - перевозки, осуществляемые несколькими транспортными организациями одного вида транспорта и по одному транспортному документу; к прямым смешанным относят перевозки, осуществляемые несколькими транспортными организациями, относящимися к различным видам транспорта, но на основе одного транспортного документа. При этом выделение перевозок в местном сообщении не находит подтверждения в транспортном законодательстве, так как в соответствии с приведенным определением к ним придется отнести, например, воздушную перевозку, осуществляемую одной авиакомпанией по маршруту, или морскую перевозку грузов в большом каботаже силами одного пароходства. Специальное транспортное законодательство выделяет следующие виды транспорта. Наземный транспорт. А. Железнодорожный транспорт. Под железнодорожным транспортом понимается железнодорожный подвижной состав: локомотивы, грузовые вагоны, пассажирские вагоны локомотивной тяги и мотор-вагонный подвижной состав, а так-же иной, предназначенный для обеспечения осуществления перевозок и функционирования инфраструктуры железнодорожный подвижной состав (Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», Федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»). Б. Автомобильный и городской наземный электрический транспорт, под которым понимаются автобусы, трамваи, троллейбусы, легковые и грузовые автомобили, в том числе с использованием автомобильных прицепов и полуприцепов (Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»). Водный транспорт.  Речной транспорт – суда (самоходные или несамоходные плавучие сооружения, используемые в целях судоходства) и иные плавучие объекты, эксплуатируемые на внутренних водных путях Российской Федерации (Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 № 24-ФЗ).  Морской транспорт - морские суда во время их плавания как по морским путям, так и по внутренним водным путям, суда внутреннего плавания, а также суда смешанного (река - море) плавания во время их плавания по морским путям, а также по внутренним водным путям при осуществлении перевозок грузов, пассажиров и их багажа с заходом в иностранный морской порт (Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ). Воздушный транспорт. Под воздушными судами понимаются летательные аппараты, поддерживаемые в атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности земли или воды (Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ). Таким образом, понятием воздушного судна охватываются не только самолеты и вертолеты, но и дирижабли, аэростаты и т.д. Основным юридическим критерием деления перевозок, регулируемых нормами гл. 40 ГК РФ, является вид транспорта: перевозки делятся соответственно на перевозки наземным, водным и воздушным транспортом.

В ГК РФ выделяются следующие обязательственные договорные отношения:

 – договор перевозки груза (ст. 785); – договор перевозки пассажира (ст. 786);

 – соглашение транспортных организаций о прямом смешанном сообщении (ст. 788);

– обязательства перевозчика по подаче транспортных средств, обязательства по погрузке (выгрузке) груза (ст. 791);

 – договор об организации перевозок (ст. 798);

 – договоры между транспортными организациями: узловые соглашения, договоры на централизованный завоз (вывоз) груза и др. (ст. 799);

 – договор транспортной экспедиции (ст. ст. 801 - 806).

 В транспортных уставах и кодексах можно обнаружить и другие договорные обязательства, связанные с перевозкой (например, договор об оказании услуг по использованию инфраструктуры на железнодорожном транспорте – ст. 50 Устава железнодорожного транспорта). Самостоятельные виды транспортных договоров: договор о буксировке, применяемый на водном транспорте (гл. XII Кодекса торгового мореплавания), договор на выполнение авиационных работ (гл. XVI Воздушного кодекса) и др. Что касается договора фрахтования (чартера), помещенного в гл. 40 ГК в числе транспортных договоров (ст. 787 ГК), то такой договор, которому в Кодексах морского и воздушного транспорта уделяется большое внимание, все же разновидность договора аренды транспортных средств. Договор об организации перевозок – это организационный договор, устанавливающий для одной стороны (грузовладельца) предпосылки и порядок предъявления в обусловленном объеме грузов к перевозке, а для другой стороны (перевозчика) - предпосылки и порядок предоставления в установленном объеме транспортных средств и приема грузов к перевозке в установленные сроки (ст. 798 ГК РФ). В договоре определяется порядок расчетов сторон на будущее время при возникновении в ходе транспортного процесса конкретных денежных обязательств. Договор может со-держать иные условия организации перевозки. Договор об организации перевозок груза является: консенсуальным; двусторонне обязывающим (взаимным). По своей юридической природе этот договор относится к числу организационных, а не имущественных, чем и предопределены его особенности Договор на подачу транспортных средств – это соглашение, в силу которого одна сторона (перевозчик) обязуется подать в установленный срок транспортные средства для перевозки груза, а другая сторона (отправитель груза) обязуется использовать поданные транспортные средства (ст. 791 ГК). Договор на подачу транспортных средств по своей юридической природе является: консенсуальным; двусторонне обязывающим (взаимным). Договор может быть возмездным в случаях, когда специальным законодательством или соглашением сторон предусматривается плата перевозчику (например, плата за пользование вагонами на железнодорожном транспорте). Договор на подачу транспортных средств является публичным. Договор на подачу транспортных средств регулирует отношения сторон, возникающие в ходе транспортного процесса до момента приема груза перевозчиком. После приема груза и обмена необходимыми документами между сторонами возникают отношения непосредственно из реального договор перевозки груза. По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату (ст. 785 ГК РФ). Договор перевозки грузов по своей юридической природе является: реальным; возмездным; двусторонне обязывающим (взаимным). Реальность договора выражается в том, что он считается заключенным с момента передачи груза перевозчику. Субъекты обязательств из договора перевозки груза: – отправитель (грузоотправитель); – перевозчик; – получатель (грузополучатель). В случае несовпадения отправителя и получателя в одном лице, что характерно для перевозки груза, такой договор следует квалифицировать как договор в пользу третьего лица (т.е. грузополучателя). Заключение договора перевозки груза также имеет свою специфику. Договор заключается путем вручения груза отправителем перевозчику. Факт заключения договора должен быть подтвержден составлением выдачей перевозчиком отправителю груза транспортной накладной, коносамента или иного документа на груз, предусмотренного соответствующим уставом или кодексом. Именно так определено в ст. 785 ГК РФ. Наибольшее распространение на транспорте получили транспортные накладные. Они используются практически на всех видах транспорта. Так, КВВТ устанавливает, что составленная в соответствии с требованиями правил перевозок грузов транспортная накладная и оформленные на ее основании дорожная ведомость и квитанция о приеме груза для перевозки подтверждают заключение договора перевозки груза (ст. 67 КВВТ). Накладная содержит сведения о перевозимом грузе, характеристику транспортного средства (тип вагона, воздушного суда, их грузоподъёмность, степень загрузки и т.д.), характеристику иных условий перевозки (скорость перевозки, времени принятия груза и т.д.). В соответствии со ст. 117 КТМ наличие и содержание договора морской перевозки груза могут подтверждаться чартером, коносаментом или другими письменными доказательствами. Коносамент – ценная товарораспорядительная бумага, и не соблюдение требований к форме и реквизитам лишают его силы ценной бумаги. Коносамент может быть именным, ордерным и предъявительским. Один экземпляр коносамента выдается грузоотправителю, а другой следует с грузом в порт назначения. По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти физическое лицо в определенный пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение багажа лицу; пассажир обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при сдаче багажа и за провоз багажа (ст. 786 ГК РФ). Договор перевозки пассажира по своей юридической природе является: консенсуальным (договор перевозки багажа – реальным); возмездным; двусторонне обязывающим (взаимным). Сторонами обязательств из договора перевозки пассажиров являются – пассажир и перевозчик. Пассажир ом является всегда физическое лицо (гражданин), на которое распространяется законодательство о защите прав потребителей. Договор перевозки пассажира, как правило, заключается не в письменной форме (составлением единого документа), а в устной. Заключение договора перевозки пассажира удостоверяется билетом (сдача багажа для перевозки - багажной квитанцией), формы которого устанавливается в порядке, предусмотренном транспортными уставами и кодексами. Сроки перевозки устанавливаются транспортными уставами и кодексами. При отсутствии нормативного указания на срок перевозки принимается во внимание разумный срок. Пассажир также вправе в порядке, предусмотренном соответствующим транспортным уставом или кодексом, перевозить с собой детей бесплатно или на иных льготных условиях; провозить с собой бесплатно ручную кладь в пределах установленных норм; сдавать к перевозке багаж за плату по тарифу. По договору фрахтования (чартер) одна сторона (фрахтовщик) обязуется предоставить другой стороне (фрахтователю) за плату всю или часть вместимости одного или нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов для перевозки грузов, пассажиров и багажа. Статья 211 КТМ дает следующее определение договора фрахтования судна без экипажа, так называемого бербоутчартера. По договору фрахтования судна без экипажа судовладелец обязуется за обусловленную плату (фрахт) предоставить фрахтователю в пользование и во владение на определенный срок не укомплектованное экипажем и не снаряженное судно для перевозок грузов, пассажиров или для иных целей торгового мореплавания. Договор фрахтования законодателем отнесен к транспортным договорам, хотя существо рассматриваемого обязательства имеет весьма близкое сходство с арендными правоотношениями (договором аренды транспортного средства, в том числе и с экипажем). Различие носит непринципиальный характер и сводится к цели соглашения. Так, по договору аренды транспортное средство, например, воздушное судно, поступает во владение и пользование арендатора, который сам его эксплуатирует. Законодатель в ст. 787 ГК РФ указывает цель договора фрахтования, которая является его квалифицирующим признаком, - совершение одного или нескольких рейсов для перевозки грузов, пассажиров и багажа. Договор фрахтования (чартер) является: консенсуальным; возмездным; двусторонне обязывающим. Согласно ст. 787 ГК РФ порядок заключения договора фрахтования, а также форма указанного договора устанавливаются транспортными уставами и кодексами. Так, согласно требованиям КТМ любой договор чартера, как с экипажем, так и без него, должен быть заключен в письменной форме (ст. ст. 201, 214 КТМ). По договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента-грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза (ст. 801 ГК РФ). По своей юридической природе договор транспортной экспедиции является: реальным или консенсуальным; возмездным; двусторонне обязывающим. Договор реальный, когда экспедитор отвечает за вверенный, т.е. уже находящийся у него, груз (например, если экспедитор одновременно является перевозчиком). Договор консенсуальный, если экспедитор выполняет подготовительные мероприятия для перевозки, например, осуществляет поиск перевозчиков, составляет наиболее рациональный маршрут следования груза и осуществляет иные сходные операции. Возмездный характер договора проявляется в том, что экспедитор всегда осуществляет предпринимательскую деятельность и, соответственно, действует за вознаграждение. Субъектный состав. Стороны договора: – клиент (грузоотправитель или грузополучатель), выступающий в качестве заказчика услуг; – экспедитор - лицо, оказывающее услуги. В качестве клиента может выступать любое лицо, в качестве экспедитора - только коммерческая организация или индивидуальный предприниматель. В рамках конкретной перевозки экспедитором может быть и сам перевозчик. В этом случае договор обычно является реальным, и субъектный состав договоров перевозки и транспортной экспедиции совпадает. На практике часто возникают ситуации, когда в рамках выполнения договора транспортной экспедиции одно и то же лицо на одном этапе перевозит груз, а на другом – действует в качестве экспедитора. Тому, в качестве кого выступает исполняющая сторона, следует уделить особое внимание, поскольку это может иметь значение для сроков исковой давности и пределов ответственности. Форма договора - простая письменная (ст. 802 ГК РФ). В случае если экспедитору для исполнения договора необходима доверенность от клиента, клиент обязан выдать такую доверенность. Правила экспедиторской деятельности предусматривают возможность направления экспедитору письменного поручения на оказание транспортно-экспедиционных услуг. Такое поручение, являющееся приложением к договору, должно содержать все существенные условия для организации перевозки. Единственным существенным условием договора транспортной экспедиции является предмет договора - юридические и фактические действия экспедитора, связанные с перевозкой груза. Закон выделяет основные и дополнительные экспедиционные услуги. К основным услугам относятся: – организация перевозки груза транспортом и по маршруту, избранными экспедитором или клиентом; – заключение экспедитором от имени клиента или от своего имени договоров перевозки груза; – обеспечение отправки и получения груза. Дополнительные услуги включают: – получение требующихся для экспорта или импорта документов, выполнение таможенных и иных формальностей; – проверку количества и состояния груза; – погрузку и выгрузку груза; – уплату пошлин, сборов и других расходов, возлагаемых на клиента; – хранение груза; – получение груза в пункте назначения; – выполнение иных операций и услуг, предусмотренных договором. В зависимости от объема операций, возлагаемых на экспедитора, транспортное экспедиционное обслуживание может быть полным или частичным. Полное обслуживание включает в себя организацию всего комплекса услуг, связанных с перевозкой груза от склада грузоотправителя до склада грузополучателя. В предпринимательской деятельности такое обслуживание нередко именуют «склад – склад». Частичное обслуживание включает в себя только выполнение отдельных операций, например, получение груза у перевозчика в пункте назначения и доставку груза до склада получателя.

 

4.Виды договоров в кредитно-финансовой сфере: договоры займы, кредиты, финансирования под уступку денежного требования, банковского вклада и банковского счета.

 

Договор займа

 По договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг. Если займодавцем в договоре займа является гражданин, договор считается заключенным с момента передачи суммы займа или другого предмета договора займа заемщику или указанному им лицу. С 1 июня 2018 года договор займа может быть не только реальным, но и консенсуальным. Консенсуальный договор займа является заключенным, как и кредитный договор, с момента достижения соглашения по существенным условиям и придания договору соответствующей формы, что не связано с моментом фактической передачи денег заемщику. Исключение из общего правила составляют договоры займа, где заимодавцем является гражданин. Такой договор может носить исключительно реальный характер и считается заключенным с момента передачи суммы займа или другого предмета договора займа заемщику или указанному им лицу. 2. Сторонами в договоре займа могут выступать как физические, так и юридические лица, а также публично правовые образования с учетом бюджетного законодательства, например, в силу ст. 817 ГК РФ. Юридические лица могут публично в качестве заемщиков заключать возмездные договоры с гражданами, только если такое право дано им специальным законом. К законам, которые предоставляют право юридическим лицам публично привлекать денежные средства граждан по договорам займа, относится Закон о микро финансовой деятельности (подп. 4 п. 1 ст. 9). 3. Традиционно в предмет договора займа входят денежные средства как в наличной, так и в безналичной форме, а также вещи, определяемые родовыми признаками, ценные бумаги. Иные объекты не могут входить в предмет договора займа. Предоставление иных объектов в собственность с условием возврата предполагает заключение договора аренды или ссуды. Договор, предполагающий возврат денежного займа не деньгами, а товаром, не является договором займа. Пожертвования, разного рода финансовая помощь без условия возврата не порождают отношений из договора займа. При передаче по договору займа вещей или ценных бумаг возврату подлежат вещи и ценные бумаги такого же вида. В том случае, если вместо вещей или ценных бумаг возврату подлежат денежные средства либо, наоборот, взамен денежных средств возвращаются вещи, определяемые родовыми признаками, или ценные бумаги, такой договор не может быть квалифицирован как договор займа. Договор о передаче взаем вещей, определенных родовыми признаками, с условием о возврате займа денежными средствами, а не такими же вещами в том же количестве квалифицируется судебной практикой как договор поставки с условием об отсрочке оплаты. Форма договора займа Закон связывает форму договора займа как с волей сторон, так и с суммой займа. Сделки граждан между собой на сумму, превышающую 10 тыс. руб., а в случаях, предусмотренных законом, - независимо от суммы сделки, должны совершаться в письменной форме. В числе других доказательств, свидетельствующих о заключении договора и его условиях, наряду с договором займа, распиской, могут быть любые письменные документы, которыми подтверждается факт передачи денег или вещей на условиях, предусмотренных п. 1 ст. 807 ГК РФ. Наряду с письменными доказательствами подтверждением передачи предмета займа могут быть вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи. Судебной практикой неоднократно подтверждалось, что передача денежной суммы конкретным заимодавцем заемщику может подтверждаться различными доказательствами, кроме свидетельских показаний. При этом свидетельские показания допускаются и в тех случаях, когда договор заключен (может быть заключен) в устной форме. 4. Договор займа может быть как возмездным, так и безвозмездным. Договор займа, как правило, носит возмездный характер, в связи с чем заемщик обязан не только возвратить заимодавцу то же количество денег в той же валюте или те же вещи, определенные родовыми признаками, которые им были получены по договору займа, но и уплатить проценты, если иное не предусмотрено законом или договором Проценты за пользование займом в виде вещей, определяемых родовыми признаками, или ценных бумаг могут быть выражены в договоре как в денежной сумме, так и в виде вещей, определяемых родовыми признаками, ценных бумаг. По общему правилу такого рода договор является безвозмездным. Целевой заем можно пожелать взять взаймы деньги для приобретения жилья, а можно и для того, чтобы подарить эти деньги кому-то. В ряде случаев мотивы приобретают значение для заимодавца и именуются целями займа. Существенным условием займа (тем, на котором настоял заимодавец) становится условие использования заемщиком полученных средств на определенные цели. Следует обеспечить возможность осуществления заимодавцем контроля за целевым использованием суммы займа. Так, при предоставлении займа в целях приобретения заемщиком недвижимости заимодавец (как правило, банк) предлагает перечислить сумму займа непосредственно продавцу недвижимости. Последствием нарушения заемщиком правил о целевом использовании суммы займа, а также отказа заимодавцу в праве проконтролировать такое использование является односторонний отказ заимодавца от договора займа - он вправе отказаться от дальнейшего исполнения договора займа, потребовать от заемщика досрочного возврата предоставленного займа и уплаты причитающихся на момент возврата процентов за пользование займом, если иное не предусмотрено договором. Договор государственного займа такой договор может быть заключен исключительно путем приобретения заимодавцем выпущенных государственных облигаций или иных государственных ценных бумаг, а также иными способами, предусмотренными бюджетным законодательством. Ограничения для заключения договора государственного займа при выпуске государственных ценных бумаг дополнительно могут быть установлены в соответствии с Законом об эмиссии и обращении ценных бумаг при самой эмиссии. Так, например, допускается ограничение круга лиц, которым выпускаемые ценные бумаги могут принадлежать на праве собственности или ином вещном праве. В остальном исполнение обязательств Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований по выпущенным ими ценным бумагам осуществляется в соответствии с условиями выпуска этих ценных бумаг (ч. 2 ст. 2 Закона об эмиссии и обращении ценных бумаг), что демонстрирует отчетливо действие принципа автономии воли в заемных отношениях государства.

Кредитный договор

 По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за пользование ею, а также предусмотренные кредитным договором иные платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита. Кредитный договор является возмездным. Существенным условием кредитного договора является сумма займа или порядок определения суммы займа, подлежащей передаче заемщику. Как указывается в ст. 30 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности», в договоре должны быть указаны процентные ставки по кредитам, стоимость банковских услуг и сроки их выполнения, имущественная ответственность сторон за нарушения договора, включая ответственность за нарушение обязательств по срокам осуществления платежей, а также порядок его расторжения и другие существенные условия договора. В настоящее время ограничения на включение в договор потребительского кредита условий о дополнительных платежах предусмотрены ч. ч. 7, 9, 13, 18 ст. 5, ч. 6 ст. 6 и ч. 2 ст. 7 Закона о потребительском кредите. К числу возможных способов предоставления кредита относятся не только передача денежных средств заемщику или указанному им третьему лицу (ст. 807 ГК), не только погашение ранее выданного кредита с помощью нового кредита, но и кредитование счета. В силу п. 1 ст. 850 ГК РФ в случаях, когда в соответствии с договором банковского счета банк осуществляет платежи со счета клиента, несмотря на отсутствие денежных средств, банк считается предоставившим клиенту кредит на соответствующую сумму с момента осуществления такого платежа. В подобных случаях имеет место договор счета с условием об овердрафте. Форма кредитного договора Кредитный договор относится к числу тех сделок, для которых законом не просто предусмотрена письменная форма, но и установлено наиболее жесткое последствие несоблюдения такой формы - ничтожность сделки (п. 2 ст. 162 ГК). Досрочное расторжение договора К основаниям досрочного возврата кредита по инициативе кредитора, предусмотренным в ГК РФ, относятся: - нарушение заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям (п. 2 ст. 811 ГК); - невыполнение заемщиком предусмотренных договором займа обязанностей по обеспечению возврата займа, а также утрата обеспечения или ухудшение его условий по обстоятельствам, за которые заимодавец не отвечает (ст. 813 ГК); - невыполнение заемщиком условия договора займа о целевом использовании займа, а также воспрепятствование заемщиком кредитору в контроле за целевым использованием кредита (п. 2 ст. 814 ГК). Основания досрочного возврата потребительского кредита предусмотрены в Законе о потребительском кредите Товарный и коммерческий кредит Товарный кредит - это договор, предусматривающий обязанность одной стороны предоставить другой стороне вещи, определенные родовыми признаками. Договор товарного кредита является консенсуальным. С 1 июня 2018 г. с учетом изменения подхода к характеру договора займа (реальный и консенсуальный) изменено и правило о субсидиарном применении к договору товарного кредита норм ГК РФ: к нему применяются правила § 1 гл. 42 (о договоре займа), если иное не предусмотрено таким договором и не вытекает из существа обязательства. Существенными условиями договора товарного кредита исходя из правил ст. ст. 807 и 822 ГК РФ существенное условие договора товарного кредита - это его предмет, т.е. вещи, определенные родовыми признаками в согласованном количестве. Коммерческий кредит Договорами, исполнение которых связано с передачей в собственность другой стороне денежных сумм или других вещей, определяемых родовыми признаками, может предусматриваться предоставление кредита, в том числе в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг (коммерческий кредит), если иное не установлено законом. Из этого следует, что обязательство коммерческого кредита не является отдельным договором, а входит в состав иных гражданско-правовых договоров в качестве отдельного условия. К коммерческому кредиту применяются правила гл. 42 "Заем и кредит" ГК РФ, если иное не предусмотрено правилами о договоре, из которого возникло соответствующее обязательство, и не противоречит существу такого обязательства. В отличие от договора займа договор о коммерческом кредите является консенсуальным, двусторонне обязывающим. Представляется, что правила о форме такого договора должны регламентироваться ст. 820 ГК РФ, которая определяет форму кредитного договора.

 


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: