Гражданского права и методические указания к изучению курса (краткий курс лекций) 9 страница

· по порядку заключения: взаимосогласованные и договоры присоединения –договоры, в которых условия определяются одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могут быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом (п. 1 ст. 428 ГК). Защита интересов присоединившейся стороны осуществляется путем предоставления ей возможности потребовать расторжения или изменения договора, если договор присоединения: 1) хотя и не противоречит закону и иным правовым актам, но лишает эту сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида; 2) исключает или ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обязательств; 3) содержит другие явно обременительные для присоединившейся стороны условия, которые она, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в определении условий договора. Следует запомнить, что приведенные правила не распространяются на присоединяющуюся сторону-предпринима­теля при условии, что она знала или должна была знать, на каких условиях заключает договор;

· некоторые договоры по субъектному составу: предпринимательские договоры (между предпринимателями), договоры граждан между собой и договоры с участием граждан-потребителей. В данной связи особого внимания заслуживают нормы о публичном договоре (ст. 426 ГК) – договоре, заключаемом коммерческой организацией и устанавливающем ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, гостиничное обслуживание и т.п.). Субъектами такого договора являются: потребители и коммерческая организация. Особенность правовой регламентации публичных договоров состоит в том, что: 1) коммерческая организация обязана заключить договор с любым, кто к ней обратится (при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы); 2) коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора; 3) возможно понуждение к заключению договора. При этом в определении условий договора между сторонами могут возникнуть разногласия, которые оформляются в виде протокола разногласий к проекту договора. Нормой ст. 445 ГК для подобных случаев диспозитивно установлен 30-дневный срок, в течение которого одна сторона должна направить указанный протокол другой стороне (со дня получения предложения заключить договор) или известить другую сторону о принятии договора на новых условиях либо об отклонении протокола разногласий (со дня получения протокола разногласий). В случае спора стороны вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора (они именуются «преддоговорные споры»), на рассмотрение суда, определяющего своим решением условия такого договора (ст. 446 ГК);

· иные виды договоров.

По общему правилу договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента заключения. При этом договор считается заключенным, если между сторонами в соответствующей («в требуемой в подлежащих случаях») форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора (п. 1 ст. 432 ГК). Условия договора (или договорные условия) – это «способ фиксации взаимных прав и обязанностей» (М. И. Брагинский). Они отражают содержание договора-сделки (содержанием договора-правоотношения являются сами права и обязанности сторон). Все договорные условия делятся на: 1) существенные – условия, без согласования которых договор не может считаться заключенным (это: условия о предмете; условия, прямо предусмотренные в нормативных правовых актах как существенные; условия, необходимые для договоров данного вида; условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение); 2) примерные (ст. 427 ГК) – условия, разработанные для договоров отдельных видов. Их именуют также обычными условиями: они либо сами собой распространяются на договор данного вида (если сформулированы в нормативном акте), либо такие примерные условия применяются к отношениям сторон в качестве обычая делового оборота; они совпадают с диспозицией диспозитивной нормы (О. С. Иоффе); 3) случайные – условия, включаемые в договор по усмотрению сторон; они предусматривают иной вариант, чем тот, что допускается диспозитивной нормой (О. С. Иоффе); это любые условия, кроме существенных и обычных (И. Б. Новицкий).

Особенностью толкования условий договора по российскому праву является то, что во внимание принимается буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Если буквальное значение условия договора не ясно, оно устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Если и это не позволяет определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора (ст. 431 ГК).

Нормой п. 3 ст. 432 ГК закреплен общий способ заключения договоров, включающий в себя две стадии, в своем единстве образующих соглашение (т. е. сделку):

· оферта – предложение одной стороны заключить договор. Легальное определение (ст. 435 ГК) позволяет выделить следующие требования, предъявляемые к оферте: а) в ней должно быть выражено желание оферента заключить договор; б) в ней должны содержаться все существенные условия договора; в) она должна быть обращена к конкретному лицу (в этом отличие оферты от рекламы и иных аналогичных предложений, которые адресованы неопределенному кругу лиц и рассматриваются как предложения делать оферты – ст. 437 ГК). Те предложения, которые хоть и адресованы неопределенному кругу лиц, но содержат все существенные условия договора и свидетельствуют о воле лица заключить договор с любым, кто отзовется, называется публичной офертой. Юридическое значение оферты состоит в том, что оферент не может отказаться от заключения договора. По общему правилу, если оферта получена адресатом, она не может быть отозвана (ст. 436 ГК закрепляет общее правило о безотзывности оферты в течение срока, установленного для ответа на нее). Однако если отказ от оферты поступил адресату ранее самой оферты или одновременно с ней, оферта может быть отозвана (в этом случае она считается не полученной).

· акцепт – ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии (п. 1 ст. 438 ГК). ГК императивно установлено, что акцепт должен быть полным и безоговорочным. В противном случае (если имеются поправки-дополнения) ответ считается не акцептом, а новой офертой и стороны меняются местами. Акцепт также может быть отозван (ст. 439 ГК устанавливает правила, аналогичные отзыву оферты). Форма акцепта может быть: письменной, устной, путем совершения конклюдентных действий (если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте), путем молчания (если только это указано в законе, вытекает из обычая делового оборота или из прежних деловых отношений сторон). При заключении договора необходимо обращать внимание на то, указан ли в оферте срок для ее акцепта:

1) если срок указан, то для заключения договора акцепт должен быть произведен в пределах такого указанного в оферте срока (ст. 440 ГК). Права и обязанности сторон по акцепту, полученному с опозданием, установлены ст. 442 ГК;

2) если срок не указан, то: устная оферта должна быть акцептована немедленно (п.2 ст. 441 ГК); письменная оферта подлежит акцепту до окончания срока, установленного законом или иными правовыми актами, а если такой срок не установлен, в течение нормально необходимого для этого срока (п. 1 ст. 441 ГК), т. е. в разумный срок.

Момент заключения договора зависит от вида договора: 1) консенсуальный договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта; 2) реальный договор считается заключенным с момента передачи вещи (по правилам ст. 224 ГК); 3) договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом.

Местом заключения договора является либо место, указанное в договоре, либо (при отсутствии такого указания) место жительства (нахождения) оферента (ст. 444 ГК).

Свои особенности имеет заключение договора на торгах. Торги могут быть (виды): открытыми (в которых может участвовать любое лицо) либо закрытыми (в них участвуют только лица, специально приглашенные для этой цели). В любом случае в торгах должно участвовать более одного участника, в противном случае торги считаются несостоявшимися (п. 5 ст. 447 ГК). Формами торгов являются (ст. 447 ГК): 1) конкурс – выигравшим торги считается лицо, которое по заключению конкурсной комиссии, заранее назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия; 2) аукцион – выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

Можно выделить четыре основных этапа проведения торгов:

1. извещение организатора о проведении торгов, являющееся по своей юридической природе односторонней сделкой, влекущей обязанность организатора торгов заключить договор с лицом, выигравшим торги. Извещение должно быть сделано не менее чем за 30 дней до даты проведения торгов, и содержать сведения о времени, месте и форме торгов, их предмете и порядке проведения (в том числе об условиях конкурса либо о начальной цене аукциона). Организатор торгов может отказаться от их проведения, однако при этом он обязан возместить участникам понесенный ими вследствие этого реальный ущерб (при отказе от закрытых торгов – независимо от сроков отказа; при отказе от открытых торгов – только в случае нарушения сроков, установленных п. 3 ст. 448 ГК: 3 дня для аукциона и 30 дней для конкурса)

2. заявка на участие в торгах и внесение задатка, который в случае выигрыша на торгах засчитывается в счет исполнения. Задаток возвращается организатором участникам: 1) если торги не состоялись, 2) лицам, которые участвовали в торгах, но не выиграли их, 3) в двойном размере – в случае уклонения от подписания протокола о результатах торгов (имеющего силу договора)

3. собственно проведение торгов

4. подписание протокола о результатах торгов (по итогам торгов организатором и лицом, выигравшем торги). Следует обратить внимание, что предметом торгов может выступать либо конкретная вещь (тогда указанный протокол имеет силу договора), либо только право на заключение договора (диспозитивно установлено, что он должен быть подписан сторонами не позднее 20 дней после завершения торгов и оформления протокола). В случае признания по иску заинтересованного лица недействительными торгов, проведенных с нарушением установленных правил, заключенный по итогам торгов договор может быть признан недействительным (ст. 449 ГК).

Врамках вопроса об изменении и расторжении договора,прежде всего, следует уяснить, что при изменении договора обязательственное правоотношение между его участниками сохраняется, хоть и на иных условиях. Соответственно, расторжение договора характеризуется полным прекращением регулятивного обязательственного правоотношения, возникшего и существовавшего на основании такого соглашения. При этом важно подчеркнуть, что в соответствии с нормой п. 3 ст. 425 ГК договор, в котором отсутствует условие о прекращении обязательств сторон вследствие окончания срока его действия, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства.

Основаниями изменения и расторжения договора могут быть: 1) соглашение сторон (общее правило), 2) решение суда, выносимое по требованию одной из сторон (причем указанное требование может быть заявлено в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо при неполучении в срок ответа на сделанное предложение). Особое внимание необходимо уделить таким основаниям изменения или расторжения гражданско-правовых договоров как: существенное нарушение договора и существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора. С ущественным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора (ст. 450 ГК). Существенное нарушение договора является основанием для расторжения (изменения) договора в судебном порядке. Изменение обстоятельств, способное повлечь изменение или прекращения договора, признается существенным, когда обстоятельства изменились настолько, что если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. На данном основании стороны могут либо сами изменить или расторгнуть договор, либо обратиться с этой целью в суд; последний учитывает наличие одновременно следующих условий (ст. 451 ГК): 1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет; 2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота; 3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы имущественные интересы сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора; 4) из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

Изучение темы «Гражданско-правовая ответственность» следует начать с уяснения общего понятия юридической ответственности как одной из форм государственно-принудительного воздействия на нарушителей правовых норм, заключающейся в применении к ним предусмотренных законом санкций, т. е. мер ответственности, влекущих для нарушителей дополнительные неблагоприятные последствия (В. П. Грибанов). От иных мер воздействия на нарушителя норм права юридическая ответственность отличается тем, что она: а) является ретроспективной, т. к. связана с определенной оценкой последствий прошлого (в отличие от этого моральная ответственность, направленная путем осуждения определенных действий на формирование будущего поведения, является перспективной); б) применяется с помощью государства, в том числе судебных органов; в) влечет дополнительные неблагоприятные последствия (поэтому, в частности, понуждение к исполнению обязанности в натуре ответственностью являться не будет).

Гражданско-правовая ответственность как разновидность юридической ответственности обладает всеми признаками последней, имея при этом, однако, свои особенности: 1) имущественный характер (в том числе за причинение не имущественного, а морального вреда); 2) компенсационный характер, проявляющийся в том, что: а) имущественные санкции, возлагаемые на правонарушителя, как правило, взыскиваются не в доход государства, а в пользу потерпевшей стороны; б) размер ответственности определяется размером убытков, которые понес потерпевший.

Исходя из этого гражданско-правовая ответственность – одна из форм государственного принуждения, заключающаяся во взыскании с правонарушителя в пользу потерпевшего имущественных санкций, направленных на компенсацию причиненного вреда и являющихся для нарушителя дополнительными невыгодными имущественными последствиями. Конкретные меры государственно-принудительного характера именуются санкции. В гражданском праве выделяют следующие виды санкций: компенсационные (например, возмещение убытков); штрафные (например, пени за просрочку по договору); конфискационные (например, односторонняя реституция).

Гражданско-правовая ответственность может быть разделена на виды по различным классификационным критериям: по основаниям наступления – на ответственность за причинение имущественного вреда и ответственность за причинение морального вреда; по тому же критерию ответственность за имущественные правонарушения делится на договорную и внедоговорную; по числу обязанных лиц выделяют долевую, солидарную и субсидиарную ответственность и т. д. Особый вид составляет регрессная ответственность, возникающая вследствие ответственности одного лица за действия другого (например, ответственность солидарных должников перед тем должником, который полностью исполнил обязанность).

Особое внимание необходимо обратить на основания и условия гражданско-правовой ответственности. Указанные понятия следует разграничивать. Основания – это те юридические факты, которые влекут определенные правовые последствия. Основанием гражданско-правовой ответственности в системе юридических фактов являются не только неправомерные действия участников гражданских правоотношений, т. е. правонарушения (например, злоупотребление своим субъективным правом при его осуществлении или неисполнение обязанности по договору), но и иные обстоятельства, прямо предусмотренные законом или договором (например, ответственность поручителя по соответствующему договору). Условия гражданско-правовой ответственности – это те обстоятельства, которые при наступлении оснований ответственности позволяют применить к конкретному лицу определенные меры государственного принуждения. Совокупность условий ответственности называется состав гражданского правонарушения, включающий (отсутствие одного из условий, как правило, исключает применение мер ответственности):

1) противоправность поведения нарушителя, т. е. нарушение прямых запретов или императивных норм. Есть исключения (например, ответственность за вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, т. е. в результате правомерных действий)

2) наличие у потерпевшего вреда или убытков. Вред – всякое умаление личного или имущественного блага. Убытки – денежная оценка имущественных потерь (= реальный ущерб + упущенная выгода). Моральный вред – физические или нравственные страдания гражданина, вызванные умалением его неимущественных прав и/или благ. Также могут быть исключения (например, взыскание договорной неустойки за просрочку исполнения при отсутствии убытков)

3) причинная связь между действиями нарушителя и причиненным вредом

4) вина правонарушителя. Подчеркнем, что в гражданском праве понятие вины имеет свою специфику: вина рассматривается не как субъективное условие (т. е. психическое отношение лица к совершенному действию (бездействию) и его последствиям), а как непринятие лицом объективно возможных мер по предотвращению неблагоприятных последствий своего поведения, необходимых при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру лежащих на нем обязанностей и условиям оборота (выведено из абз. 2 п. 1 ст. 401 ГК РФ). В гражданском праве установлена презумпция вины, которая имеет в большей степени процессуальное значение, т. е. влияет на распределение бремени доказывания: в соответствии с п. 2 ст. 401, п. 2 ст. 1064 ГК отсутствие вины доказывается самим правонарушителем.

В соответствии с действующим гражданским законодательством вина не является обязательным условием ответственности, т. к. предусмотрены случаи безвиновной ответственности, в частности: ответственность предпринимателей за неисполнение соответствующих обязанностей (п. 3 ст. 401 ГК), в том числе вызванных нарушением обязанностей со стороны их контрагентов, отсутствием на рынке нужных для исполнения товаров или отсутствием у них необходимых денежных средств; ответственность правоохранительных органов за вред, причиненный гражданам незаконными действиями этих органов (ст. 1070 ГК); ответственность владельца источника повышенной опасности (ст. 1079 ГК); ответственность услугодателей перед гражданами-потребителями (ст. 1095, 1098 ГК); ответственность должника, просрочившего исполнение, за последствия случайно наступившей во время просрочки невозможности исполнения (п. 1 ст. 405 ГК); во многих случаях ответственность за причинение морального вреда (ст. 1100 ГК). От безвиновной ответственности следует отличать ответственность за действия третьих лиц.

К основаниям освобождения от ответственности в гражданском праве относят: 1) умысел потерпевшего, 2) непреодолимую силу – чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (п. 3 ст. 401 ГК).

В свете вопроса о размере гражданско-правовой ответственности следует уяснить принцип полноты возмещения, сочетающийся с правилом о том, что гражданско-правовая ответственность не должна превышать сумму убытков или размера причиненного вреда. При этом по общему правилу абз. 1 п. 1 ст.394 ГК убытки взыскиваются в части, не покрытой неустойкой. Однако законом или договором могут быть предусмотрены случаи: когда допускается взыскание только неустойки, но не убытков; когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки; когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки.

Заметим, что изложенные выше положения по Общей части российского гражданского права являются предельно общими и призваны служить систематизации знаний по изучаемому курсу, но ни в коем случае не могут быть единственными и достаточными для получения высокой положительной оценки.


РАЗДЕЛ II. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПО КУРСУ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО РОССИИ (ОБЩАЯ ЧАСТЬ)»

В данном разделе содержатся основные требования к уровню знаний, умений и навыков, которые должны быть приобретены по окончании изучения курса. Помимо примерного списка экзаменационных вопросов и вопросов на зачет в настоящий раздел включены также примерные варианты тестов, которые могут быть не только использованы преподавателем при проведении одной из форм контроля, но и предложены изучающему гражданское право для самооценки полученных знаний. Учитывая переход на рейтинговую (балльную) систему оценки качества учебной работы, в пособии приводится перечень форм и методов контроля с указанием порядка определения текущей успеваемости и итоговой оценки студентов.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: