Единой для всех участников (общецелевые договоры)

 

12.1. Группу общецелевых договоров составляют обязательства, целью которых является создание юридического лица, и договоры, целью которых является совместная деятельность без образования юридического лица (договоры простого товарищества) <1>. Поскольку общая характеристика группы общецелевых договоров дана в гл. 2 настоящей монографии, остановимся более подробно на договоре простого товарищества, являющемся наиболее типичным видом общецелевого обязательства. Простое товарищество - это обязательство, согласно которому двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели (ст. 1041 ГК).

--------------------------------

 

КонсультантПлюс: примечание.

Монография М.И. Брагинского, В.В. Витрянского "Договорное право. Общие положения" (Книга 1) включена в информационный банк согласно публикации - Статут, 2001 (3-е издание, стереотипное).

 

<1> См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: общие положения. С. 322, 323.

 

Какие обязательства могут быть квалифицированы как простое товарищество? Отвечая на этот вопрос, необходимо учитывать, что простое товарищество относится к группе гражданских общецелевых обязательств и поэтому его квалифицирующими признаками являются соединение вкладов и совместная деятельность для достижения общей цели.

На практике нередко возникает вопрос о том, как установить наличие общей цели у субъектов правоотношения. Особенно наглядно эта проблема проявляется при рассмотрении споров, вытекающих из договоров долевого участия в строительстве. Указанный договор, весьма распространенный в современной юридической практике, заключается как соглашение, согласно которому одно лицо (дольщик) обязуется внести определенный имущественный взнос (в виде денег, иного имущества, выполнения подрядных работ и т.п.), за что по окончании строительства дома получает обусловленное количество жилой или нежилой площади. "Долевое участие в строительстве" - понятие в большей степени экономическое, чем юридическое. Оно указывает на экономическую цель правоотношения, выражающуюся в создании и получении в собственность объекта недвижимости. В то же время данное понятие не дает определенной информации о типе (виде) договора, поскольку объединяет обязательства со встречной и общецелевой направленностью, требующие различного регулирования. Договором долевого участия может быть общецелевое обязательство простого товарищества и правоотношение со встречной направленностью интересов сторон.

Наличие или отсутствие единой цели может подтверждаться различными обстоятельствами, связанными с заключением и исполнением договора. Прежде всего, когда стороны преследуют единую цель, ни один из товарищей не покупает у другого товарища товары, работы, услуги и т.д. Напротив, взнос каждого соединяется со взносами остальных. В связи с этим А.Б. Савельев обоснованно отметил, что "договор, по которому организация, заключающая договоры долевого участия, сама не вносит никаких средств, а каждый участник, помимо денег на строительство, оплачивает "содержание" этой организации, не является договором простого товарищества" <1>.

--------------------------------

<1> Актуальные вопросы гражданского права / Под ред. М.И. Брагинского. М., 1998. С. 296.

 

Одним из доказательств наличия или отсутствия общей цели может быть цена доли, приобретаемой стороной. Поскольку в договоре простого товарищества цель является общей, ни один из товарищей не вправе обогащаться за счет другого. Взнос участника в совместную деятельность должен погашать лишь соответствующую долю затратной части строительства; в него не может закладываться прибыль кого-либо из товарищей. Например, обязанность дольщика оплатить себестоимость строительства определенного количества метров жилой площади характерна для договора простого товарищества, в то время как обязанность оплатить приобретаемый метраж по более высокой цене характеризует договор иного типа.

Большое значение для правильной квалификации правоотношений имеет содержание договора, а именно наличие или отсутствие условий, характерных для общецелевых обязательств (распределение рисков, прибыли, убытков, расходов; особый порядок заключения "внешних" договоров и т.д.). Волеизъявление контрагентов, зафиксированное в договоре, позволяет установить, на возникновение какого правоотношения - встречного или общецелевого - была направлена их воля.

Общецелевой характер отношений простого товарищества обусловил специфику их регулирования, которая заключается в формировании общего имущества, установлении порядка ведения общих дел товарищей; распределении прибыли, расходов и убытков; ответственности товарищей по общим обязательствам; оснований, условий и порядка прекращения договора.

Между АО и фирмой был заключен договор о совместной деятельности по производству, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции. В соответствии с договором фирма внесла имущество, а АО - товары и денежные средства. В дальнейшем договор был расторгнут. Фирма обратилась в арбитражный суд с иском о взыскании с АО внесенных денежных средств и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Суд первой инстанции иск удовлетворил. Кассационная инстанция решение отменила, обоснованно исходя из следующего. Заключенная сделка является договором простого товарищества. Согласно ст. ст. 1043, 1046, 1048 ГК внесенное товарищами имущество, а также произведенная в результате совместной деятельности продукция и полученные от нее доходы являются общей долевой собственностью товарищей. В связи с этим при расторжении договора простого товарищества должен решаться вопрос не о возврате имущества и денежных средств, переданных в общую собственность, а о разделе общей долевой собственности. Для разрешения спора о разделе общей собственности необходимо выяснять: какое имущество является общей долевой собственностью, каковы доли сторон в праве собственности на него и в какой форме должен быть произведен реальный раздел (путем выдела каждой стороне ее доли в натуре или путем выплаты одной из сторон компенсации за ее долю). Кроме того, необходимо рассматривать вопрос о наличии у истца права на взыскание прибыли и возмещение убытков <1>.

--------------------------------

<1> См.: дело Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-562/99.

 

Характерным признаком простого товарищества является внесение всеми товарищами вкладов в совместную деятельность. Рассматривая отношения по внесению вкладов, важно учитывать два обстоятельства.

Во-первых, поскольку внесение вкладов представляет собой элемент гражданских правоотношений, вклад должен иметь имущественное выражение. Согласно ст. 1042 ГК вкладом товарища признается все то, что он вносит в общее дело, в том числе деньги, иное имущество <1>, профессиональные и иные знания, навыки и умения, а также деловая репутация и деловые связи. Приведенный перечень не является исчерпывающим. В частности, выполнение работы или оказание услуги также может быть вкладом в совместную деятельность <2>. Кроме того, общегражданская характеристика отношений по внесению вкладов предполагает соблюдение эквивалентности, требующей оценку вкладов в сопоставимых ценах.

--------------------------------

<1> В качестве имущества, например, может вноситься здание для его дальнейшей достройки или перестройки.

<2> По одному из дел, рассмотренных Федеральным арбитражным судом Северо-Кавказского округа, выполнение функций генерального подрядчика при строительстве дома было оценено как вклад в совместную деятельность.

 

В 1988 г. между строительным предприятием и учреждением был заключен договор о совместной деятельности по строительству жилого дома. Учреждение перечислило свой вклад в 1989 - 1991 гг., а строительное предприятие - после 1992 г. Суд первой инстанции, рассматривая спор о распределении квартир между сторонами, установил их доли исходя из номинала перечисленных денежных средств независимо от того, в какой период производилось перечисление, т.е. без учета инфляции. В результате за учреждением, за счет вклада которого было построено 70% договорного дома, было признано право собственности лишь на 20% квартир. Суд кассационной инстанции, отменяя это решение, указал, что вклады участников договора о совместной деятельности должны оцениваться в сопоставимых ценах, т.е. исходя из их реальной ценности с учетом инфляции.

Поскольку внесение вклада считается гражданско-правовой обязанностью, к ней должны применяться общие гражданские нормы, не противоречащие общецелевой специфике простого товарищества. Например, общецелевой характер указанных отношений отнюдь не означает, что товарищи не отвечают друг перед другом за надлежащее исполнение договорных обязательств. Участник, обязавшийся в качестве вклада передать имущество в пользование, отвечает за своевременность передачи и соответствие передаваемого имущества условиям договора; к товарищу, участвующему в договоре выполнением работы, могут быть предъявлены требования о качестве, сроках ее выполнения и т.д.

Во-вторых, объединение вкладов - элемент общецелевых отношений, специфика которых проявляется в том, что они не имеют встречного характера. На практике это означает, что участник договора простого товарищества не вправе требовать от другого участника оплаты стоимости внесенного вклада.

По одному из дел кассационная инстанция отменила решение суда первой инстанции, которым с одного участника в пользу другого была взыскана стоимость работ, выполненных в порядке внесения вклада в совместную деятельность. Кассационный суд отметил в Постановлении, что это противоречит природе отношений простого товарищества, в которых отсутствует встречный интерес <1>.

--------------------------------

<1> См.: дело Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-800/99.

 

Поскольку в договоре простого товарищества цель является общей, ни один из товарищей не вправе обогащаться за счет другого и вклад участника должен погашать лишь соответствующую долю затратной части совместной деятельности; в него не может закладываться прибыль кого-либо из товарищей. В то же время в ст. 1042 ГК сказано, что денежная оценка вклада производится по соглашению между товарищами. Не создает ли эта норма основы для отступления от изложенного принципа? Думается, что она в большей степени относится к тем формам вклада, которые не могут быть оценены иначе как по соглашению сторон (профессиональные и иные знания, деловая репутация, деловые связи и т.п.). Кроме того, в ст. 1042 ГК речь идет об оценке вклада, а не об определении стоимости имущества, создаваемого в процессе совместной деятельности.

В ст. 1046 ГК сказано, что, если иное не предусмотрено договором, каждый товарищ несет расходы и убытки, связанные с совместной деятельностью, пропорционально стоимости его вклада в общее дело. Правильное применение приведенной нормы также зависит от верного понимания особенностей простого товарищества. В ст. 1046 ГК речь идет лишь о тех убытках, которые не вызваны ненадлежащим исполнением обязанностей ни одним из участников. Например, если простое товарищество понесло убытки вследствие того, что внешний контрагент не оплатил продукцию, изготовленную в результате совместной деятельности, каждый из участников должен принять на себя убытки пропорционально своему вкладу. В то же время специфика отношений простого товарищества не отменяет общего правила ст. 393 ГК, согласно которому лицо, не исполнившее или ненадлежаще исполнившее свою обязанность, несет имущественную ответственность перед другими сторонами. Убытки, причиненные простому товариществу одним из товарищей, должны возмещаться неисправным товарищем, а не распределяться между участниками.

По одному из дел, отменяя решение суда первой инстанции о распределении удорожания строительства между всеми участниками договора простого товарищества, суд кассационной инстанции указал, что, поскольку удорожание строительства вызвано действиями одного из участников, просрочившего передачу строительных материалов, именно он должен возмещать причиненные этим убытки.

Распределение расходов между товарищами - специфическое проявление общецелевого характера отношений простого товарищества. Например, товарищи обязаны участвовать в общих расходах по охране строящегося дома. Дольщик, оплативший рыночную стоимость квартиры по встречному договору долевого участия, напротив, не может быть обязан компенсировать эти расходы.

Единая цель совместной деятельности диктует необходимость сближения интересов товарищей в процессе ее достижения. Одним из проявлений общности интересов сторон в договоре простого товарищества является создание общего имущества. Согласно ст. 1043 ГК в общее имущество входит все то, что вносится товарищами в качестве вкладов и что создается ими в процессе совместной деятельности. Среди общего имущества выделяют имущество, находящееся в общей долевой собственности товарищей, и иное имущество, которое используется товарищами совместно без возникновения на него права долевой собственности. На имущество, являющееся общей долевой собственностью, право собственности приобретают все товарищи независимо от того, что вносится ими в качестве вклада в общее дело (вещи, имущественные права или другие объекты) <1>. Правило о создании общей долевой собственности считается диспозитивным: оно применяется, если иное не установлено законом, договором простого товарищества либо не вытекает из существа обязательства (ст. 1043 ГК).

--------------------------------

<1> См.: Савельев А.Б. Договор простого товарищества в российском гражданском праве. С. 312, 313.

 

В то же время необходимо учитывать, что создание общего имущества (в том числе и общей собственности) - не цель договора простого товарищества, а лишь правовой механизм, обеспечивающий реализацию общецелевой направленности рассматриваемого договора <1>. Участие в общей собственности представляет собой некоторую долю в праве. Эта доля всегда абстрактна, поэтому она может выражаться в любой форме, соответствующей ее абстрактному назначению: в дробях, процентах и т.д. Если объектом общей собственности является здание, то вполне допустимо оценивать доли в праве на него в квадратных метрах, если метраж рассматривается как абстрактная характеристика всего здания <2>.

--------------------------------

 

КонсультантПлюс: примечание.

Монография К.И. Скловского "Собственность в гражданском праве" включена в информационный банк согласно публикации - Статут, 2010 (5-е издание, переработанное).

 

<1> К.И. Скловский в связи с этим справедливо отметил, что "общая собственность... тем резко отличается от частной, что если конечной целью едва ли не любого договора об имуществе является установление частной собственности на вещь, то общая собственность, напротив, никогда не является единственной целью соглашения, а когда и предполагается, считается, скорее, средством достижения желаемой цели, чем самой этой целью. Главным договором о создании общей собственности выступает, конечно, совместная деятельность, но ведь и она преследует не объединение имущества, которое само по себе нового блага не создает, а достижение известного полезного результата как плода общих усилий... Стороны, объединяя свои усилия и средства, получают право общей собственности на объект строительства, хотя их главной целью являются, конечно, полезные свойства самого объекта, а отнюдь не то обстоятельство, что владение и пользование им придется осуществлять совместно с товарищами, а не самостоятельно" (Скловский К.И. Собственность в гражданском праве: Учеб.-практ. пособие. М., 1999. С. 174).

 

КонсультантПлюс: примечание.

Монография К.И. Скловского "Собственность в гражданском праве" включена в информационный банк согласно публикации - Статут, 2010 (5-е издание, переработанное).

 

<2> Данная точка зрения разделяется не всеми. К.И. Скловский, в частности, считает, что доля в праве общей собственности ни при каких обстоятельствах не может выражаться в виде таких натуральных показателей, как, например, квадратные метры площади или тонны. См.: Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. С. 173.

 

12.2. В обязательственные отношения простого товарищества вплетаются отношения собственности, в силу чего договор простого товарищества приобретает сложный характер. Это породило многочисленные вопросы в правоприменительной практике. Один из них заключается в том, возникает ли у товарищей право общей собственности на имущество, создаваемое в процессе совместной деятельности, до того как достигнута цель договора? Например, возникает ли право общей собственности на строящееся здание до того, как это здание построено?

Отвечая на этот вопрос, необходимо учитывать общие принципы приобретения права собственности на новую вещь. По смыслу ст. ст. 218 - 220 ГК новая вещь, создаваемая в рамках гражданского договора, является объектом обязательственных прав, но не права собственности до тех пор, пока она не создана или пока не прекратилось действие договора. Участники обязательства обладают вещными правами не на создаваемую вещь, а на материалы, вкладываемые в создание этой вещи. Изложенный тезис применительно, правда, только к недвижимому имуществу содержался в п. 16 утратившего в настоящее время силу Постановления Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. N 8 "О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", в котором говорилось, что к недвижимому имуществу относятся только такие не завершенные строительством объекты, которые не являются предметом действующего договора строительного подряда. Постановление Пленума в этой части обстоятельно прокомментировано в юридической литературе <1>. Однако, несмотря на наличие предусмотренных в ст. 219 ГК особенностей возникновения права собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество, отмеченный принцип возникновения права собственности на новую вещь, полагаем, распространяется не только на недвижимость. Из этого следует, что имущество, находящееся на стадии создания по договору простого товарищества, нельзя рассматривать как объект права собственности. Не случайно, на наш взгляд, в ст. 1043 ГК сказано, что общей долевой собственностью признается продукция, произведенная в результате совместной деятельности. На стадии создания новой вещи каждый из товарищей является лишь собственником того, что он вкладывает в ее создание.

--------------------------------

 

КонсультантПлюс: примечание.

Монография К.И. Скловского "Собственность в гражданском праве" включена в информационный банк согласно публикации - Статут, 2010 (5-е издание, переработанное).

 

<1> См., например: Витрянский В.В. Договор продажи недвижимости // Вестник ВАС РФ. 1999. N 8. С. 108; Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. С. 410 и след. Кроме того, до принятия данного Постановления Пленума аналогичную мысль высказывал Е.А. Суханов. См.: Суханов Е.А. Приобретение и прекращение права собственности // Хозяйство и право. 1998. N 6. С. 5.

 

Кроме того, при ответе на вопрос о возможности признания права собственности на новую вещь в процессе ее создания в рамках гражданского договора необходимо учитывать, что право собственности существует только на индивидуально-определенную вещь. Индивидуальная определенность вещи означает не только ее выделение среди остальных вещей, но и юридическую конкретизацию, делающую ее пригодной для гражданского оборота. Такая конкретизация возможна, когда вещь уже создана либо (если она еще не создана) не является предметом обязательственных отношений, направленных на ее создание. Кстати, именно в силу того, что создаваемое в рамках гражданского договора новое имущество не является объектом вещного права, оно не может быть отчуждено третьим лицам.

Таким образом, возвращаясь к обозначенному вопросу, можно отметить, что участники договора простого товарищества не приобретают права общей долевой собственности на создаваемое имущество до того, как оно создано или пока действует договор, в рамках которого оно создается. В то же время общецелевая специфика простого товарищества, требующая сближения интересов сторон в процессе исполнения договора, обусловила диспозитивное правило ст. 1043 ГК, согласно которому товарищи приобретают право общей долевой собственности на то, что ими вложено в совместную деятельность.

На практике это означает, что участник действующего договора простого товарищества не вправе требовать признания за ним права на долю в праве собственности на несозданную новую вещь, так называемый договорный полуфабрикат (будь то здание, не завершенное строительством, или любое другое имущество). Товарищ тем более не вправе ставить вопрос о признании права на долю в общей собственности на имущество, которое должно быть создано согласно договору, до его создания, поскольку право собственности (в том числе и общей) возникает только на реально существующее индивидуально-определенное имущество.

По одному из дел Президиум ВАС РФ отменил решение суда, которым были удовлетворены исковые требования участника договора простого товарищества о признании права собственности на конкретные квартиры в не завершенном строительством доме. При этом Президиум исходил из того, что на момент разрешения спора жилой дом не был построен, т.е. в качестве обусловленного договором недвижимого имущества не существовал, следовательно, не мог быть объектом собственности <1>.

--------------------------------

<1> См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 20 апреля 1999 г. N 7166/98. Аналогичный вывод содержится в Постановлении Президиума ВАС РФ от 6 августа 1996 г. N 1620/96.

 

Не меньшие трудности на практике вызывает вопрос о том, какие последствия для вещных прав товарищей влечет расторжение договора простого товарищества. В частности, теряет ли товарищ, в отношении которого договор досрочно расторгнут, право на долю в общем имуществе и возможность признания за ним права на долю в общей собственности на окончательный результат совместной деятельности после того, как он будет достигнут?

Для правильного ответа на первый вопрос необходимо учитывать общие нормы, регламентирующие последствия расторжения гражданских договоров, и специальное законодательство, отражающее особенности отношений совместной деятельности. Согласно ст. 453 ГК расторжение гражданского обязательства влечет прекращение правоотношения на будущее. Поэтому о расторжении договора можно говорить лишь в том случае, когда договорные права и обязанности сторон прекращаются. Если же в результате сделки, направленной на расторжение обязательства, права и обязанности не прекращаются, а сохраняются в измененном виде, следует говорить не о расторжении, а об изменении договора.

Применительно к договору простого товарищества необходимо различать две ситуации, связанные с расторжением (изменением) договора. Первая характеризуется тем, что решение о досрочном расторжении договора принимается в отношении всех товарищей. В этом случае обязательство, направленное на достижение определенной общей цели (например, строительство жилого дома), прекращается. Если договор был направлен на создание новой вещи, то его прекращение является основанием для превращения этой вещи из объекта обязательственных прав в объект вещных прав. Соответственно, каждый из товарищей приобретает право на долю в не завершенном созданием имуществе, судьба которого после этого должна определяться по правилам ст. 252 ГК. Таким образом, при подобном прекращении договора простого товарищества участник не теряет права на долю в общем имуществе.

В 1993 г. между производственным объединением и судоходно-коммерческой компанией был заключен договор о совместной деятельности по строительству жилого дома. Каждый участник частично внес обусловленные договором вклады. В 1996 г. договор был расторгнут в судебном порядке. После этого объединение обратилось в арбитражный суд с иском о признании за ним права на долю в собственности на не завершенный строительством дом и о выделении этой доли в натуре.

Суд первой инстанции в иске отказал, сославшись на то, что в связи с расторжением договора истец вправе требовать только возврата денежных средств, переданных ответчику в период действия договора. Кассационная инстанция, отменяя это решение, обоснованно указала, что не завершенное строительством здание в случае прекращения договора простого товарищества, направленного на его создание хозяйственным способом, становится объектом права общей долевой собственности товарищей. Расторжение договора не влечет прекращения права общей собственности. Поэтому каждый из бывших товарищей вправе ставить вопрос об определении его доли и о ее реальном выделе <1>.

--------------------------------

<1> См.: дело Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-341/99.

 

Другая ситуация имеет место, когда договор простого товарищества расторгается в отношении одного из товарищей, но сохраняет силу в отношении других (как минимум двоих) товарищей.

В 1989 г. между ОАО, ЗАО и производственным кооперативом был заключен договор о совместной деятельности, в соответствии с которым стороны обязались совместно построить 60-квартирный жилой дом. Каждый из участников договора должен был профинансировать 1/3 часть стоимости строительства. Соответственно, каждому согласно договору полагалась 1/3 часть квартир. Функции заказчика были возложены на ОАО. Производственный кооператив перечислил свою долю в 1990 - 1991 гг. Однако в связи с резким удорожанием стоимости строительства в 1992 г. дом не был построен в срок; ОАО и ЗАО потребовали, чтобы кооператив доплатил денежные средства, соответствующие удорожанию его доли. Считая, что он надлежаще исполнил свои обязанности, кооператив отказался перечислять дополнительные средства.

В 1995 г. ОАО и ЗАО предъявили в арбитражный суд иск о расторжении договора в отношении кооператива на том основании, что он существенно нарушает его условия. Суд принял решение об исключении кооператива из простого товарищества и о возврате ему суммы, которую он перечислил в порядке внесения своего вклада.

После того как дом был достроен, кооператив обратился в суд с иском о признании за ним права на долю в построенном доме, соответствующую внесенному вкладу, и о выделении в порядке раздела общей собственности конкретных квартир. Суд в иске отказал, сославшись на то, что расторжение договора в отношении кооператива исключило возможность приобретения им в будущем права собственности на результат совместной деятельности.

В таких случаях вопрос о вещных правах выбывающего участника приобретает особую сложность. При ответе на него необходимо учитывать ряд принципиальных положений.

Во-первых, общецелевой характер договора простого товарищества обусловливает то, что в процессе совместной деятельности товарищ приобретает право на долю в общем имуществе, которым являются внесенные вклады. Причем с учетом динамичности совместной деятельности доля в общем имуществе может быть как меньше, так и больше номинальной стоимости внесенного вклада. Поэтому в отличие от любого встречного договора (в частности, встречного договора участия в долевом строительстве, при расторжении которого дольщику должна быть возвращена лишь номинальная сумма внесенных средств, а остальное он может требовать лишь в качестве компенсации убытков при наличии оснований для их взыскания) выход участника из простого товарищества является основанием не для возврата номинала того, что он внес в совместную деятельность <1>, а для определения его доли в общем имуществе с учетом стоимости этого имущества на момент выбытия участника <2>. Поэтому, обращаясь к приведенному выше примеру, необходимо отметить, что суд, исключая кооператив из простого товарищества, должен был принимать решение не о возврате ему внесенной суммы, а об определении доли в общем имуществе на момент его исключения.

--------------------------------

<1> В данном случае не имеется в виду норма, содержащаяся в абз. 4 п. 2 ст. 1050 ГК, согласно которой товарищ, внесший в общую собственность индивидуально-определенную вещь, вправе при прекращении договора требовать возврата ему этой вещи при условии соблюдения интересов остальных товарищей и кредиторов. В этой норме говорится не о принципиальном праве выбывающего товарища на возврат внесенного, а лишь об определенном порядке раздела общего имущества, когда доля выбывающего товарища позволяет выделить ему внесенную им индивидуально-определенную вещь.

 

КонсультантПлюс: примечание.

Монография К.И. Скловского "Собственность в гражданском праве" включена в информационный банк согласно публикации - Статут, 2010 (5-е издание, переработанное).

 

<2> Комментируя одно из судебных дел, К.И. Скловский справедливо заметил, что в любом случае присуждение из договора простого товарищества не может состоять в возврате товарищу суммы внесенного им взноса. См .: Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. С. 416.

 

Во-вторых, основываясь на том, что выбывающий участник имеет право на долю в общем имуществе, можно сформулировать два варианта ответа на вопрос о судьбе его вещных прав. Первый сводится к тому, что за исключенным товарищем сохраняется возможность приобретения в будущем права на долю в окончательном результате совместной деятельности. Другой вариант предполагает полное выбытие участника из товарищества, требующее реального выделения его доли из общего имущества, существующего на момент расторжения договора, и, как следствие, исключающее возможность признания за ним в будущем права на долю в окончательном результате договора.

Полагаем, что второй вариант в большей степени соответствует общим принципам гражданского права и особенностям простого товарищества. Договор простого товарищества направлен на достижение определенной конечной цели, единой для всех участников. Поэтому товарищ, прекративший участие в договоре до достижения этой цели, не вправе претендовать на долю в окончательном результате. Иной подход, с одной стороны, дает необоснованные льготы выбывшему участнику, поскольку освобождает его от дальнейших рисков и убытков, сохраняя за ним гарантированное право на получение доли в будущем объекте, а с другой стороны, осложняет деятельность остальных товарищей по достижению договорной цели, ограничивая возможность привлечения в договор простого товарищества нового участника на место выбывшего. К примеру, предметом договора простого товарищества является строительство трехквартирного жилого дома. Каждый участник должен профинансировать 1/3 часть строительства и получить в собственность одну квартиру. Один из участников профинансировал только 50% своей доли. За ненадлежащее исполнение своих обязанностей он исключен из договора. Если сохранять за ним возможность признания в будущем права на долю в построенном доме, пропорциональную внесенному вкладу, для оставшихся участников весьма проблематичным станет привлечение на его место нового участника, потому что новый участник получит право только на половину одной квартиры.

Таким образом, если расторжение договора простого товарищества в отношении одного из товарищей не влечет прекращения этого договора в отношении остальных товарищей, выбывающий участник лишается возможности получить вещные права на будущий результат совместной деятельности. Кроме того, в этом случае стороны (или суд, если участник исключается из договора в судебном порядке) должны оценить его долю в общем имуществе на момент расторжения договора и произвести ее реальный выдел.

В судебной практике возникает немало проблем, связанных с тем, как определять доли участников договора простого товарищества в праве на общее имущество: в соответствии с условиями договора или исходя из фактического соотношения вкладов. Ответ на этот вопрос зависит от ряда обстоятельств.

Во-первых, если речь идет об определении долей в общем имуществе в период действия договора, необходимо установить, надлежаще ли товарищи исполняют свои обязанности. Установленное договором соотношение долей действует постольку, поскольку стороны не нарушают его условий. Поэтому, если договор надлежаще выполняется, доли сторон в общем имуществе можно признавать в соответствии с договорными условиями, а не исходя из фактического соотношения вкладов на тот или иной момент.

Например, три АО, специализирующихся на производстве строительных материалов и выполнении строительных работ, заключили договор простого товарищества, в соответствии с которым обязались совместно построить производственное здание. Один из товарищей, занимающийся производством железобетонных конструкций для фундаментов, обязался в качестве вклада в совместную деятельность своими силами и с использованием своих материалов выполнить все фундаментные работы. Вклад другого АО, выпускающего кирпич, стороны определили в виде работ по кладке стен из своего кирпича. Третий товарищ принял на себя обязанности по выполнению кровельных работ из своего материала. Учитывая технологические особенности строительства, стороны установили в договоре, что первый участник должен внести свой вклад до 1 января, второй - в период с 1 января до 1 июля 1997 г., а третий - в период с 1 июля до 1 ноября 1997 г. Вклады и доли в праве на производственное здание оценены в договоре как равные. Поэтому если необходимо определить доли сторон в общем имуществе, например, на 1 января 1997 г. (а это может быть обусловлено необходимостью распределения общих расходов и убытков), то следует признать: несмотря на то что второй и третий участники еще не внесли своих вкладов, они, как и предусмотрено договором, имеют равные с первым участником права на долю в общем имуществе.

Во-вторых, не меньшие сложности на практике вызывает вопрос об определении долей в общем имуществе при прекращении договора простого товарищества.

Например, между тремя участниками заключен договор простого товарищества, согласно которому они должны совместно построить трехквартирный жилой дом. Вклады каждого в совместную деятельность и их доли в праве собственности на жилой дом были определены в договоре как равные. Один полностью профинансировал свою долю, второй - на 50%, третий ничего не вложил. Первый участник предъявил иск о расторжении договора, определении долей в праве собственности на не завершенное строительством здание и о реальном выделе своей доли. Из чего должен исходить суд при определении долей в праве собственности: из соотношения вкладов, фактически сложившегося на момент расторжения договора, или из соотношения, предусмотренного договором?

Аналогичный вопрос возникает, когда конечная цель совместной деятельности достигнута, но кто-либо из товарищей ненадлежаще исполнил обязанность по внесению вклада. К примеру, согласно договору простого товарищества участник должен был внести вклад, соответствующий стоимости 20 квартир, за что ему полагалось 20 квартир в построенном доме. Фактически он оплатил стоимость 15 квартир. Дом построен. Какое количество квартир должно быть ему выделено: предусмотренное договором или фактически оплаченное?

В теории и в судебной практике нет единства взглядов на эту проблему. Несмотря на то что в основном суды исходят из определения долей участников в общем имуществе пропорционально размерам их вкладов, существуют судебные прецеденты, в которых доли рассчитываются не по фактическим вкладам, а в соответствии с условиями договора <1>. В юридической литературе также высказываются различные взгляды. Так, К.И. Скловский, критикуя принцип определения долей по фактическому соотношению вкладов, отмечает, что он значительно снижает "роль договора в определении объема прав сторон... При таком толковании договор совместной деятельности становится уже не столько результатом совпадения воли сторон, сколько следствием вложения средств в строительство... Естественным следствием этой отнюдь не безупречной практики стало признание участниками совместной деятельности любых лиц, от которых приняты средства. Таким образом, за короткий промежуток времени наиболее личный, интимный договор классического права превратился в весьма безличный, с высокой степенью отчужденности "участников" <2>.

--------------------------------

<1> См., например: Постановления Президиума ВАС РФ от 9 июля 1996 г. N 5521/95, от 24 июня 1997 г. N 1665/97, от 24 марта 1998 г. N 6592/97.

 

КонсультантПлюс: примечание.

Монография К.И. Скловского "Собственность в гражданском праве" включена в информационный банк согласно публикации - Статут, 2010 (5-е издание, переработанное).

 

<2> Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. С. 412 - 413.

 

Отмеченная проблема является весьма сложной, особенно применительно к спорам об определении долей в праве на законченный объект, поскольку в этом случае необходимо ответить и на вопрос о возможности признания права на долю, профинансированную товарищем сверх договора (если один из товарищей не профинансировал полностью свою долю, но договорный объект все же создан, значит, кто-то из других товарищей оплатил больше, чем должен был оплатить в соответствии с договором). Единый подход здесь вряд ли может быть выработан, потому что при вынесении судебного решения необходимо учитывать различные обстоятельства, связанные с нарушением обязанностей по внесению вкладов (существенность нарушения, его устранимость; поведение других участников, направленное на устранение последствий допущенного нарушения, и т.д.).

Тем не менее, рассматривая эту проблему, необходимо учитывать два принципиальных положения. Прежде всего решение о распределении долей должно соответствовать эквивалентно-возмездной сущности гражданских правоотношений. Поэтому, если в описанном споре о досрочном расторжении договора суд признает за товарищем, ничего не вложившим в совместную деятельность, право на 1/3 результата совместной деятельности, такое решение не будет отвечать главным образом общим принципам гражданского права. То же самое можно сказать о другом приведенном примере, когда участник договора простого товарищества, фактически профинансировавший 15 квартир, требует признания за ним права на 20 квартир. Сторонники принципа определения долей в соответствии с договором считают, что эквивалентно-возмездное начало может быть восстановлено путем обременения участника, получившего не оплаченное им имущество, обязанностью по его оплате в будущем. Однако, как представляется, не следует сознательно нарушать эквивалентно-возмездный баланс имущественных интересов сторон, чтобы потом его восстанавливать. К справедливому разрешению спорной ситуации необходимо идти кратчайшим путем. Гражданское право должно быть направлено на нормализацию имущественных отношений, а не на создание условий для новых споров.

Кроме того, важно помнить, что предусмотренное договором простого товарищества соотношение долей в общем имуществе не абстрактная категория. Это соотношение обусловлено соблюдением определенных договорных условий. Одним из таких условий является достижение договорной цели. Поэтому, если договор простого товарищества, направленный на строительство жилого дома, расторгается досрочно, нельзя говорить о соблюдении договорного условия, дающего право на получение договорной доли. В этом случае доли должны определяться пропорционально фактически внесенным вкладам, а не исходя из условий договора. Другим условием является выполнение участниками обязанностей по внесению вкладов (договорные размеры долей). Поэтому участник приобретает право на долю в общем имуществе, указанную в договоре, когда он выполнил обязанность по внесению вклада. В противном случае решающее значение должна иметь, как правило, оценка фактически внесенного вклада.

Между тремя участниками был заключен договор о совместной деятельности по строительству четырехквартирного жилого дома с магазином. Первый участник обязался предоставить для строительства земельный участок и проектно-сметную документацию, а второй и третий участники обязались финансировать строительство в равных долях. Вклады всех участников оценены в договоре как равные. Стороны предусмотрели, что по окончании строительства каждый из них получает право долевой собственности на 1/3 построенного объекта. Первый участник полностью выполнил свои договорные обязанности, а второй и третий - лишь частично. Поскольку в результате отсутствия финансирования окончание строительства оказалось невозможным, первый участник обратился в арбитражный суд с иском о расторжении договора и об определении долей в праве собственности на недостроенный объект.

Суд первой инстанции расторг договор и определил доли сторон в соответствии с соотношением, предусмотренным договором. Кассационная инстанция решение в части определения долей отменила, указав следующее. Когда одна сторона полностью внесла вклад в простое товарищество, а другая - лишь частично, доли сторон в праве общей собственности на не завершенный строительством объект должны определяться с учетом двух принципов: соотношения долей, предусмотренного договором, и соотношения фактически внесенных вкладов. Это означает, в частности, что доля второго участника, неполностью выполнившего обязанность по внесению вклада, должна соответствовать той части договорной доли, которая была им фактически профинансирована. Поэтому если участник, которому по договору полагается 1/3 доли, внес лишь 10% своего вклада, то за ним должно быть признано право собственности на 1/30 доли (10% от 1/3). По такому же принципу должна определяться доля третьего участника. Доля первого участника, полностью выполнившего свои обязанности по внесению вклада, должна определяться как разница между 100% общей собственности и теми долями, которые должны быть признаны за участниками, частично внесшими договорные вклады.

В описанном случае суд обоснованно применил смешанный принцип определения долей на не завершенный строительством объект. Определение долей на основании одного принципа (в соответствии с условиями договора или исходя из соотношения фактически внесенных вкладов) привело бы к несправедливому разрешению спора. О неприемлемости принципа определения долей в соответствии с условиями договора при его досрочном расторжении говорилось выше. Игнорирование воли сторон относительно оценки вкладов, выраженной в договоре, также было бы неправильным, если сторона полностью внесла свой вклад. Это проявляется особенно наглядно, когда участие в простом товариществе выражается во внесении в совместную деятельность индивидуально-определенного имущества (в приведенном случае - земельного участка) <1>.

--------------------------------

<1> См.: дело Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-1021/2000.

 

 

 

Название документа

"Система договоров в гражданском праве России: Монография"

(2-е издание, переработанное и дополненное)

(Романец Ю.В.)

("Норма", "Инфра-М", 2013)

Примечание к документу

 

Дата

12.07.2013

Информация о публикации

Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: монография. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, Инфра-М, 2013. 496 с.

 


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: