Физические и юридические лица являются равноправными субъектами или сторонами гражданско-правовых отношений. Физические лица (граждане) могут вступать в гражданско-правовые отношения как между собой, так и с юридическими лицами, и соответственно, наоборот, юридические лица вступают в гражданско-правовые отношения между собой и с физическими лицами. При этом правовой статус физических и юридических лиц в гражданско-правовых отношениях одинаков.
Для того, чтобы вступать в гражданско-правовые отношения, физические и юридические лица обладают правоспособностью и дееспособностью. Содержание этих понятий аналогично таковому в правоотношениях вообще.
Вместе с тем, ГК РФ в ст. 17 конкретизирует понятие гражданской правоспособности физических лиц и определяет ее как способность иметь гражданские права и нести обязанности. Там же указывается, что гражданская правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами, возникает в момент рождения гражданина и прекращается его смертью.
|
|
В содержание гражданской правоспособности физических лиц входит возможность граждан иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать имущество; заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью; создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами; совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; избирать место жительства; иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные и личные неимущественные права.
Осуществление своих гражданских прав возможно при наличии у физического лица дееспособности, т.е. установленной (признанной) законом способности субъекта своими действиями осуществлять права и исполнять юридические обязанности.
Дееспособность физического лица зависит от таких факторов, как:
1) Возраст правоспособного субъекта, поскольку в полном объеме пользоваться своей правоспособностью субъект может только по достижении определенного возраста, когда наступает полная дееспособность.
В соответствии со ст. 21 ГК РФ полная дееспособность наступает с момента достижения лицом 18 лет. Не достигший этого возраста субъект пользуется предоставленными ему правами с ограничениями, т.е. он обладает ограниченной дееспособностью. Степень ограничения дееспособности также зависит от возраста, в соответствии с чем в гражданском праве выделяют ограниченную дееспособность малолетних (т.е. лиц от 6 до 14 лет) и несовершеннолетних (т.е. лиц от 14 до 18 лет). Лица в возрасте до 6 лет считаются недееспособными. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя:
|
|
- распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами;
- осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности;
- в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими;
- совершать мелкие бытовые и некоторые другие сделки не требующие нотариального удостоверения или государственной регистрации.
Закон не раскрывает полностью понятия мелкой бытовой сделки, однако анализ норм ГК РФ позволяет утверждать, что мелкими бытовыми являются сделки, которые:
- направлены на удовлетворение элементарных материальных и культурных потребностей лиц, их совершающих, или членов их семьи;
- исполняются, по общему правилу, при самом их совершении и соответствуют возрасту малолетних или интересам других лиц, допущенных к совершению таких сделок;
- носят строго потребительский характер;
-совершаются на средства, предоставленные им законным представителем или с согласия последнего третьим лицом;
- незначительные по сумме;
Все иные сделки несовершеннолетних считаются законными при письменном согласии с ними или последующем одобрении их законными представителями несовершеннолетних — родителями, усыновителями или попечителями.
По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе быть членами кооперативов.
Вместе с тем, в некоторых случаях, например, при вступлении в брак до 18 лет в установленном законом порядке, несовершеннолетний приобретает дееспособность в полном объеме. Кроме того, действующее законодательство РФ допускает эмансипацию, т.е. объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным по решению органа опеки и попечительства — с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителей, а при отсутствии такового — по решению суда.
Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать:
- мелкие бытовые сделки;
- сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации;
- сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения.
Все остальные сделки за малолетних вправе совершать только их родители, усыновители или опекуны, с ограничениями, направленными на защиту интересов малолетнего (ст. 37 ГК РФ). Они же несут имущественную ответственность по сделкам малолетнего (в том числе — по совершенным им самостоятельно), если не докажут, что обязательство было нарушено не по их вине, а также отвечают за причиненный им вред.
Состояние здоровья человека, которое влияет на его сознательно-волевую сферу. Лица, не могущие понимать значение своих действий и руководить ими вследствие душевной болезни, слабоумия, могут быть признаны судом недееспособными. Гражданские права и обязанности таких лиц осуществляют их законные представители — родители, усыновители, опекуны, попечители.
Ограничение правоспособности и дееспособности возможно только в случаях и порядке, установленных законом. Несоблюдение этих условий влечет недействительность акта государственного или иного органа, устанавливающего такое ограничение.
Ограниченным в дееспособности может быть как лицо, имеющее частичную дееспособность (от 14 до 18 лет), так и лицо, имеющее полную дееспособность. Несовершеннолетний от 14 до 18 лет может быть ограничен в праве самостоятельно распоряжаться заработной платой, стипендией, иными доходами или вовсе лишен этого права. Закон в данном случае учитывает, что несовершеннолетние имеют еще недостаточный жизненный опыт и что возможны случаи неразумного расходования ими заработка, стипендии, доходов (ст. 26 ГК РФ).
|
|
Ограничение частичной дееспособности несовершеннолетних осуществляется судом по ходатайству родителей, усыновителей, попечителей либо органа опеки и попечительства.
Законодатель прямо указал, что ограничение или лишение несовершеннолетнего права распоряжаться заработком или стипендией возможно "при наличии достаточных оснований", к которым можно отнести расходование денег на цели, противоречащие закону и нормам морали (покупка спиртных напитков, наркотиков, азартные игры и т.п.), либо неразумное их расходование, без учета потребностей в питании и одежде.
На основании решения суда заработок (стипендия) несовершеннолетнего полностью или частично должен выдаваться не ему, а лицам, указанным в этом решении, - его родителям, усыновителям, попечителю. Если в решении суда был указан срок ограничения или лишения права несовершеннолетнего распоряжаться заработком, то по истечении этого срока дееспособность несовершеннолетнего восстанавливается в прежнем объеме. Если срок действия решения не был указан, он действует до достижения несовершеннолетним 18 лет либо отмены такого решения. Такая мера, как ограничение или лишение несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться своими доходами, не может быть применена к несовершеннолетнему, приобретшему полную дееспособность вследствие вступления в брак или в порядке эмансипации.
Совершеннолетние граждане могут быть ограничены в дееспособности на основании судебного решения и им назначается попечитель. Основанием для ограничения дееспособности гражданина является: злоупотребление спиртными напитками или наркотическими средствами, если при этом он ставит свою семью в тяжелое материальное положение (ст. 30 ГК РФ). В данной норме заложено два юридических факта, которые должны быть в наличии одновременно:
|
|
- гражданин злоупотребляет спиртными напитками или наркотическими средствами;
- гражданин ставит свою семью в тяжелое материальное положение.
Например, если гражданин проживает один и злоупотребляет спиртными напитками, он не может быть ограничен в дееспособности. С момента вступления в силу решения суда об ограничении гражданина в дееспособности он может совершать сделки по распоряжению имуществом, а также получать зарплату, пенсию или иные виды доходов и распоряжаться ими лишь с согласия попечителя, а мелкие бытовые сделки гражданин с ограниченной дееспособностью вправе совершать самостоятельно.
В случае прекращения гражданином злоупотребления спиртными напитками или наркотиками или когда семья лица, признанного ограниченно дееспособным, перестала существовать (развод, смерть, разделение семьи) и, следовательно, отпала обязанность этого лица предоставлять средства на ее содержание, суд отменяет ограничение его дееспособности.
Полный или частичный отказ физического лица от своей правоспособности или дееспособности, а также сделки, направленные на ограничение правоспособности или дееспособности, ничтожны, за исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом. Так, в ст. 1007 ГК РФ предусмотрена возможность ограничения агентским договором права агента и принципала заключать аналогичные агентские договоры и права принципала заниматься самостоятельной деятельностью на определенной территории.
С правоспособностью и дееспособностью неразрывно связано еще одно качество субъектов правоотношений — возможность лица нести ответственность за свои поступки.
Установленная (признанная) законом возможность лица нести ответственность за собственные противоправные деяния называется деликтоспособностъю (от лат. delictum — нарушение, вина). Поскольку только правоспособные и дееспособные лица могут совершать юридически значимые действия, только такие лица могут и отвечать за эти действия и их последствия.
Таким образом, деликтоспособным может быть только праводееспособное лицо. За действия недееспособных лиц, в случаях и объеме, определенных законодательством, ответственность несут родители, усыновители, опекуны и попечители.
Понятие юридического лица содержится в статье 48 ГК РФ. В соответствии с ним, юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету.
Из данного определения можно вывести следующие основные признаки юридического лица:
1) Организационное единство, т.е. организация юридического лица как единого целого с определенной внутренней структурой, предназначенной для управления им и достижения целей его деятельности.
2) Имущественная обособленность. Юридическое лицо
для участия в гражданском обороте должно обладать на праве
собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления обособленным, т.е. принадлежащим только ему, имуществом. Наличие и состав имущества отражается в балансе или смете юридического лица.
3) Самостоятельность, заключающаяся в том, что юридическое лицо само вправе приобретать права и нести обязанности в гражданских отношениях, выступать истцом и ответчиком в суде.
4) Самостоятельная имущественная ответственность. По общему правилу, юридическое лицо отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом (за исключением учреждений, финансируемых собственником, — ст. 120 ГК РФ).
Юридические лица, участвуя в гражданском обороте, могут преследовать цели извлечения прибыли — коммерческие организации, либо не иметь такой цели — некоммерческие организации.
К коммерческим организациям относятся хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия. Некоммерческими организациями являются потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации (объединения), фонды, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).
Для эффективного исполнения своих целей и задач, а также для целей налогообложения все юридические лица должны быть индивидуализированы, т.е. отграничены от других, им подобных. Индивидуализация юридических лиц производится по их наименованию, месту нахождения юридического лица, идентификационному номеру налогоплательщика и по средствам индивидуализации товаров и услуг юридического лица (товарный знак, производственная марка, знак обслуживания). Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование, например, Общество с ограниченной ответственностью «Малахит».
Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации, если в соответствии с законом в учредительных документах юридического лица не установлено иное. В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 8 августа 2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц», под местом нахождения юридического лица понимается место нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица — иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности. По этому адресу осуществляется связь с юридическим лицом.
На основании ст. 84 Налогового кодекса РФ (далее — НКРФ), каждому налогоплательщику присваивается идентификационный номер налогоплательщика, единый по всем видам налогов и сборов, в том числе подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через таможенную границу Российской Федерации, и действующий на всей территории Российской Федерации. Этот номер представляет собой десятизначный цифровой код, содержащий информацию о месте нахождения налогоплательщика и другие данные, облегчающие его поиск для целей налогообложения.
Юридические лица создаются (учреждаются) участниками (учредителями), которыми могут быть как граждане, так и юридические лица и государственные органы. Созданное юридическое лицо подлежит государственной регистрации.
С момента государственной регистрации юридические лица приобретают правоспособность, которая совпадает с их дееспособностью. Правоспособность юридического лица прекращается с его ликвидацией, т.е. полным прекращением юридического лица без перехода к кому-либо его прав и обязанностей.
В гражданском праве различается общая и специальная правоспособность юридических лиц.
Общая правоспособность юридических лиц предполагает возможность иметь права и нести обязанности, необходимые для ведения любых видов деятельности, не запрещенных законом. Такая правоспособность характерна для большинства коммерческих юридических лиц — хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов.
Специальная правоспособность позволяет юридическим лицам иметь гражданские права, соответствующие целям его деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, а также нести соответствующие обязанности. Специальная правоспособность характерна для унитарных предприятий и некоммерческих организаций.
Кроме того, некоторыми видами деятельности, перечень которых определен Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», юридические лица могут заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). При отсутствии лицензии юридическое лицо является неправоспособным осуществлять лицензируемую деятельность.
Для управления деятельностью юридического лица и реализации его правоспособности, при учреждении юридического лица создаются его органы, которые могут быть коллегиальными (общее собрание участников, правление, совет директоров) и единоличными (генеральный директор, президент и т.д.). Порядок формирования и компетенция органов юридического лица определяются в его учредительных документах. Органы юридического лица в пределах своей компетенции представляют его в различных правоотношениях без специальной доверенности. Иные представители, действующие от имени и в интересах юридического лица, должны быть уполномочены на это специальной доверенностью.
При необходимости осуществления деятельности за пределами места нахождения юридического лица, могут быть созданы обособленные подразделения юридических лиц представительства и филиалы.
Представительством является обособленное подразделение юридического лица расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту.
Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.
Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на основании его доверенности.
Представительства и филиалы наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им положений. Юридическими лицами представительства и филиалы не являются.
3. Право собственности: понятие, виды и способы защиты
Прежде чем говорить о праве собственности, необходимо понять, чем же является сама собственность: это особого рода экономическое отношение, реально существующее, или же это просто экономическая и правовая категория?
Собственность является первым видом социальных отношений, который объективно появляется одновременно с обществом. Его объектами становятся орудийный фонд (постоянно сохраняемые орудия труда), хозяйственно осваиваемая территория и добываемые (а затем и производимые) продукты. Появившись однажды, отношение собственности само становится образующим и регулирующим фактором для остальных социальных отношений, прежде всего, отношений в сфере материального производства; последнее, в свою очередь, появляется с первыми искусственно изготовляемыми орудиями.
Только с освоением технологий скотоводства и земледелия, с селекцией продуктивных пород домашних животных и сортов растений конкретные общества, обитающие в субтропической зоне, начинают устойчиво получать прибавочный продукт. Только теперь общественная собственность, господствовавшая с начала человеческой истории, сменяется частной собственностью на средства производства и производимый продукт. С появлением прибавочного продукта обществу необходимо было решить исторической важности задачу: уберечь прибавочный продукт от повседневного его расходования, создать механизм его концентрации и накопления. Эта задача и была решена с помощью частной собственности, экономически господствующего класса и государства.
Таким образом, собственность как экономическую категорию можно определить как отношение индивида или коллектива к принадлежащей ему вещи как к своей. В то же время лица, не являющиеся собственниками данной вещи, относятся к ней как к чужой.
Собственность как общественное отношение покоится на понятиях «мое» и «твое». Это относится к любому типу и форме собственности.
Необходимо отличать частную собственность от личной собственности граждан. Отличие состоит в том, что частная собственность имеет экономическую сущность: концентрация прибавочного продукта для дальнейшего развития общества, а также для получения прибыли. Личная же собственность имеет другую задачу: она является условием для потребления индивидом необходимых материальных благ (необходимого продукта). Если личная собственность используется для получения прибыли, с теоретической точки зрения ее правильно называть частной собственностью, например, личный автомобиль — как транспортное средство для пассажиров и грузов.
Таким образом, собственность есть первый и основной тип социальных отношений. Можно сказать, что общество начинается с отношения собственности и основанных на нем экономических отношений распределения, потребления и позже - производства материальных благ. С развитием материального производства как условия развивается и отношение собственности, принимая различные формы: частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности.
Собственность как объективная реальность была всегда в истории общества, а право собственности появляется лишь на определенном этапе исторического развития, и основным объектом его регулирования на многие века становится частная собственность и основанные на ней все остальные экономические отношения. Не следует считать, что право собственности появилось позже, чем собственность и оно просто формально юридически отразило ее в своих нормах и даже закрепило в отдельный правовой институт. На самом деле право не закрепляло прежних отношений собственности. Наоборот, оно для того и понадобилось, чтобы защитить вновь появившиеся отношения, основанные на частной собственности, от влияния старых отношений, основанных на родоплеменной собственности или иначе - общественной собственности.
Следовательно, когда говорят «право собственности», нужно понимать «право частной собственности» (в широком смысле этого слова). Собственность всегда является чьей-то, ничьей собственности не бывает.
В пункте 1 статьи 209 ГК правомочия собственника раскрываются с помощью традиционной для российского гражданского права «триады» правомочий: владения, пользования и распоряжения. Под правомочием владения понимается основанная на законе (т. е. юридически обеспеченная) возможность иметь у себя данное имущество, содержать его в своем хозяйстве (фактически обладать им, числить на своем балансе и т. п.). Правомочие пользования представляет собой основанную на законе возможность эксплуатации, хозяйственного или иного использования имущества путем извлечения из него полезных свойств, его потребления. Оно тесно связано с правомочием владения, ибо в большинстве случаев можно пользоваться имуществом, только фактически владея им. Правомочие распоряжения означает возможность определения юридической судьбы вещи путем изменения ее принадлежности, состояния или назначения (отчуждение по договору, передача по наследству, уничтожение и т. д.).
В своей совокупности названные правомочия, а также другие, не противоречащие закону, на первый взгляд исчерпывают все предоставленные собственнику возможности (в том числе и возможность устранять вмешательство других лиц). Однако здесь следует применить понимание права собственности в широком (объективном) смысле: не важно, кто конкретно в данный момент владеет, пользуется и распоряжается вещью, важно то, что у нее есть один «абсолютный» хозяин — собственник.
Правомочия владения, пользования и распоряжения являются элементами всех вещно-правовых институтов, а не только права собственности, они составляют юридическое содержание вещно-правовых отношений.
Теперь можно дать определение праву собственности. В объективном, смысле право собственности предстает как диктуемая объективной логикой развития общества историческая необходимость экономического господства собственника (класса собственников) над принадлежащей ему вещью, выраженная в правовых нормах и охраняемая властью государства.
В субъективном смысле — юридически выраженная возможность хозяйственного господства собственника над определенной вещью (владеть, пользоваться и распоряжаться).
В экономическом обороте владельцем возможность по своему усмотрению совершать в отношении нее любые действия, не противоречащие закону, а также возможность устранять вмешательство других лиц вещи, ее пользователем и распорядителем может быть не только собственник. Сама жизнь заставляет выделять в праве собственности соответствующие правомочия: право владения, пользования и распоряжения.
Существование частной собственности и основанного на ней современного общества в корне уже предполагает необходимость своей защиты, поскольку частная собственность неизбежно сталкивает интересы отдельных собственников, но главным образом она обязывает последних охранять ее, ограждать от большого числа желающих вступить в их ряды. Право на частную собственность — привилегия немногих, последнее является результатом и в то же время условием существования самой частной собственности.
Собственность устанавливается не силой юридической нормы, а силой объективно-исторического развития, и поэтому защита права собственности носит не столько юридический, сколько общественно-исторический характер. Следовательно, защита права собственности в общем виде есть общественная необходимость, реализуемая через государственно-правовые институты.
Основным гарантом в вопросе защиты права частной собственности в России является Конституция, где предусматривается, что «в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности». Конституция гарантирует равную для всех форм собственности защиту.
Право собственности (в смысле закрепленного законом определенного состояния принадлежности материальных благ) охраняется нормами едва ли не всех отраслей права: уголовного, административного, трудового, земельного, семейного и других. Но центральное место, безусловно, занимают гражданское право и в рамках него — институт защиты права собственности и других вещных прав, которому посвящена гл. 20 ГК РФ.
К средствам защиты вещных прав относятся: иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск) и иск об устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск), в научной литературе их еще называют «вещно-правовыми средствами защиты».
Виндикациоиный иск (ст. 301 ГК РФ) гласит, что собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения, т. е. этот иск определяют как иск невладеющего собственника к владеющему несобственнику. При предъявлении виндикационного иска, прежде всего, необходимо установить, добросовестно или недобросовестно было приобретено имущество незаконным владельцем. Добросовестным является приобретатель, который не знал и не мог знать, что имущество приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать. Напротив, если приобретатель знал или должен был предполагать, что отчуждатель не является собственником имущества и не имеет иных правомочий на передачу ему имущества собственника, то он считается недобросовестным.
От недобросовестного приобретателя собственник вправе истребовать имущество всегда, во всех случаях. Что касается добросовестного приобретателя, то собственник вправе истребовать от него и получить назад свое имущество в следующих двух случаях: 1) если имущество было приобретено этим лицом безвозмездно (например, подарено ему); 2) если имущество было утеряно собственником или лицом, которому собственник передал это имущество во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли. Однако это общее правило не распространяется на такое имущество, как деньги и ценные бумаги на предъявителя; п. 3 ст. 302 указывает, что деньги и ценные бумаги на предъявителя не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя.
Негаторный иск— это иск владеющего вещью собственника к третьему лицу об устранении препятствий, мешающих нормальному осуществлению права собственности (ст. 304 ГК РФ: «Собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения»).
Если при виндикации истец в момент предъявления иска не владеет вещью, которая находится в незаконном владении ответчика, то при негаторном иске истец владеет вещью, однако ответчик своим противоправным поведением мешает истцу нормально осуществлять свое право собственности. Так, например, пользование жильцами многоквартирного дома своими жилыми помещениями было затруднено по причине незаконного складирования строительных материалов строительной организацией в непосредственной близости от подъезда. Поскольку такое складирование носило длительный характер, жильцами дома коллективно был подан негаторный иск к строительной компании. Требование истца может быть направлено не только на запрещение ответчику своим противоправным поведением мешать нормальному осуществлению права собственности, но и на устранение последствий правонарушения, при этом истец может требовать возмещения убытков. На этот иск не распространяется действие исковой давности.
Предъявлять вышеназванные иски имеют право не только собственники, но и другие обладатели вещных прав. Так, обладатель права хозяйственного ведения может подать негаторный иск как к третьему лицу, так и к самому собственнику (ст. 305 ГК РФ).
Необходимо отличать защиту права собственности и других вещных прав и защиту имущественных интересов собственника или владельца имущества от их нарушений, не связанных с каким бы то ни было ущемлением вещных прав. Использовать вещно-правовые средства защиты можно только в случаях, когда право собственности и иные вещные права ставятся под сомнение, вокруг них возникает спор. Иначе говоря, использовать их можно лишь тогда, когда действия нарушителя прямо соединены с изменением правового положение имущества. Так, к примеру, причинение вреда имуществу прямо не сопряжено с нарушением права собственности, здесь имеется косвенная связь: собственник не сможет реализовать свое право пользования данным имуществом (например, поврежденное автотранспортное средство). В таких случаях нельзя требовать устранения нарушения права пользования и использовать, соответственно, негаторный иск, поскольку прямо никто не мешает собственнику пользоваться своим имуществом. Для защиты ущемленного права собственника здесь нужно использовать обязательственно-правовое средство защиты имущественного интереса, т. е. подать иск о возмещении причиненного собственнику вреда.
Поэтому, кроме упоминающихся в научной литературе обязательственно-правовых средств защиты права собственности, другие гражданско-правовые средства защиты следует именовать средствами защиты имущественных интересов.