double arrow

Международное культурное сотрудничество и международная охрана авторских прав

1. Международное культурное сотрудничество служит взаимному ду­ховному обогащению народов, утверждению идей мира и добрососедства.



 

Г л а в а 12. Авторское право

В нашей стране издаются произведения иностранных авторов, ставятся пьесы иностранных драматургов, исполняются лучшие произведения зару­бежной музыки, успешно развивается сотрудничество с другими странами в области кино, радио, телевидения.

Выступая за развитие международного культурного сотрудничества, наше государство неизменно исходит из того, что такое сотрудничество должно осуществляться при уважении суверенитета, законов и обычаев каждой страны. Оно должно основываться на началах равноправия и вза­имной выгоды, глубокого уважения к культуре других народов, к их наци­ональным особенностям и традициям.

При осуществлении международного культурного сотрудничества важ­ную роль играют вопросы международной охраны авторских прав.

Общая особенность прав на произведения литературы, науки и искус­ства, как и прав на технические достижения (см. гл. 13), заключается в том, что они, в отличие от других прав, носят строго территориальный ха­рактер. Если, например, российская организация вывозит какое-либо имущество за границу и право на это имущество возникло у данной орга­низации по нашим законам, то пересечение товаром границы не лишает ее права собственности на имущество. Точно так же имущественные и иные права, возникшие в иностранном государстве на основании законов этого государства, признаются на территории нашего государства.

Прямо противоположное явление наблюдается в области авторского и патентного права, что объясняется причинами исторического порядка. Еще в период феодализма право автора признавалось актом власти су­верена. Действие этого акта ограничивалось территорией княжества или государства.

Если право на литературное произведение возникло на территории го­сударства, где произведение было создано, действие этого права ограни­чивается пределами данного государства. В другом государстве при отсут­ствии международного соглашения это право не признается. Поэтому ли­тературное произведение, опубликованное первоначально в одной стране, может быть переведено и издано затем в другой стране без согласия автора и без выплаты ему гонорара. Автор или издательство, впервые выпустив­шие книгу, не могут возражать против действий такого рода.

Чтобы право на литературное произведение, возникшее по законам одного государства, получило действие в другом государстве, необходимо заключение между этими двумя государствами соглашения о взаимном признании и охране соответствующих прав. Если же иностранцам предо­ставлено право на произведения литературы, науки, искусства, а также на изобретения, то такое право будет основано на местном законе. Иностран­цы обладают в этом случае правомочиями, предоставленными местным за­коном, и национальный закон субъекта таких прав значения не имеет и в принципе не применяется. Поэтому в разделе международного частного


§ 1. Международная охрана авторских прав

права, посвященном международной охране авторских и изобретательских прав, рассматривается прежде всего сама возможность охраны прав ино­странцев, а не коллизионные вопросы, вопросы выбора между территори­альным и личным законами.

В последние годы в международном частном праве объекты авторского и патентного права стали объединяться в одну общую группу, получившую наименование «интеллектуальная собственность». Это связано с заклю­чением Стокгольмской конвенции от 14 июля 1967 г., учреждающей Все­мирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС). СССР стал ее участником. Членами ВОИС являются 166 государств, в том числе Россия, Украина, Белоруссия, Литва и др. Согласно ст. 2 Конвенции, ин­теллектуальная собственность включает права, относящиеся к литератур­ным, художественным и научным произведениям; исполнительской дея­тельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам; изо­бретениям во всех областях человеческой деятельности, научным откры­тиям; промышленным образцам; товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям, коммерческим обозначениям; защите против недобросовестной конкуренции, а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литератур­ной и художественной областях.

Об уважении прав на интеллектуальную собственность говорится и в Итоговом документе Венской встречи представителей государств — участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Понятие «интеллектуальная собственность» стало применяться и во внутреннем законодательстве России. В ст. 44 Конституции РФ говорится о том, что интеллектуальная собственность охраняется законом. Согласно п. «о» ст. 71 Конституции, к исключительной компетенции РФ относится правовое регулирование интеллектуальной собственности.

Статья 138 ГК РФ («Интеллектуальная собственность») признает ис­ключительное право (интеллектуальную собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и при­равненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индиви­дуализации продукции, выполняемых работ или услуг.

Применяя это понятие, следует помнить, что оно имеет собирательное и условное значение. Конкретное регулирование отношений, возникаю­щих в связи с созданием, использованием и охраной произведений науки, литературы, искусства и иных результатов интеллектуальной деятельнос­ти, осуществляется в подавляющем большинстве государств мира не за­конодательством о собственности, а патентным законодательством, зако­нами об авторском праве, о товарных знаках. В России это Закон об ав­торском праве и смежных правах от 9 июля 1993 г., Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г., Закон о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров от 23 сентября 1993 г., Закон


 

§ 2. Авторские права иностранцев в Российской Федерации

 

Глава 12. Авторское право



о правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных от 23 сентября 1992 г., Закон о правовой охране топологий интегральных микросхем от 23 сентября 1992 г.

2. В международных отношениях конкретное регулирование осущест­вляется не Конвенцией об учреждении ВОИС 1967 года, а соответствую­щими международными соглашениями в области авторского и патентного права, которые будут рассмотрены ниже.

Из многосторонних соглашений, заключенных в 90-х годах XX века, наиболее широким охватом возможных объектов интеллектуальной собст­венности отличается заключенное в рамках Уругвайского раунда ГАТТ 15 декабря 1993 г. Соглашение об относящихся к торговле аспектах прав ин­теллектуальной собственности. В международной практике оно обычно именуется сокращенно (TRIPS — от полного названия Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Includung Trade in Conterfeit Goods). Предметом этого соглашения являются: авторские права и смежные права, товарные знаки, указания происхождения товаров, про­мышленные образцы и модели, изобретения, топологии интегральных мик­росхем, защита производственных секретов. В соглашении содержатся также положения о контроле в отношении условий лицензионных догово­ров, нарушающих правила антимонопольного законодательства. Впервые в многосторонней международной практике в соглашении содержатся обя­зательства государств-участников в отношении соблюдения международ­ных стандартов охраны, защиты прав интеллектуальной собственности от всякого рода нарушений, а также правила о разрешении споров.

К двусторонним соглашениям России в отношении широкого круга объектов интеллектуальной собственности относится Соглашение о тор­говых отношениях с США от 1 июня 1990 г. Аналогичные соглашения были заключены США с Украиной, Казахстаном и другими странами СНГ.

В соответствии с Законом об авторском праве и смежных правах 1993 года, а также Законом о правовой охране программ для электронных вы­числительных машин и баз данных 1992 года охрана этих объектов осу­ществляется нормами авторского права: программы охраняются как лите­ратурные произведения, а базы данных как сборники.

3. Что же касается вопросов выбора права, то они регулируются внут­ренним законодательством. В законах ряда государств содержатся колли­зионные нормы, касающиеся интеллектуальной собственности. Так, по швейцарскому Закону 1987 г. о международном частном.праве к интеллек­туальным правам в принципе подлежит применению право государства, «где испрашивается охрана этих прав» (абз. 1 ст. 110). Следовательно, ис­ходным является отмеченный выше территориальный характер этих прав.

В отношении договоров о нематериальных правах закон отсылает к со­ответствующим положениям обязательственного права (абз. 3 ст., 110), а в отношении требований, вытекающих из факта нарушения таких прав, в


соответствии со своей общей концепцией применения права в области де-ликтных обязательств (см. гл. 11) швейцарский закон дает сторонам в споре возможность после возникновения вредоносного действия догово­риться о применении закона суда (lexfori).

В основном по тому же пути решения вопроса пошел и Модельный гражданский кодекс государств — участников СНГ. Согласно ст. 1232 этого кодекса, к правам на интеллектуальную собственность применяется право страны, где испрашивается защита этих прав, а договоры, имеющие своим предметом права на интеллектуальную собственность, регулируют­ся правом, определяемым положениями о применении права к договорным обязательствам.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



Сейчас читают про: