Учебно-практическое пособие 7 страница

Однако в ГК говорится о том, что интерес в сохранении имущест­ва был основан на законе, ином правовом акте или договоре, т.е. тре­бует наличия юридического интереса.

Юридический интерес выражает озабоченность лица в сохранении имущества в силу того, что данное лицо имеет определенные права на это имущество или несет по отношению к нему определенные обя­занности.

Наличие интереса в сохранении имущества выступает в качестве обязательного условия правомерности страхования. ГК предусмат­ривает, что договор страхования, заключенный при отсутствии у страхователя или выгодоприобретателя интереса в сохранении иму­щества, недействителен (п. 2 ст. 930). Недействительность в данном случае означает, что заключенный договор страхования не порожда­ет тех юридических последствий, на которые был направлен (п. 1 ст. 167 ГК).

При страховании имущества в качестве родового предмета этого страхования выступает застрахованное имущество.

В ГК не раскрывается понятие имущества. В нем в числе объек­тов гражданского права упоминаются «вещи, включая деньги и цен­ные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права» (ст. 128).

Таким образом, предметом страхования в данном случае выступа­ют: а) вещи; б) иное имущество; в) имущественные права.

Наиболее типичными видами страховых случаев при страховании имущества выступают:

а) гибель (уничтожение) имущества как физи­ческого объекта (например, гибель имущества в результате пожара);

б) утрата имущества в результате отчуждения от своего владельца
причем, как правило, отчуждение признается страховым случаем, лишь когда носит противоправный характер (например, страхование имущества от хищения). Но возможны и такие виды страхования, ко­гда имущество страхуется от утраты и по правомерным основаниям (например, страхование от реквизиции, национализации и т.п.);

в) повреждение (порча) имущества (например, порча домашнего иму­щества вследствие аварии водопроводной системы);

г) недостача иму­щества (отсутствие нужного количества вещей, в частности товара, против документально существующего).

Договор страхования имущества может быть заключен в пользу третьего лица, который в данной страховой конструкции выступит в роли выгодоприобретателя, не являющегося страхователем. Выгодо­приобретателя определяет страхователь. Выгодоприобретатель дол­жен иметь интерес в сохранении застрахованного имущества.

Страхователь вправе заменить выгодоприобретателя, названного в договоре страхования имущества, другим лицом (ст. 956 ГК). Однако если выгодоприобретатель выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования (например, оплатил страховую премию) или предъявил страховщику требование о выплате страхового возмеще­ния, замена не допускается.

Фигура выгодоприобретателя может быть названа в договоре страхования имущества при его заключении, однако договор может быть заключен и без указания имени или наименования выгодоприобрета­теля. При заключении такого договора страхователю выдается страхо­вой полис на предъявителя. При осуществлении страхователем или выгодоприобретателем прав по такому договору необходимо пред­ставление этого полиса страховщику (п. 3 ст. 930).

Такое страхование ГК именует страхованием «за счет кого сле­дует».

Независимо оттого, по каким основаниям лицо стало выгодоприобретателем (определено ли в момент заключения договора, или ста­ло им в силу того, что получило полис на предъявителя, или про­изошло это в результате замены первоначального выгодоприобрета­теля, или, наконец, имел место переход прав на застрахованное иму­щество), при всех обстоятельствах для получения страхового возмещения оно в момент страхового случая должно обладать интересом в сохранении имущества.

Согласно ст. 960 ГК при переходе прав на застрахованное имущест­во от лица, в интересах которого был заключен договор страхования, к другому лицу права и обязанности по этому договору переходят к лицу, к которому перешли права на имущество, за исключением слу­чаев принудительного изъятия имущества и отказа от права собствен­ности.

Таким образом, установлено правило, что договор страхования следует за правами на имущество, т.е. устанавливается принцип пра­вопреемства; под «правом на имущество», о котором говорит ст. 160 ГК, следует понимать как вещные, так и обязательственные права.

Статья 960 ГК предусматривает, что лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно незамедлительно пись­менно уведомить об этом страховщика. Установление этой обязанно­сти продиктовано необходимостью упорядочения страхового право­отношения — все-таки происходит смена страхователя или выгодоприобретателя, и страховщик должен быть в курсе происходящих из­менений. Кроме того, что не менее важно, эта смена может привести к увеличению страхового риска, что дает основание страховщику в соответствии со ст. 959 ГК потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.

Неисполнение приобретателем имущества обязанности по уведомлению страховщика влечет последствия, предусмотренные п. 3 ст. 382 ГК, устанавливающим, что если должник (в данном случае - страховщик) не был письменно уведомлен о переходе прав кредитора (страхователя или выгодоприобретателя), новый кредитор (приобре­татель имущества) несет риск вызванных неуведомлением неблаго­приятных последствий. Этот риск может выразиться как в обязанности возместить страховщику убытки, если они возникнут (ст. 15 ГК), так и в отказе страховщика в страховой выплате.

В целом же механизм ст. 960 ГК применяется при наличии сле­дующих условий:

а) лицо, которое передает права на застрахованное имущество, должно быть одновременно лицом, в интересах которого заключен договор страхования;

б) объектом страхования должен выступать имущественный инте­рес лица, в интересах которого заключен договор страхования, и ко­торое, кроме того, должно выступать в данном договоре в качестве выгодоприобретателя;

в) объем передаваемых прав на застрахованное имущество должен соответствовать тому объему прав, которые лежат в основе застрахованного имущественного интереса. При этом права на застрахован­ное имущество должны передаваться на срок, не менее чем срок стра­хования;

г) лицо, к которому переходят права и обязанности по договору страхования, должно иметь интерес в сохранении застрахованного имущества;

д) о состоявшемся переходе прав на застрахованное имущество должен быть уведомлен страховщик.

При принудительном изъятии застрахованного имущества или от­казе от права собственности на это имущество права и обязанности, вытекающие из договора страхования, не переходят к новому собст­веннику (ст. 960 ГК).

Принудительное изъятие имущества охватывает следующие слу­чаи: обращение взыскания на имущество по обязательствам (ст. 237 ГК); отчуждение имущества, которое в силу закона не может принад­лежать данному лицу (ст. 238); отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка (ст. 239); выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домашних животных (ст. 240 и 241); рек­визиция (ст. 242); конфискация (ст. 243); отчуждение имущества в случаях раздела имущества, находящегося в долевой собственности, и выдела доли из него (п. 4 ст. 252); прекращение права собственности на недвижимость по требованию собственника земельного участка (п. 2 ст. 272); выкуп земельного участка для государственных или му­ниципальных нужд по решению суда (ст. 282); изъятие земельного участка, используемого с нарушением законодательства (ст. 285); прекращение права собственности на бесхозяйственно содержимое жилое помещение (ст. 293).

В соответствии со ст. 236 ГК гражданин или юридическое лицо может отказаться от права собственности на принадлежащее ему иму­щество, объявив об этом либо совершив другие действия, определен­но свидетельствующие о его устранении от владения, пользования и распоряжения имуществом без намерения сохранить какие-либо права на это имущество.

Однако, установив, что в указанных случаях права и обязанности вытекающие из договора страхования, не переходят к новому собственнику имущества, ст. 960 ГК не отвечает на вопрос о том, что про­исходит с этим договором.

Пункт 3 ст. 958 ГК, посвященный досрочному прекращению договора страхования, предусматривает два вида последствий: с возвратом части страховой премии (ч. 1) и без ее возврата (ч. 2). Первое имя имеет место, в частности, при гибели застрахованного имущества, второе — во всех остальных случаях расторжения договора по инициативе страхователя.

Поэтому при принудительном изъятии имущества наступают последствия, предусмотренные абз. 1 п. 3 ст. 958 ГК (т.е. происходит частичный возврат страховой премии), а при отказе от права собст­венности, который действительно равносилен отказу от договора страхования, наступают последствия, предусмотренные абз. 2 этого пункта (т.е. страховая премия не возвращается).

7.4. Страхование гражданской ответственности

Гражданский кодекс выделяет два вида страхования гражданско-правовой ответственности:

- страхование риска ответственности по обязательствам, возни­кающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуще­ству других лиц;

- страхование риска ответственности за нарушение договора.

Под гражданско-правовой ответственностью как предметом страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц (п. 1 ст. 931 ГК), понимается обязанность лица, причинившего вред другому лицу, возместить его в полном объеме.

В результате причинения вреда возникает обязательство, которое обычно именуют деликтным или охранительным.

Субъектами деликтного обязательства (или обязательства вследст­вие причинения вреда) являются причинитель вреда (либо лицо, от­ветственное за причинение вреда), который выступает в роли должника (лица, обязанного возместить причиненный вред), и потерпев­ший, который выступает в роли кредитора (лица, имеющего право требования возмещения причиненного вреда).

Вред, причиненный юридическому лицу, всегда будет носить имущественный характер. Вред, причиненный физическому лицу, может затрагивать как имущественную, так и личную сферу потерпевшего. Например, в результате дорожно-транспортного происшествия вред, причиненный потерпевшему, может выразиться в повреждении его автомашины и нанесении травмы потерпевшему, что повлечет рас­стройство его здоровья. Однако даже если вред причинен личности потерпевшего, данное страхование относится к разновидности не личного, а имущественного страхования, поскольку предметом стра­хования здесь выступают не жизнь и здоровье потерпевшего, а та имущественная ответственность, которую будет нести причинитель вреда перед потерпевшим.

При страховании ответственности за причинение вреда всегда имеют место как минимум два обязательства. Первое — обязательст­во вследствие причинения вреда, субъектами которого выступают причинитель вреда (делинквент) и потерпевший. Это обязательство порождает ответственность причинителя вреда перед потерпевшим в виде обязанности возмещения убытков, которые возникли у по­терпевшего вследствие факта причинения вреда. Второе — страхо­вое обязательство, субъектами которого выступают страховщик и страхователь. Эти два обязательства совмещаются в том смысле, что страхователь и причинитель вреда являются одним лицом, потер­певший выступает в договоре страхования, как правило, выгодоприобретателем, предметом страхования является ответственность, ко­торую несет причинитель вреда (он же страхователь) перед потер­певшим (он же выгодоприобретатель) по обязательству вследствие причинения вреда.

Страхование ответственности за причиненный вред может быть как обязательным, так и добровольным. Пункт 1 ст. 935 ГК прямо предусматривает, что законом на указанных в нем лиц может быть возложена обязанность страховать риск своей гражданской ответст­венности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц. Таким видом страхова­ния выступает обязательное страхование гражданской ответственно­сти владельцев транспортных средств.

В роли страхователя, в принципе, может выступить любое физиче­ское и юридическое лицо по любому виду своей деятельности.

По договору страхования риска ответственности за причинение вреда может быть застрахован риск ответственности не только страхо­вателя, но и риск ответственности иного лица, на которое такая ответ­ственность может быть возложена. Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застраховал, но которое в то же время не является страхователем, в данной страховой конструкции будет вы­ступать в роли застрахованного лица.

В соответствии со ст. 955 ГК страхователь вправе, если иное не предусмотрено договором страхования, в любое время до наступле­ния страхового случая заменить застрахованное лицо другим, пись­менно уведомив об этом страховщика.

В роли выгодоприобретателя выступает получатель страхового возмещения. Им в зависимости от принятой в данной стране модели страхования ответственности может быть либо сам страхователь, либо потерпевший. Российское страховое законодательство придерживается второй модели.

Согласно п. 3 ст. 931 ГК договор страхования риска ответственно­сти за причинение вреда считается заключенным в пользу лиц, кото­рым может быть причинен вред. Причем данное правило настолько неукоснительно, что действует даже в тех случаях, когда договор за­ключен в пользу страхователя или иного лица, ответственных за причинение вреда, либо в договоре вообще не сказано, в чью пользу он заключен. Следовательно, при данном страховании в роли выгодо­приобретателя всегда выступает потерпевший. Это правило импера­тивно.

Предметом страхования при данном виде страхования выступает сама ответственность, которую может нести страхователь (застрахо­ванное лицо) в качестве причинителя вреда перед третьими лицами — потерпевшими.

Объектом страхования является имущественный интерес причи­нителя вреда. Причинитель может выступать в роли страхователя (в случае, если сам страхует свою ответственность) или в качестве за­страхованного лица (в случае, если риск его ответственности застрахован неким иным лицом).

Данный имущественный интерес заключается в возможности погашения убытков, которые могут возникнуть у страхователя (застрахо­ванного лица) в результате выплат третьему лицу — потерпевшему в порядке несения перед ним ответственности за причинение вреда.

Определение страховой суммы при данном виде страхования имеет особенности. Здесь невозможно заранее предугадать, каков будет раз­мер вреда, причиненного потерпевшему, и какова будет сумма, кото­рую причинитель вреда должен возместить потерпевшему. Соответст­венно невозможно заранее определить и ту сумму убытков, которую понесет страхователь, будучи привлеченным к гражданской ответст­венности за причинение этого вреда. Поэтому страховая сумма может отразить стоимость застрахованного объекта, как правило, лишь в относительном виде.

Эта сумма может быть установлена следующим образом: 1) в твер­до означенном (фиксированном) размере; 2) в размере той суммы, которую причинитель вреда (он же страхователь) фактически выпла­тит потерпевшему; 3) в размере той суммы, которую предъявит потер­певший к причинителю вреда и которая будет им признана. В двух последних случаях страховая сумма в договоре страхования носит, по существу, отсылочный характер. На практике такое страхование на­зывают страхованием с «неограниченной ответственностью».

Кроме того, в практике страхования гражданской ответственности за вред, причиненный третьим лицам, обычно используется понятие «лимит ответственности страховщика», совпадающее по значению с понятием «страховая сумма» в смысле предела размера страховой вы­платы, которую должен произвести страховщик застрахованному.

Лимит ответственности может выражаться разными способами. Так, в соответствии с международными правилами страхования граж­данской ответственности авиаперевозчика устанавливается общий ли­мит ответственности по каждому страховому случаю, в рамках кото­рого могут устанавливаться специальные лимиты ответственности страховщика применительно к конкретным видам причинения вреда (ответственность за повреждение или утрату груза, багажа, ответст­венность за причинение вреда жизни и здоровью потерпевшего и т.п.). Может быть также предусмотрен агрегатный (или совокупный) лимит, устанавливающий общий объем страховых выплат, которые страховщик должен произвести в течение всего срока действия до­говора страхования по нескольким страховым случаям.

В соответствии с п. 3 ст. 947 ГК в договорах страхования ответст­венности за причинение вреда страховая сумма определяется сторо­нами по их усмотрению.

При обязательном страховании минимальный размер страховой суммы определяется законом, регулирующим данный вид обязатель­ного страхования (п. 3 ст. 936 ГК), что имеет место, например, при обязательном страховании ответственности владельцев транспортных средств.

Если причинитель вреда (он же страхователь по договору страхо­вания) самостоятельно возместит вред, причиненный потерпевшему, являющемуся выгодоприобретателем по договору страхования, то права выгодоприобретателя переходят к страхователю. Основанием перехода послужит п. 4 ст. 430 ГК, согласно которому в случае, если третье лицо (в данном случае — потерпевший) отказалось от права, предоставленного ему по договору (т.е. потерпевший не воспользо­вался правом на получение страхового возмещения от страховщика), кредитор (т.е страхователь) может воспользоваться этим правом.

В страховании проблема выплаты страхового возмещения всегда связана с вопросом о вине страхователя в совершении страхового слу­чая. В частности, установлено, что страховщик освобождается от вы­платы страхового возмещения при наступлении страхового случая вследствие умысла страхователя, выгодоприобретателя иди застрахо­ванного лица (п. 1 ст. 963 ГК). Чтобы разрешить эту ситуацию, п. 2 ст. 963 ГК предусмотрено, что при страховании ответственности за причинение вреда жизни или здоровью страховщик не освобождается от такой выплаты, если вред причинен по вине ответственного за него лица. При этом под виной понимается любая форма вины, исполь­зуемая в гражданском праве (умысел, грубая неосторожность, простая, неосторожность). Объясняется это тем, что данное страхование осуществляется в пользу потерпевшего, которому, в принципе, все рав­но, причинили ему вред умышленно, неосторожно или вообще при отсутствии вины причинителя вреда.

При страховании ответственности по договору имеют место два договора; первый — договор, являющийся основным, в котором страхователь является стороной, несущей определенные обязанности в пользу другой стороны, т.е. является должником в обязательстве; второй — договор страхования, по которому страхователь страхует риск привлечения к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по основному договору. Иногда та­кой договор страхования выступает в качестве условия основного до­говора, являясь при этом средством обеспечения исполнения последнего.

Сразу же отметим, что в соответствии со ст. 932 ГК страхование риска ответственности за нарушение договора допускается только в случаях, предусмотренных законом. Следовательно, при отсутствии прямого предписания закона страховать эту ответственность нельзя, а если оно все-таки состоялось, то его следует рассматривать как страхование противоправных интересов, что влечет за собой ничтожность договора страхования.

В соответствии с п. 1 ст. 935 ГК страхование ответственности за нарушение договора может быть предусмотрено в качестве обязательного вида страхования.

Для выяснения сущности этого вида страхования существенным является вопрос о том, что понимать, во-первых, под «нарушением договора», во-вторых, под «ответственностью» за это нарушение.

Согласно ст. 420 ГК договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении граж­данских прав и обязанностей. Под нарушением договора понимается неисполнение либо исполнение ненадлежащим образом стороной обязанностей, предусмотренных этим договором. Глава 25 ГК преду­сматривает два вида ответственности за нарушение обязательства - возмещение убытков и уплату неустойки в различных их сочетаниях. Основные виды убытков — реальный ущерб и упущенная выгода, именуемые «прямыми убытками». Кроме того, выделяют косвенные убытки и моральный вред. Косвенные убытки не имеют прямой при­чинной связи с фактом нарушения обязательства.

В качестве страхователя по рассматриваемому виду страхования выступает лицо, являющееся стороной по основному договору, неис­полнение или ненадлежащее исполнение которой обязанностей мо­жет повлечь привлечение ее к ответственности с качестве должника.

Гражданский кодекс устанавливает, что по договору страхования риска ответственности за нарушение договора может быть застрахо­ван только риск ответственности самого страхователя. Договор стра­хования, не соответствующий этому требованию, ничтожен (п. 2 ст. 932 ГК). Следовательно, в отличие от договора страхования ответ­ственности за причинение вреда, где страхователь может застраховать ответственность какого-либо третьего лица, при страховании ответст­венности за нарушение договора всегда должна быть застрахована собственная ответственность страхователя, т.е. при данном страхова­нии фигуры страхователя и застрахованного всегда совмещаются в одном лице.

Риск ответственности за нарушение договора считается застрахованным в пользу стороны, перед которой по условиям этого договора страхователь должен нести соответствующую ответственность, даже если договор страхования заключен в пользу другого лица либо в нем не сказано, в чью пользу он заключен (п. 3 ст. 932 ГК). Из этого выте­кает, что выгодоприобретателем при страховании ответственности за нарушение договора всегда выступает контрагент страхователя по данному договору.

Должник, не выполнивший обязательство, обязан возместить кредитору вызванные нарушением договора убытки, а также уплатить предусмотренную законом или договором неустойку. Таким образом, предметом страхования ответственности за нарушение договора вы­ступает сама ответственность (в форме возмещения убытков и уплаты неустойки), к которой может быть привлечен страхователь как сторона по основному договору за неисполнение или ненадлежащее испол­нение вытекающих из него обязанностей.

Поскольку заранее невозможно предугадать, в чем выразится нарушение договора, к какой ответственности будет привлечен неис­правный должник, какова будет сумма его выплат кредитору и в связи с этим — какого размера убытки понесет страхователь, постольку страховая сумма всегда будет носить условный характер и лишь отно­сительно корреспондироваться с размером фактического ущерба. В соответствии с п. 3 ст. 947 ГК в договорах страхования гражданской ответственности за нарушение договора страховая сумма определяет­ся сторонами по их усмотрению. Обычно эта сумма приобретает фор­мулу «лимита ответственности страховщика».

Страховой случай при данном виде страхования имеет две составляющие: а) факт нарушения договора, что является основанием для привлечения должника к ответственности по договору; б) факт при­влечения должника по основному договору, выступающему в качест­ве страхователя по договору страхования, к ответственности за нару­шение основного договора.

Как уже отмечалось, страхование ответственности за нарушение договора возможно лишь в том случае, если допускается законом. В настоящее время предусмотрены следующие виды такого страхования.

Пунктом 2 ст. 587 ГК установлено страхование в пользу получателя ренты риска ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств плательщика ренты. Статья 158 Таможенно­го кодекса РФ устанавливает в качестве условия для получения ли­цензии, дающей право на осуществление деятельности в качестве та­моженного брокера и таможенного перевозчика, заключение ими до­говора страхования своей деятельности. Разновидностью страхования ответственности является страхование деятельности нотариуса, занимающегося частной практикой. Статьей 18 Основ законодательства о нотариате устанавливается, что нотариус, занимающийся частной практикой, обязан заключить договор страхования своей деятельности.

К числу случаев, когда страхование ответственности за нарушение договора разрешено законом, можно отнести и некоторые виды морского страхования. В соответствии со ст. 249 КТМ «объектом морского страхования может быть всякий имущественный интерес, связан­ный с торговым мореплаванием».

7.5. Страхование предпринимательских рисков

Данное страхование рассматривается ГК в качестве третьей разно­видности имущественного страхования.

Под предпринимательским риском понимается риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обяза­тельств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятель­ствам, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов (пп. 3 п. 2 ст. 929 ГК). В последнем случае иногда говорят о страховании риска неполучения прибыли, которое может выступать в качестве самостоя­тельного вида страхования предпринимательских рисков.

Страхователем при этом страховании выступает физическое или юридическое лицо, являющееся субъектом предпринимательской деятельности.

Статья 933 ГК устанавливает, что по договору страхования пред­принимательского риска может быть застрахован предприниматель­ский риск только самого страхователя и только в его пользу. Это оз­начает, что застрахованным лицом и выгодоприобретателем по данному страхованию всегда должен выступать только сам страхователь.

Подчеркивая это положение, указанная статья предусматривает, что договор страхования предпринимательского риска лица, не яв­ляющегося страхователем, ничтожен. Договор страхования предпри­нимательского риска в пользу лица, не являющегося страхователем, считается заключенным в пользу страхователя.

Предметом страхования выступают убытки, которые могут возник­нуть у страхователя в результате предпринимательской деятельности. Эти убытки могут быть двоякого рода:

- убытки, возникшие из-за нарушения обязательств контрагента­ми предпринимателя (неплатежи, непоставка товара, поставка нека­чественного товара и т.п.). В данном случае страхователь должен вы­ступать в качестве кредитора в каком-либо обязательстве;

- убытки, возникшие в результате изменения условий предпри­нимательской деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам. Здесь обычно страхуется риск возникновения убыт­ков вследствие перерывов в производстве, биржевых, валютных и ин­фляционных рисков и т.п.

В состав убытков может входить как реальный ущерб, причинен­ный страхователю, так и его упущенная выгода (например, потеря до­хода или прибыли). Страхование неустойки, которую мог бы полу­чить кредитор в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства должником, данной страховой конструкцией не предусмотрено.

Объектом страхования выступает имущественный интерес страхователя, связанный с возможностью компенсации за счет страхового возмещения тех убытков, которые возникли у него в процессе пред­принимательской деятельности.

Поскольку на момент заключения договора страхования неизвест­но, какие убытки возникнут у страхователя и каков будет их размер, страховая сумма всегда носит условно-ориентировочный характер. Но возможны и следующие варианты: 1) страхование убытков в опреде­ленном проценте от их размера; 2) страхование убытков «по факту» (т.е. их страхование в полном объеме); 3) страхование с установлени­ем «лимита ответственности страховщика».

При страховании предпринимательского риска применяется такая категория, как «страховая стоимость». Она определяется исходя из размера убытков от предпринимательской деятельности, которую страхователь понес бы при наступлении страхового случая (п. 2 ст. 947 ГК). Согласно ГК, если страховая сумма, указанная в договоре страхования предпринимательского риска, превышает страховую стоимость, договор является ничтожным в той части страховой сум­мы, которая превышает страховую стоимость. Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит (п. 1 ст. 951).

Страховым случаем выступает сам факт убытков, возникших у страхователя в результате предпринимательской деятельности, преду­смотренной договором страхования.

Характерной особенностью данного вида страхования является возможность суброгации, в соответствии с которой к страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выпла­ченной суммы право требования, которое страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. Этим данное страхование для страховщика выгодно отличается от страхования ответственности по договору, где страховщик лишен возможности возместить свои затраты по выплате страхового возме­щения за счет причинителя вреда.

Тема 8. ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ

8.1. Общие характеристики личного страхования

В процессе своего исторического развития в личном страховании выделилось две ветви.

Первой ветвью является страхование физической целостности че­ловека как биологического существа от несчастных случаев, болезней и тому подобных страховых случаев, которые могут повлечь смерть (гибель) застрахованного или причинить вред его здоровью. Здесь страховая выплата призвана в какой-то степени компенсировать страхователю (застрахованному лицу) или его близким то ухудшение материального положения, которое влечет смерть человека или сни­жение (утрату) его трудоспособности, вызванное повреждением здо­ровья и ухудшением профессиональных качеств. Данное страхование основано на страховом случае как на непредвиденном (однако воз­можном) и вредоносном событии. Это страхование является риско­вым, или алеаторным, страхованием. По своей направленности дан­ное страхование является компенсационным. Необходимо подчерк­нуть, что данное наименование является в значительной степени условным, поскольку компенсировать, скажем, жизнь человека не­возможно никакими деньгами. По существующей классификации данное страхование именуется «страхованием от несчастных случаев и болезни».


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: